Cibernetia > Tesis doctorales
Google
Web www.cibernetia.com

Índice > CIENCIAS JURIDICAS Y DERECHO > DERECHO INTERNACIONAL >

DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO



137 tesis en 7 páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
  • LA PRETENDIDA REFORMA DEL CONSEJO DE SEGURIDAD: ¿UN ORGANO LEGITIMO Y EFICAZ PARA EL SIGLO XXI? .
    Autor: RUBIO FERNANDEZ EVA M..
    Año: 2004.
    Universidad: MURCIA.
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO .
    Centro de realización: UNIVERSIDAD DE MURCIA.
    Resumen: La reforma del Consejo de Seguridad constituye uno de los principales puntos de atención, quizá el mayor, del proceso de reforma generalizada en el que se encuentra inmersa la Organización de Naciones Unidas. Su objetivo será conseguir que el órgano alcance mayores cotas de legitimidad y eficacia que le libre de la mayoría de críticas demoledoras de las que es objeto y causa. En la primera parte del trabajo se analizan los continuos intentos de reformar el órgano restringido, tanto en su perspectiva histórica, incluyendo los que derivaron en su primera reforma, como en su planteamiento actual. Este último aspecto, ha llevado a estudiar, entre otros extremos, el mecanismo elegido para prepararla, el Grupo de Trabajo ad hoc de composición plenaria sobre la cuestión de la representación equitativa del Consejo de Seguridad y sobre el aumento de sus miembros y otras cuestiones conexas, y la vía elegida para la adopción del resultado final de estos trabajos, la resolución 53/30 de la Asamblea General. Visto que los Estados Miembros de Naciones Unidas han decidido que ese resultado final se oriente e inspire en una serie de conceptos, en la parte segunda del trabajo, se ha efectuado una construcción teórica partiendo de los conceptos polisémicos, la legitimidad y la eficacia, que se robustecen con los de legalidad, democracia, representatividad, y transparencia, y que se ven modulados por los principios de igualdad soberana, la distribución geográfica equitativa y la contribución al mantenimiento de la paz y seguridad internacionales, y demás propósitos de la Organización. En la parte tercera, sobre la base de la labor desempeñada por el Grupo de Trabajo, se estudia cómo se ha producido la labor de depuración de propuestas alrededor de los criterios a seguir para designar a los posibles nuevos miembros permanentes y no permanentes. También, la forma en la que estos criterios se han visto reflejados en las sugerencias formuladas, vigentes o no. Un esquema similar se utiliza para abordar el examen de las proposiciones realizadas, en liza o no, sobre la eliminación, limitación o ampliación de la titularidad del derecho de veto, así como acerca de su sistema de mayorías en un posible Consejo de Seguridad ampliado. Igualmente, se analizan las sugerencias gubernamentales sobre un sistema de revisión periódica del resultado. En la parte cuarta se lleva a cabo la reflexión sobre las cuestiones de procedimiento del órgano restringido. Se estudian, por tanto, las mejoras propuestas acerca de su relación con otros órganos principales de la Organización (Asamblea General, Consejo Económico y Social y Corte Internacional de Justicia), con la generalidad de los Estados Miembros, respecto de la mayor participación de las organizaciones regionales en su proceso de adopción de decisiones, y sobre la transparencia y procedimiento correcto de sus órganos subsidiarios. Por ende, son igualmente objeto de atención las relativas a su agenda y programa de trabajo, sus reuniones, de manera especial, y su documentación. En esta cuarta parte, se analizan igualmente las medidas adoptadas por el propio Consejo para mejorar estos aspectos. Del análisis realizado se desprende que los agentes gubernamentales no han respaldado las interpretaciones más amplias, interesantes y respetuosas con los conceptos guía por ellos señalados, principalmente en lo relativo a su nueva composición y, en cierta medida, a su sistema de votación. Se aprecia, pues, el fortalecimiento del criterio de la distribución geográfica equitativa, en detrimento de cualquier otro, el repliegue obligado a las propuestas de limitación del derecho de veto al Capítulo VII, renunciando al planteamiento de un renovado esquema completo de adopción de decisiones, y la incomprensible decisión de la generalidad de los miembros de demorar la adopción del conjunto de proposiciones sobre el procedimiento del Consejo, aún cuando las mismas revierten en una efectiva consecución de los objetivos propuestos. Ante ello, se propone un Consejo de Seguridad que responda en mayor medida a esos conceptos a través de una renovada composición, basada en diversas categorías de miembros, un sistema de votación diferente y un procedimiento que responda a las propuestas consensuadas a escala gubernamental y a otras, por el momento, ausentes de estos trabajos.
  • LA PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. FUNDAMENTO, CONTEXTOS DE CREACION Y RECONOCIMIENTO Y RECONOCIMIENTO NORMATIVO EN EL DERECHO INTERNACIONAL .
    Autor: OLIVA MARTINEZ JUAN DANIEL.
    Año: 2004.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID.
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Resumen: La tesis doctoral se ha centrado en la evolución normativa e institucional que viene desarrollándose en el marco internacional de protección de los derechos humanos de los grupos diferenciados y que está dirigida al reconocimiento de los pueblos indígenas como comunidades étnicas distintivas a las que les corresponderían una serie de derechos colectivos específicos. Esta evolución ha sido impulsada por una serie de acciones realizadas en el ámbito de diferentes organizaciones internacionales que han reforzado la visibilidad de los pueblos indígenas. Con rigurosidad cabría hablar de un marco jurídico internacional de protección de los derechos de los pueblos indígenas en formación, generado desde instrumentos convencionales, la costumbre y la jurisprudencia internacional, que está siendo motivo de difíciles negociaciones en los ámbitos de concertación internacionales y que en todo caso empieza a desarrollarse paulatinamente. El estudio del proceso, ha requerido de una estrategia de investigación integradora y tridimensional que rehuyendo metodologías parciales y concepciones unilaterales, ha profundizado en las dimensiones técnico-jurídica y formalista (normativa), axiológica (fundamentación) y socio-histórica (contextos de formación), atendiendo al complejo entramado de aspectos que se entrecruzan en la constitución de este nuevo marco jurídico aún en construcción y las instituciones internacionales a él asociadas.
  • EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES A TRAVÉS DEL MECANISMO DE RECLAMACIONES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS.
    Autor: HAUSER DENISE.
    Año: 2004.
    Universidad: VALENCIA.
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: La tesis doctoral tiene por objeto el análisis del funcionamiento y del alcance de los mecanismos de reclamación individual y colectiva para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales está dividida en dos partes. La primera parte trata de la inserción de los derechos económicos, sociales y culturales en la esfera del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Inicialmente, se examinan cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales reconocidos internacionalmente. A tal efecto se hizo un estudio de los instrumentos internacionales que recogen dichos derechos en el ámbito de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y de la Organización de los Estados Americanos. La segunda parte de esta tesis está dirigida al estudio del funcionamiento y alcance de los mecanismos internacionales de reclamación, individual y colectiva, en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Inicialmente se estudian los mecanismos de reclamación individual en el marco de los convenios de Naciones Unidas que reconocen derechos económicos, sociales y culturales. En segundo lugar se analiza la recepción de la práctica de examen de reclamaciones individuales en los procedimientos públicos especiales de la Comisión de Derechos Humanos. En el marco interamericano, se examinan cuáles son las vías de acceso que disponeen los indivíduos para reclamar la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, y cuáles son las posibilidades de actuación de sus dos órganos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Finalmente, se abordan las características, funcionamiento y alcance del mecanismo de reclamaciones colectivas existentes en el marco de la Carta Social Europea. El trabajo se cierra con unas conclusiones en las que se contiene el resultado de la investigación y propuestas en respuesta a los objetivos planteados.
  • LA UNION EUROPEA Y LA INMIGRACION IRREGULAR EN EL CONTEXTO DEL DERECHO INTERNACIONAL .
    Autor: ANDRES MORENO GERARDO.
    Año: 2004.
    Universidad: VALENCIA.
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: LA TESIS ANALIZA EL DERECHO INTERNACIONAL PUBLICO QUE REGULA LA INMIGRACION IRREGULAR Y EL REGIMEN JURIDICO DE LA UNION EUROPEA AL RESPECTO. EN ESTE SENTIDO, INTENTA ANALIZAR LOS VINCULOS ENTRE LOS MISMOS, INVESTIGANDO LAS POSIBLES INFLUENCIAS ENTRE LAS DOS VARIABLES. LA INVESTIGACION CONCLUYE EN LA COINCIDENCIA DEL ANALISIS DE LA REALIDAD Y EL DISCURSO DE LA UNION EUROPEA CON LOS POSTULADOS DEL DERECHO INTERNACIONAL. SIN EMBARGO, PLANTEA LAS PRACTICAS REPRESIVAS DE LA UNION EUROPEA EN LOS AMBITOS DEL REGIMEN JURIDICO Y LA POLITICA EUROPEA CON LA INMIGRACION IRREGULAR.
  • EL MARCO LEGAL Y EL CONTENIDO NORMATIVO DE LA INTERVENCIÓN MILITAR DE LA OTAN EN LA ANTIGUA YUGOSLAVIA (1996-1999) .
    Autor: CANDIL MUÑOZ RAMÓN SANTIAGO.
    Año: 2004.
    Universidad: SAN PABLO CEU.
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID Y UNIVERSIDAD SAN PABLO-CEU.
    Resumen: El objeto de esta Tesis lo constituye el sistema jurídico que una Fuerza multinacional, liderada por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hubo de activar, en todos los órdenes y a partir de 1996, a fin de colocarse en una situación que le permitiera afrontar cuantos objetivos le asignaba el plan de paz concertado en los Acuerdos de Dayton. A tal fin, y tras una introducción acerca de los antecedentes políticos y militares del conflicto balcánico y un exhaustivo análisis de los mencionados Acuerdos y del procedimiento destinado a conformar la Fuerza multinacional, se aborda un minucioso estudio de los diferentes resortes legales utilizados, desvelando tanto sus aciertos como sus errores, todo ello con miras a ser tenido en cuenta en futuras operaciones militares internacionales que presenten características similares a la emprendida en la antigua Yugoslavia. Para finalizar se abordan determinadas áreas militares cuya necesidad de cobertura legal supuso una constante reiterada durante todo el proceso de paz (detención de personal civil, tratamiento de bajas humanas, apoyo al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y ROES,s).
  • HACIA UN "SISTEMA EUROPEO COMÚN DE ASILO". ESPECIAL REFERENCIA A LA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO DE REFUGIADO SEGÚN LA CONVENCIÓN DE GINEBRA DE 1951 A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO .
    Autor: CLARO QUINTÁNS IRENE.
    Año: 2004.
    Universidad: PONTIFICIA COMILLAS.
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: El principal objetivo de este trabajo de investigación ha consistido en establecer una interpretación adecuada del concepto de refugiado del artículo 1(A)(2) de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de Refugiado. El contenido se ha estructurado en cinco capítulos. El Primer Capítulo, en el que se ha procurado seguir un estricto orden cronológico, se dedica a analizar la posible configuración de una política común de asilo en la Unión Europea y la creación del futuro "Sistema Europeo Común de Asilo". La conclusión inicial -por otro lado, evidente- es que la primera norma aprobada sobre la materia y obligatoria para todos los Estados miembros de la UE tiene carácter procesal y, paradójicamente, la naturaleza de un acuerdo internacional. El Convenio de Dublín de 1990, para determinar el Estado responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en el territorio comunitario, ha sido sustituido en 2003 por un Reglamento comunitario, salvo en las relaciones de Dinamarca con el resto de Estados miembros. El Capítulo Segundo estudia el conjunto de normas y preceptos que componen el "sistema de Dublín". La eficacia de los mecanismos de atribución de responsabilidad para examinar las solicitudes de asilo va a depender de la posibilidad que los Estados miembros se reservan de enviar al solicitante de asilo a un tercer Estado, designado de acuerdo con su Derecho nacional. Precisamente, en el Tercer Capítulo se examina el funcionamiento de la regla del denominado "tercer país seguro" en el espacio comunitario. Junto a la delimitación de su significado, se analiza su regulación en el ámbito de la UE y las condiciones que, desde el Derecho Internacional, se exigen para una aplicación compatible con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y con el Derecho Internacional de los Refugiados. Para evitar los efectos distorsionadores que la aplicación del concepto de tercer país seguro produce en el funcionamiento del "sistema de Dublín" hay que interpretar de forma adecuada la Convención de Ginebra. En este sentido, el Capítulo Cuarto analiza las reglas interpretativas del Derecho Internacional, haciendo especial referencia a los preceptos del Convenio de Viena de 1969 sobre Derecho de los Tratados. La teoría del "propósito emergente" desempeña un papel especialmente significativo en la interpretación de las normas de derechos humanos y, sobre todo, de los instrumentos de Naciones Unidas sobre refugiados. El quinto y último capítulo es un intento de encontrar la interpretación adecuada del concepto de refugiado a partir de las normas interpretativas ya estudiadas. Para facilitar esta tarea se ha dividido el capítulo en dos bloques claramente diferenciados. El primer bloque examina la evolución del concepto de refugiado, mientras que la segunda parte se centra en el análisis pormenorizado de los elementos que mejor representan una interpretación correcta del concepto ginebrino de refugiado: el temor fundado de persecución y la falta o ausencia de protección del Estado.
  • LOS PROCEDIMIENTOS PUBLICOS ESPECIALES DE LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS DE NACIONES UNIDAS EVOLUCION, NATURALEZA Y FUNDAMENTACION JURIDICA .
    Autor: DOMINGUEZ REDONDO ELVIRA .
    Año: 2003.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID.
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Resumen: La tesis analiza detalladamente qué son y cómo operan los procedimientos públicos especiales de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la vez que enfatiza la falta de correspondencia entre su actividad, los principios que guían la labor de los expertos y el personal que los asiste, y la necesidad de adoptar nuevos enfoques de estudio para su análisis que tengan en cuenta el cambio de naturaleza jurídica de estos mecanismos. La autora defiende, inter alia, que es la consideración de los procedimientos públicos especiales como parte de una categoría única en el marco institucional de la ONU la que distingue a éstos de otros procedimientos internacionales de promoción y protección de los derechos humanos y que ello tiene consecuencias jurídicas importantes. Entre ellas, la pertenencia de un órgano ad hoc a tal categoría de procedimientos implica que, al menos potencialmente, ese órgano puede desarrollar tareas cuya naturaleza jurídica se corresponde con labores de control jurídico del comportamiento de los Estados, de protección jurídica de los individuos, de labores de cooperación técnica y de promoción del Derecho Internacional Público en materia de derechos humanos. Finalmente, estudia las cuestiones relativas a la fundamentación jurídica y eficacia de esos procedimientos.
  • LA INTERVENCION HUMANITARIA UNILATERAL EN EL DERECHO INTERNACIONAL Y LA PROBLEMATICA DE SU FUNDAMENTACION. CON UN ANALISIS DE LA INTERVENCION ARMADA DE LA OTAN EN YUGOSLAVIA .
    Autor: AÑAÑOS MEZA M. CECILIA.
    Año: 2003.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID.
    Centro de lectura: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
    Resumen: El trabajo de tesis doctoral se ocupa del tema de la fundamentación, tanto moral como jurídica de la intervención humanitaria unilateral y se propone demostrar los problemas morales que conlleva la defensa de la misma en las relaciones internacionales. El estudio de esta práctica o fenómeno propio del sistema internacional, empieza con la indagación de su aparición histórica para luego fijar su concepto y delimitarlo de otros conceptos afines en el derecho internacional. Estos datos sirven a la discusión sobre su base jurídica en el derecho internacional. En cuanto a su base legal se puede concluir, de acuerdo a la doctrina iusinternacional imperante, que la intervención humanitaria unilateral es inexistente, por lo menos como una excepción más a la prohibición del uso de la fuerza en el derecho internacional vigente. En una segunda parte, se exponen las teorías de fundamentación moral o defensa de la intervención humanitaria, sus críticas y las tesis que rechazan tales doctrinas por razones también morales e incluso, basadas en los derechos humanos. En la tercera parte se hace un análisis del caso concreto reciente de intervención militar con justificación humanitaria, Kosovo, confirmándose los análisis de las prácticas anteriores de intervenciones militares con justificaciones humanitarias, de que no ha existido, tampoco en el caso Kosovo, una intervención humanitaria genuina. Tal constatación hace rechazable toda legalidad y legitimidad de la "intervención humanitaria" realizada por la OTAN contra Yugoslavia. En la cuarta parte se llega a determinar, desde un realismo político, los problemas jurídicos y morales que encierra todo intento en fundamentar la intervención humanitaria unilateral, como los de su imposibilidad jurídica y moral puesto que la misma es considera en este trabajo como un hecho, un fenómeno político independiente de la moral y el derecho.
  • LOS ACUERDOS ESPAÑOLES DE PROMOCION Y PROTECCION RECIPROCA DE INVERSIONES .
    Autor: CHAMORRO CORONADO LUIS M..
    Año: 2003.
    Universidad: EUROPEA DE MADRID.
    Centro de lectura: FACULTAD DE ECONOMIA, DERECHO Y EMPRESARIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE ECONOMIA, DERECHO Y EMPRESARIALES.
    Resumen: Tomando como referencia el importante papel que en las relaciones económicas internacionales tiene la figura de las inversiones extranjeras, la tesis realiza un análisis general de los Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), con especial detenimiento en el posible nacimiento de un novedoso derecho internacional en materia de expropiación de recursos a través de su denuncia y su ejecución. Se traslada después esa estructura general al ámbito español. En ese sentido, la tesis luego se centra en el estudio del régimen jurídico regulador de esa forma de inversión en nuestro ordenamiento jurídico, poniendo de relieve la falta de uniformidad y carencias que a veces se detectan en esos instrumentos económicos, atendiendo a cierta heterogeneidad en el contenido de los APPRI tomando como referencia factores como son el país destinatario de las inversiones españolas. Frente a esos problemas el nuevo Doctor propone posibles criterios que solucionen los problemas detectados a través de la enumeración de una serie de directrices y principios recogidos en una serie de conclusiones, que culminan con la presentación de un acuerdo-tipo que pueda servir como modelo para futuras actuaciones en esta materia.
  • EL DERECHO INTERNACIONAL DE LAS ARMAS QUIMICAS. REGULACION, CONTROL Y PROBLEMAS PENDIENTES .
    Autor: CERVELL HORTAL M. JOSE.
    Año: 2003.
    Universidad: MURCIA.
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO .
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE MURCIA.
    Resumen: La regulación de las armas de destrucción masiva ha sido uno de los mayores problemas a los que se ha enfrentado el Derecho Internacional Contemporáneo. En el caso de las armas químicas, el proceso ha sido completado con éxito, viéndose materializado en la Convención sobre Armas Químicas de 1993, que establece expresamente la prohibición de su empleo, transferencia, fabricación y almacenamiento y obliga, además, a los Estados Partes a destruir las existentes. La Convención de 1993, además, articula un complejo sistema de verificación del cumplimiento, del que se encarga una Organización creada a tal efecto: la OPAQ (Organización para la Prohibición de las Armas Químicas). Tanto la Convención como su Organización, su funcionamiento y la labor desarrollada han sido los objetos centrales de esta Tesis, que pretende, además, demostrar la absoluta ilegalidad del arma química en la actualidad, enfrentándose a los retos y problemas que estas armas suponen para y analizando, asimismo, qué consecuencias se han previsto para los Estados o los individuos que se sientan tentados de recurrir a ellas
  • UN MODELO DE SEGURIDAD PARA EUROPA: LA CARTA DE SEGURIDAD EUROPEA DE LA OSCE .
    Autor: TORRE FERNANDEZ DEL POZO SERVANDO DE LA.
    Año: 2003.
    Universidad: REY JUAN CARLOS.
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
    Resumen: SE ANALIZA LA CARTA DE SEGURIDAD EUROPEA DE ESTAMBUL DE 1999 COMO MARCO ESTABLECIDO PARA LA SEGURIDAD MUNDIAL Y SE CONSIDERAN LOS DIFERENTES MODELOS DE SEGURIDAD QUE SE HAN PRODUCIDO DESDE EL FINAL DE LA II GUERRA MUNDIAL Y SE FINALIZA CON LA APLICACIÓN Y MANDATO DE ESTAMBUL Y LAS REFORMAS DE LA ORGANIZACIÓN.
  • LA COORDINACIÓN EN EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS .
    Autor: GONZÁLEZ GARCÍA INMACULADA.
    Año: 2003.
    Universidad: CADIZ .
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: En la Tesis se analizan las bases jurídicas y la evolución práctica del modelo de coordinación del sistema de las Naciones Unidas. En ella se hace un análisis crítico de la ineficiencia estructural del modelo, se determinan las causas y se hacen propuesta de mejora. En el Capítulo primero se aborda jurídicamente el estudio conceptual del "sistema" y de la "coordinación". En el Capítulo segundo se analizan los caracteres generales del sistema de las Naciones Unidas, así como los ámbitos de aplicación, principios y caracteres específicos del modelo de coordinación onusiano, tras hacerse un estudio de su precedente en el seno de la Sociedad de Naciones. También se estudian en este Capítulo los objetivos y el fundamento último de la coordinación del sistema, dirigidos aquéllos a promover la cooperación internacional para el desarrollo, estableciendo las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones. El Capítulo tercero está dedicado a las bases jurídicas de las coordinación. En él se analizan, principalmente, la competencia general de coordinación de la ONU y las competencias asumidas al respecto por sus órganos principales (la Asamblea General, el Consejo Económico y Social, y el Secretario General de la ONU). Contiene, igualmente, un análisis particularizado de los tratados constitutivos de los Organismos especializados y de los Acuerdos de vinculación que éstos han celebrado con la ONU. Contiene también un estudio de los principales informadores y de las medidas de coordinación en ellos establecidas. En el Capítulo cuarto se hace un análisis de la práctica tan compleja establecida y de la evolución seguida por los órganos que asumen competencias de coordinación. Se procede, asimismo, al análisis de los instrumentos jurídicos que se han ido creando, principalmente en relación con la coordinación de las actividades operacionales para el desarrollo realizadas en el territorio de los países en vías de desarrollo. Finalmente, se presta especial atención a la incidencia que han tenido en la materia objeto de estudio las Conferencias Mundiales. Por último, el Capítulo quinto contiene un análisis crítico de la ineficiencia estructural del modelo de coordinación de la ONU. En él se hace un balance de sus carencias organizativas y se determinan las causas. Se analiza, finalmente, la necesidad permanente de reformas de las bases jurídicas de la coordinación, presentando propuestas de mejora en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo.
  • EL RECONOCIMIENTO Y LA PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PROCESOS DE INTEGRACION SUBREGIONAL EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE .
    Autor: OLMOS GIUPPONI MARIA BELEN.
    Año: 2003.
    Universidad: CARLOS III DE MADRID.
    Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS.
    Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID .
    Resumen: Al margen de la orientación inicial marcadamente económica, los procesos de integración en América latina y el Caribe, han alcanzado un desarrollo normativo en el que, con diferente intensidad y modalidades, han abordado el tratamiento de las cuestiones relativas a los derechos humanos. En particular, el conjunto de los compromisos integradores de carácter subregional, dentro del que se encuentran: la Comunidad del Caribe (CARICOM), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (MERCOSUR). En la presente tesis se indaga acerca del contenido de esa normativa protectora. Es así que, se señalan los principales rasgos que se observan en el estadio actual de evolución, esto es: las características y principios que definen y fundamentan la integración latinoamericana-caribeña y que repercuten en la tuición de los derechos humanos; y también, la dimensión social como marco adecuado en el que se da la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. En lo que concierne a cada uno de los acuerdos subregionales, específicamente, se indican los caracteres sobresalientes del proceso integrador y su incidencia en la tutela de los derechos humanos, analizando con detenimiento los instrumentos en los que se ha plasmado dicha protección.
  • NACIMIENTO Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE CODECISIÓN (1993-2002). LA CONSOLIDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO COMO PODER LEGISLATIVO DE LA UNIÓN EUROPEA.
    Autor: GARCÍA LUPIOLA ASIER .
    Año: 2003.
    Universidad: PAIS VASCO.
    Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN.
    Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN.
    Resumen: El objetivo de la tesis ha consistido en analizar el procedimiento de codecisión para demostrar que su inclusión y posterior reforma han constituido uno de los avances más importantes en la democratización del entramado comunitario. En efecto, el procedimiento normativo de la Unión Europea regulado en el artículo 251 del Tratado de la Comunidad Europea (antiguo artículo 189 B), conocido como procedimiento de codecisión, ha posibilitado que el Parlamento Europeo pueda desarrollar la función principal que le corresponde como institución parlamentaria que es, esto es, legislar. La introducción del procedimiento de codecisión en el Derecho Comunitario Europeo por medio del Tratado de la Unión Europea de Maastricht, la importante reforma del mismo y su relevante ampliación establecidas por el Tratado de Ámsterdam, así como la nueva ampliación realizada por el Tratado de Niza han supuesto el reforzamiento de la democratización del proceso normativo de la Unión y de la propia Unión Europea en su conjunto, al lograr que la única institución elegida por sufragio universal y directo de los ciudadanos europeos participe plenamente, junto con el Consejo, en la legislación de aquellas materias englobadas en su ámbito de aplicación. El análisis se ha fundamentado en el estudio de la normativa jurídica correpondiente, los escritos de la doctrina, documentos y publicaciones de la Unión Europea y de las instituciones comunitarias, así como los datos derivados de la puesta en práctica del procedimiento.
  • EL AMPARO EN LA REPÚBLICA DEL SALVADOR. PERSPECTIVA CONSTITUCIONAL, LEGAL Y JURISPRUDENCIAL .
    Autor: MONTECINOS GIRALT MANUEL.
    Año: 2003.
    Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO. UNED.
    Resumen: LA TESIS NOS HACE UN RECORRIDO HISTÓRICO POR LA REGULACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVA DEL AMPARO EN LA REPÚBLICA DE EL SALVADOR. A CONTINUACIÓN NOS MUESTRA LA RECIENTE REGULACIÓN CONSTITUCIONAL Y LEGISLATIVA, PROCEDIENDO AL ESTUDIO DEL ÁMBITO DE PROTECCIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN, SUS REQUISITOS PROCESALES, Y LAS FORMAS DE TERMINACIÓN DE LOS PROCESOS.
  • EL NUEVO RÉGIMEN CONSTITUCIONAL ELECTORAL Y SU INCIDENCIA EN LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN VENEZUELA .
    Autor: GÓMEZ PABLO ANTONIO.
    Año: 2003.
    Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: UNED.
    Resumen: Está basado en fuentes bibliográficas en el marco de consulta de autores nacionales e internacionales que lo identifican en un marco de tiempo que va desde 1811 hasta el presente (2003), lo cual le dota de un sentido holístico y que pretende dejar un espacio de tiempo para el estudio del derecho comparado. Asume una metodología convenciona, integrada por la introducción al tema de investigación, planteamiento y formulación del problema, justificación y alcance, así mismo comprende su marco teórico los antecedentes de la investigación, las bases legales en la cual van incluidas todas las leyes nacionales e internacionales referente a la materia electoral, así como un análisis constitucional que van desde 1811 hasta 1999, haciendo énfasis en los aspectos más importantes acaecidos en Venezuela durante este lapso de tiempo en material electoral. Se efectúa un análisis de los procesos electorales en Venezuela y su incidencia en los partidos políticos, seguidamente se da paso al marco metodológico, el cual permite la revisión, consulta y análisis de los documentos estudiados, y finalmente, este conlleva a las conclusiones y recomendaciones, donde se puede observar que el régimen constitucional electoral en Venezuela ha causado incidencia en sus partidos políticos, esencialmente con la creación de la Nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1999, que le ha dado un carácter participativo y protagónico a la sociedad, dejando atrás el enunciado de la constitución de 1961 que le otorgaba un carácter meramente representativo, lo cual ha generado la presencia de nuevos escenarios políticos produciendo un decaimiento en el ánimo popular por los partidos políticos tradicionales llámense Acción Democrática y COPEI, ocasionando un ambiente negativo en la ciudadanía, lo cual no implica una negación a los valores democráticos por parte de la sociedad global. Ahora se inicia una etapa en el que si bien los partidos debilitaron sus fuerzas, se puede observar también un nuevo replanteamiento del tejido socio-político partidario adeucado a los nuevos tiempos y al nuevo texto constitucional.
  • LAS ACCIONES ARMADAS POR RAZONEZ HUMANITARIAS: ¿HACIA UNA INJERENCIA HUMANITARIA?. UNA APROXIMACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA .
    Autor: CASTRO SÁNCHEZ CLARIBEL DE.
    Año: 2003.
    Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO. UNED.
    Resumen: El objeto central de la tesis es el estudio, en el ordenamiento jurídico internacional actual, de dos figuras controvertidas: la intervención y la injerencia humanitaria. La investigación realizada pretende, en esencia, dilucidar la controversia actual acerca de la existencia, o no, tanto de la intervención como de la injerencia humanitaria. Para lograr este objetivo se ha realizado un análisis sitemático, tanto de carácter teórico, como desde una perspectiva pragmática internacinal. El trabajo se divide en dos grandes partes. La primera parte consta de tres capítulos. En el primer capítulo se analizan las normas esenciales del Derecho Internacional (soberanía estatal, no intervención y prohibición del uso de la fuerza) que interesan para el estudio de las cuestiones que se van a analizar en la segunda parte. En el segundo capítulo se acomete el análisis de las figuras que constituyen el precedente inmediato o remoto del posible nuevo derecho de injerencia humanitaria. Finalmente, en el tercer capítulo se trata de determinar si, en el momento actual, se puede afirmar la existencia de la injerencia humanitaria como figura autónoma integrada en el orden jurídico internacional. En la segunda parte, que consta asimismo de tres capítulos, se han seleccionado y analizado aquellos casos en los que se ha argumentado la existencia de tales figuras como justificación de acciones armadas en pro de los derechos humanos. En función de este análisis teórico-práctico, se ha llegado a la conclusión de que, en el momento actual, no puede afirmarse la emergencia de un nuevo derecho de injerencia humanitaria y la necesidad de reforma del sistema de seguridad colectiva actual que permita una actuación eficaz y honesta frente a las situaciones de violaciones masivas de los derechos humanos fundamentales.
  • LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y LA SOBERANÍA ESTATAL .
    Autor: QUESADA ALCALÁ CARMEN.
    Año: 2003.
    Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE CANTABRIA.
    Resumen: El proceso de institucionalización de la justicia penal internacional, que se inició a fines del Siglo XIX, ha llegado a su punto álgido con la adopción, el 1 de Julio de 1998, del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que ha entrado en vigor el 1 de julio de 2002, y que consagra la creación de un órgano judicial internacional capaz de determinar la responsabilidad penal internacional del individuo por la comisión de actos de genocidio, crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, y, en un futuro, del crimen de agresión. En este trabajo de investigación, se ha realizado un estudio de las principales cuestiones suscitadas por el establecimiento y puesta en marcha de la Corte Penal Internacional que están en íntima relación con la soberanía de los Estados. Así, se han abordado los siguientes temas: la creación de la Corte mediante un tratado, su configuración como Organización Internacional, las técnicas que definen el modelo de relación complementaria entre la Corte y los tribunales nacionales, y las técnicas de cooperación y asistencia judicial y penitenciaria. Todo ello precedido de un Capítulo introductorio referido al proceso de institucionalización de la jurisdicción penal internacional.
  • LOS DERECHOS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS .
    Autor: PALMA FERNÁNDEZ JOSÉ LUIS.
    Año: 2002.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID .
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DERECHO, UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.
    Resumen: Tras una fase de análisis jurídico evolutivo de la institución, se realiza un profundo estudio, novedoso en nuestro derecho interno, sobre la naturaleza de los derechos de producción agrícolas constatando la existencia de una intensa y plena presencia de mecanismos de reglamentación y acción administrativa por parte de la Unión Europea, lo que representa un auténtico sistema de intervención comunitaria en la propiedad privada. El estudio evidencia que los controles sobre tales derechos de producción llegan a determinar el nacimiento, cantidad, transmisión, desarrollo y extinción de los mismos en el caso de las organizaciones comunes de mercado más avanzadas (casos de la leche, ovino, caprino, azúcar y vino), caminando las demás en idéntica dirección. La Unión Europea guarda la libre decisión sobre las acciones punitivas que conllevan la vulneración del régimen de cuotas y contingentes de producción, resultando una competencia sancionadora que se encuentra por encima de las propias potestades de los países y regiones, que se encargan de aplicarla. Se define luego conceptualmente los derechos de producción agrícolas, derivándose de ellos el carácter eficiente o ineficiente de la producción sobre la que recaen. Tales derechos de producción ofrecen una pluriformidad que se manifiesta bajo diferentes denominaciones (cuotas, primas, derechos de plantación, ect..), resultando de todos ellos un importante grado de penetración del Derecho Privado por el Derecho Público. Igualmente, se estudia la fuerte desincentivación de producciones excedentarias, la creación de reservas nacionales de producción y la progresiva dependencia y condicionamiento de la Política Agrícola Común por la evolución mundial de la agricultura. Finalmente, se constata una progresiva abstracción y desvinculación entre los derechos de producción agrícola y los artífices animales o vegetales de los que proceden, aumentando la desconexión entre las producciones naturales y la propiedad (animal o vegetal) de la que emanan. Pasan así a convertirse tales derechos en derechos inmateriales o intangibles susceptibles de un tráfico jurídico especial, desconocido hasta la fecha en el examen jurídico de tales categorías.
  • LA PARTICIPACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DE LOS PARLAMENTOS NACIONALES EN LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DEL DERECHO COMUNITARIO DERIVADO. EL CASO DE LA REFORMA JURÍDICA DEL SECTOR VITIVINICOLA .
    Autor: SERRANO-SUÑER HOYOS GENOVEVA.
    Año: 2002.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO (UNIVERSIDAD COMPLUTENSE).
    Resumen: El objeto de la tesis es el estudio de la participación real del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales (España, Francia y Alemania) en el sistema decisorio comunitario; la influencia de aquél y de éstos en la elaboración y aplicación del Derecho comunitario derivado que incide directamente, y cada vez con mayor intensidad, en nuestros derechos y obligaciones. Si bien, después de analizar una serie de consideraciones previas sobre la institución parlamentaria, el trabajo de investigación se centra en una reforma jurídica concreta para analizar el contenido real de dicha participación. Así, partiendo de planteamientos menos abstractos, se analizará el procedimiento seguido en la reforma jurídica del sector vitivinícola llevada a cabo en la Unión Europea. En definitiva, la tesis pretende ser una investigación empírica destinada a verificar el funcionamiento real de la Unión y poner en evidencia la existencia de su clásico déficit democrático, a través de un caso concreto, el vino, de tanta relevancia para la economía europea, donde se entrecruzan intereses muy significativos para los Estados miembros. Una vez analizada la participación actual de la institución parlamentaria en el proceso comunitario de toma de decisiones -Capítulos Primero, Segundo y Tercero- junto a la posterior investigación empírica incluida en los dos últimos Capítulos, se estará entonces en disposición de presentar algunas soluciones, propuestas en las Conclusiones Generales del trabajo, que corrijan, en cierto modo, la situación descrita.
137 tesis en 7 páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Google
Web www.cibernetia.com
Manuales | Directorio | Tesis: Ordenadores, Circuitos integrados...
english
Cibernetia