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EVOLUCIÓN NORMATIVA EN LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE . Autor: LAZARO CALVO M. TRINIDAD. Año: 2002. Universidad: JAEN. Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. Centro de realización: UNIVERSIDAD DE JAÉN.
Resumen: Análisis jurídico en la protección
internacional del medio ambiente desde los primeros intentos de proteger mediante la regulación internacional determinados espacios ambientales hasta la actualidad, con especial enfasis en las dos etapas fundamentales en la protección internacional
del medio ambiente, es decir, la etapa que cubre desde la Conferencia de Estocolmo sobre el medio humano de 1972 hasta la Conferencia de Río sobre medio ambiente y desarrollo de 1992 y el que trascurre desde esta última hasta la actulidad.
A través de esta tesis doctoral se analizan los diferentes preceptos en torno al medio ambiente procedentes de distintos ámbitos internacionales, sin bien dentro de la Organización internacional de Naciones Unidas, a fin de determinar, una vez
introducidos en el crisol del catálogo de las fuentes del derecho internacional ofrecido por el artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, aquellos que tienen la calificación de normas jurídicas. Con dicho análisis se pretende
determinar si estamos en presencia de una rama del derecho internacional público suficientemente desarrollada para dar satisfacción a las necesidades que en este ámbito precisa la sociedad internacional o por el contrario solo podemos hablar de una
rama en proceso de formación, siendo esta a la conclusión a la que se llega, pues si bien existen numerosas disposiciones convencionales, con sus características peculiares que las diferencian del resto de los tratados internacionales, solo podemos
contar con dos pautas de comportamiento que responden a los requisitos exigidos por la doctrina y especialmente por la jurisprudencia para las normas consuetudinarias, concretamente el deber de no causar daño medioambiental transfronterizo y en
deber de evaluación del impacto medioambiental, y de igual manera únicamente responden a las características de los principios generales del derecho como principios generales específicos de esta rama del derecho internacional, el principio de
prevención y el de cooperación. SÍNTESIS DEL PROCEDIMIENTO EXTRADICIONAL. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y PRAXIS DE LA EXTRADICIÓN
ACTIVA . Autor: GÓMEZ CAMPELO ESTHER. Año: 2002. Universidad: BURGOS. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Considerada como supuesto de hecho, la
extradicción está constituida por una pluralidad de elementos dotados de internacionalidad, puesto que el individuo contra el que existe una imputación formal está vinculado, por causa de su conducta -o de hechos posteriores a ella- a más de un
ordenamiento jurídico autónomo; esto, unido a la heterogeneidad en las relaciones respecto a un foro y el alejamiento material del marco de competencias de sus autoridades propias, caracterizar el planteamiento conflictual e integra las premisas del
Derecho Internacional Privado. Se ha procedido a su estudio en tanto figura clave de la cooperación internacional en material penal y, asimismo, se han puesto de relieve las pautas para conocer el desarrollo del procedimiento extradicional activo,
despiezándole a partir del análisis de sus fases integrantes.
Desde uan metodología dual que se apoya, de un lado, en el análisis normológico de una figura caracterizada por un desarrollo normativo en mutación permanente (los derechos positivos, interno, comparado y convencional se dan cita como
principales escenarios reguladores de la extradición, con un especial y detenido tratamiento de la normativa europea), y de otro, en la jurisprudencia de intereses, se ha buscado abordar la exposición del tema desde la perspectiva meta-jurídica que
proporciona el estudio de los preceptos reguladores y su adecuación a la realidad social.
El carácter axiológico que prece invadir hoy los ordenamientos incide en que el iter delictivo esté sufriendo, sobre todo en los últimos tiempos, un fenómeno de "transnacionalización". La heterogeneidad de algunas de las relaciones que integran
el supuesto de hecho nos coloca ante un problema jurídico pluriconectado. Esta constatación nos ha conducido a precisar los diferentes mecanismos de colaboración internacional plasmadas en normas que buscan no sólo obtener el consenso multilateral a
través de los convenios sino, además, sensibilizar a los Estados mediante el acomodo de sus propias legislaciones internas. Los acuerdos de cooperación han exigido abordar puntos conexos como la precisión de los instrumentos empleados, las fuentes y
su régimen jerárquico.
Siendo conscientes de que en la regulación de la extradición existen puntos en pugna e incluso deliberadamente oscuros que, por razones de política legislativa superan obstáculos hasta quedar plasmados en normas de dudoso contenido y discutible
fundamentación, se ha dado un tratamiento más extenso a ciertos temas para precisar datos y poner sobre el tapete de la realidad jurídica algunos topoi como el tratamiento de la pena capital, la nacionalidad del extratiduturs, los juicios en
ausencia, el delito político y el terrorismo, la confrontación entre territorialidad y personlidad -en cuanto al alcance de la ley aplicable y a la precisión de la competencia-, o el estudio de principos clave como el de especialidad, el de la doble
incriminación o el non bis in idem.
El análisis de la tipología extradicional (activa, pasiva, ampliada, simplificada, reextradición y -con reservas- el tránsito) nos ha obligado a recalar en formas de entrga ajenas a la naturaleza jurídica de la institución que da nombre al
trabajo y cuya legalidad hemos cuestionado por el empleo de una técnicas de "retención" del sujeto reclamado poco ortodoxas desde el punto de vista jurídico pro el escaso o incluso nulo nivel de garantías que otorgan al sujeto, por la preocupante
merma en el ejercicio de sus derechos y por la falta de implicación e incluso de conocimiento de los países afectados: la expulsión y la captura.
Las etapas, judicial y administrativa, del procedimiento nos ha permitido conocer el itinerario de la solicitud llevada a cabo por el país requirente y la respuesta del requerido y todo ello alrededor de la entrega, aspecto que ostenta el
protagonismo absoluto al ser la traditio el objetivo primero -y último- dela institución, puesto que sólo con ella culimina, propiamente, el procedimiento.
Finalmente, se hace una reflexión acerca de la importancia de la recientemente adoptada Decisión Marco del Consejo sobre el mandamiento de detención europeo y los procedimientos de entrega entre los Estados Miembros (DOCE L190, de 18-VII-2002),
en tanto incide directamente sobre el procedimiento de extradicción, al pretenderse su sustitución mediante actuaciones en idéntico ámbito de aplicación material. LA RESPONSABILIDAD PENAL INTERNACIONAL DEL INDIVIDUO A LA LUZ DE LA PRÁCTICA RECIENTE. ESTUDIO DE
LOS ASPECTOS MATERIALES Y DE LOS SISTEMAS DE APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL PENAL . Autor: BOLLO AROCENA M. DOLORES. Año: 2001. Universidad: PAIS VASCO. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD
DE DERECHO.
Resumen: La presente Tesis Doctoral, enmarca en un nuevo
sector del ordenamiento internacional, el Derecho Internacional Penal, tiene un doble objeto.
En primer lugar, el estudio de los aspectos sustantivos o materiales del sector, esto es, el estudio de las que, en la actualidad, se consideran auténticas infracciones internacionales generadoras de responsabilidad penal internacional
individual-crímenes de guerra, crímenes contra la Humanidad, genocidio y agresión-, a la luz de la práctica ofrecida por los Tribunales Penales Internacionales ad hoc.
Y, en segundo lugar, el estudio de los sistemas de represión de tales infracciones, esto es, enjuiciamiento por los tribunales nacionales -sobre la base del principio de justicia universal-, envejecimiento por los tribunales ad hoc y
enjuiciamiento por la Corte Penal Internacional.
LA PROTECCION DE LAS INDICACIONES GEOGRAFICAS EN EL COMERCIO INTERNACIONAL E INTRACOMUNITARIO
. Autor: CORTES MARTIN JOSE MANUEL. Año: 2001. Universidad: PABLO DE OLAVIDE. Centro de realización: UNIVERSIDAD DE
CADIZ(CONVALIDADO).
Resumen: El propósito de esta investigación es analizar la regulación internacional e intracomunitaria de la protección de las indicaciones geográficas, categoria juridica que es objeto de una atención creciente en el
ambito de las relaciones economicas internacionales debido a la preocupación de determinados paises por dotar a esta figura de un marco jurídico adecuado para solventar los problemas comerciales ocasionados por su insuficiente protección. Las
limitaciones del principio de territorialidad impiden que estos problemas puedan resolverse exclusivamente a través de medidas nacionales, siendo necesario llevar a cabo una adecuada cooperación internacional, ya sea multilateral o bilateral,
dirigida a salvaguardar la exclusividad de estos derechos en los mercados de exportación en cuanto patrimonio comercial del titular colectivo. Desde la adopción del Convenio de Paris de 1883 se realizaron esfuerzos considerables con objeto de
establecer un marco multilateral para su protección aunque los resultados obtenidos han sido más modestos, subsistiendo una considerable incertidumbre jurídica, incluso, tras relacionados con el Comercio. En el marco de este reciente Acuerdo, esta
incertidumbre se deriva tanto de las excepciones a la proteccion, que implican legitimar las usurpaciones acaecidas en el pasado, como del desequilibrio existente entre los niveles de protección, que conducen a una protección objetiva en el caso de
las indicaciones geograficas de los vinos y bebidas espirituosas, y solo a una proteccion contra las practicas comerciales engañosas o que constituyan actos de competencia desleal, en el caso de los demas productos. Nuestro proposito es analizar las
posibilidades de eliminar esta incertidumbre juridica, proponiendo para ello la homogeneización de los niveles de proteccion, así como la adopción de medidas que garanticen la transparencia, en particular, a través del establecimiento de un sistea
multilateral de notificación y registro de las indicaciones geograficas de carácter horizontal. Para ello, nos planteamos la viabilidad de exportar e modelo de una organización de integración como es la Comunidad Europea, que, en contraste con lo
ocurrido en el plano multilateral, ha logrado implantar un régimen de protección eficiente de las indicaciones geográficas, en particular, en el sector de los productos agricolas y alimenticios, a través del establecimiento de un registro
comunitario que otorga protección a estos derechos en todo el Mercado Interior. LA OTRA GLOBALIZACIÓN. MOVIMIENTOS, REDES SOCIALES Y CULTURA DE LOS DERECHOS: DE LA RESISTENCIA A
LAS ALTERNATIVAS . Autor: MÉDICI ALEJANDRO MARCELO. Año: 2001. Universidad: PABLO DE OLAVIDE. Centro de lectura: DERECHO
. Centro de realización: UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE, SEVILLA.
Resumen: En los últimos años de la década de los 90, la percepción social acerca del fenómeno de la globalización ha cambiado. De ser un fenómeno vinculado a la revolución tecnológica, y de alguna forma inevitable, ha
pasado a ser crecientemente cuestionado en la medida en que sus promesas no acaban de materializarse y en cambio se hacen crecientemente visibles sus consecuencias sociales y económicas. Desde el punto de vista de los derechos humanos, se cuestiona
el condicionamiento que supone la globalización económica y financiera para el cumplimiento de la promesa de unos derechos universales, interdependientes e indivisibles. Este contencioso acerca de la globalización, plantea la "cuestión mundial" (por
analogía con la cuestión social que fue el gran contencioso de fines del siglo XIX y principios del XX) y constituye el terreno de emergencia de un campo de movimientos y redes sociales críticos. Se trata de analizar sus discursos, prácticas y las
alternativas que plantean a la globalización neoliberal desde el punto de vista de la cultura de los derecho. LAS AYUDAS DE ESTADO DESDE LA PERSPECTIVA COMUNITARIA: ASPECTOS MATERIALES Y FORMALES
. Autor: CARDENAS ORTIZ ROSA M.. Año: 2001. Universidad: JAEN. Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS (UNIVERSIDAD DE JAÉN).
Resumen: En esta Tesis se analizan las ayudas de estado, no solo desde la perspectiva tributaria, sino desde una óptica financiera más amplia y general.
En los capítulos I a IV se analizan las ayudas de estado desde la visión de la relación jurídica, mientras que el capítulo V se dedica al estudio del procedimiento de concesión de las ayudas, prestandose especial atención a la cuestión de la
recuperación de las ayudas concedidas ilegalmente.
Se realiza en esta tesis una investigación tanto de la disciplina comunitaria como de la disciplina interna y constitucional. Se analizan los requisitos del párrafo primero del artículo 87 del tratado de la comunidad europea, cuyo cumplimiento
va a dar lugar a que las ayudas públicas sean consideradas ayudas de estado y, por tanto, incompatibles con el mercado común, siempre y cuando no se den ninguna de las excepciones previstas en los párrafos segundo y tercero de dicho precepto.
LA CLÁSULA DEMOCRÁTICA COMO INSTRUMENTO DE CONDICIONALIDAD DE LA UNIÓN EUROPEA . Autor: MUÑOZ RODRÍGUEZ M. CARMEN. Año: 2001. Universidad: JAEN. Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS. Centro de realización: FAC. CC. SS. Y JURÍDICAS DE LA UNIVERSIDAD JAÉN.
LA COOPERACIÓN REFORZADA EN LA UNIÓN EUROPEA: CONCEPTO, NATURALEZA Y RÉGIMEN JURÍDICO
. Autor: URREA CORRES MARIOLA. Año: 2001. Universidad: LA RIOJA. Centro de lectura: CIENCIAS HUMANAS JURÍDICAS Y SOCIALES
. Centro de realización: CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS, JURÍDICAS Y SOCIALES.
Resumen: La presente tesis doctoral
titulada "La cooperación reforzada en la Unión europea: concepto, naturaleza y régimen jurídico" se articula en tres partes:
La primera de ellas aborda un estudio histórico y conceptual de los fenómenos de flexibilidad existentes a lo largo del proceso de integración europea tanto en los Tratados como el margen de los mismos (capítulo 1), así como la exégesis del
nacimiento de la cláusula de cooperación reforzada en el Tratado de Amsterdam y su posterior modificación en Niza (capítulo 2).
El núcleo del trabajo se contiene en los nueve capítulos que conforman la segunda parte. En ella se aborda además de la naturaleza jurídica de la cooperación reforzada (capítulo 3), su régimen jurídico compuesto por una reglamentación general u
horizonal (capítulos 4 y 5) y sendas reglamentaciones especiales en función del ámbito en el que surjan las cooperaciones reforzadas: primer pilar (capítulos 6 y 7), tercer pilar (capítulo 8) y, tras el Tratado de Niza, también segundo pilar
(capítulo 9). Asimismo, esta segunda parte del trabajo analiza las relaciones que la puesta en marcha de un mecanismo de integración diferenciada genera tanto respecto a los Estados, participantes o no, en un proyecto de cooperación reforzada
(capítulo 10), como las relaciones que se articulan en torno a los diferentes ordenamientos jurídicos, a saber, el ordenamiento jurídico de Derecho Comunitario "general", el que pueda surgir en el marco de las cooperaciones reforzadas y, en su caso,
el de los Estados miembros de la Unión Europea (capítulo 11).
La tercera parte del trabajo se centra, finalmente, en el análisis de otras técnicas de flexibilidad (distintas a la clásula de cooperación reforzada) que el Tratado de Amsterdam ha incorporado en el ámbito de la PESC (capítulo 12) y del
Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (capítulo 13). LA COMPATIBILIDAD DE LA INTEGRACIÓN DIFERENCIADA EN LA COMUNIDAD EUROPEA CON EL IUS COGENS
COMUNITARIO . Autor: ALCOCEBA GALLEGO AMPARO. Año: 2001. Universidad: CARLOS III DE MADRID. Centro de lectura: CIENCIAS
SOCIALES Y JURÍDICAS. Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Resumen: Se analizan el proceso de
integración europea: una historia llena de altibajos originados por el continuo conflicto entre los objetivos y necesidades de la integración, por un lado, y las posibilidades y voluntad de los Estados Miembros para alcanzarlos, por otro. Las
diferentes capacidades, prioridades y estrategias de los Estados Miembros respecto de la integración están en el origen del debate integración uniforme-integración diferenciada. La integración diferenciada se convierte, desde este punto de vista,
en la llave maestra de una futura, ya inminente, Unión Europea ampliada.
El hecho de que la Comunidad Europea, uno de los fundamentos de la Unión Europea, sea el peso pesado de las tres Comunidades, se configure como Comunidad de integración y como Comunidad de Derecho, y goce de ciertas peculiaridades en
comparación con cualquier otra integración internacional, hacen más que interesante estudiar los efectos de la integración diferenciada en la Comunidad Europea desde el punto de vista jurídico.
Se analiza la compatibilidad de la integración diferenciada en la Comunidad don el ius cogens comunitario, entendiendo como tal el prius, el fundamento de la Comunidad, esencial y consustancial a ella, de obligado cumplimiento e inderogable
incluso mediante una revisión del Tratado Comunitario: el principio de integración. Esta compatibilidad se estudia a partir de los efectos que produce la integración diferenciada en la Comunidad Europea mediante el acto originario por el que ven la
luz, esto es, una revisión de los Tratados.
La configuración de la integración diferenciada en la Comunidad Europea, a partir de una revisión del TCE ha resultado, en ocasiones, contraria al ius cogens comunitario y, cuando no lo ha sido, se hace prácticamente irrealizable y goza de una
complejidad absoluta; pradójicamente parece que se hubiera configurado para asegurar que no se utilizará. La integración diferenciada tal y como está actualmente configurada, incluso en el Tratado de Niza, necesita de algunas reformas que la hagan
realmente operativa, habida cuenta, especialmente de la ya inminente ampliación. DERECHO COMUNITARIO DE LA CULTURA Y POLÍTICA(S) CULTURAL(ES) DE LA COMUNIDAD EUROPEA (UNA LECTURA
DEL ARTÍCULO 151 DEL TRATADO . Autor: ZAPATERO VICENTE ANTONIO. Año: 2001. Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO UNED.
Resumen: El trabajo está dividida en dos partes. La
primera pretende analizar el proceso histórico de la cooperación cultural en Europa y fijar los aspectos terminológicos; la segunda, propone una lectura, párrafo a párrafo, del texto del artículo 151 del Tratado de Amsterdam, tratando de analizar
por separado, en la medida de lo posible, cada uno de los cinco párrafos del artículo y tratando de identificar cada uno de ellos con un tema predominante: el principio de la subsidiariedad en la acción comunitaria, los ámbitos de actuación de dicha
acción, las relaciones culturales exteriores de la CE, la dimensión cultural de otras políticas comunitarias y la organización de la administración cultural comunitaria y los procedimientos utilizados para el desarrollo del artículo 151, constituyen
los ejes de cada uno de los capítulos. PROBLEMAS PROCESALES EN EL CONTROL DE LAS AYUDAS DE ESTADO EN DERECHO COMUNITARIO
. Autor: MARCOS MARTÍN M. TERESA. Año: 2001. Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. Centro de lectura: DERECHO
. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO U.N.E.D.
Resumen: La presente tesis doctoral tiene por objeto un
estudio seminentemente jurisprudencial de las normas comunitarias en el ámbito de las ayudas de Estado, mediante una perspectiva evolutiva, a través del análisis de todos los prononciamientos relevantes en la materia, desde sus orígenes hasta la
actualidad. El trabajo se estructura en torno a tres capítulos. La primera parte recoge el procedimiento administrativo que tiene lugar ante la Comisión Europea, institución a quién el Tratado encomienda la tarea de control y decisión acerca de la
compatibilidad de una ayuda en el Mercado Común.
Una segunda sección está dedicada a los diferentes recursos que pueden plantearse ante el Tribunal de Justicia comunitario y el Tribunal de Primera Instancia. En primer lugar, en caso de que el Estado que concede la ayuda no responda a los
dictados de la Comisión puede verse sometido a un recurso por incumplimiento. Por otro lado, las decesiones adoptadas por la Comisión pueden ser impugnadas ante los Tribunales en el marco de un recurso de anulación; la ausencia de decisión por parte
de la misma puede ser también impugnada mediante el recurso por omisión. El estudio de estos recursos se articula en torno a la calidad del acto recurrible, a la legitimación procesal y a los motivos de impugnación.
Finalmente, un tercer bloque de análisis lo constituye lo que hemos denominado el corolario de todo este sistema de control: la obligación de reembolso de la ayuda cuanto ésta ha sido concedida sin ser notificada a la Comisión siempre y cuando
ésta sea, además, declarada incompatible. En las conclusiones se analiza, entre otras cuestiones, el grado de cumplimiento de esta última obligación, así como la cuestión de cómo las directrices que la jurisprudencia ha ido esbozando en este ámbito
han sido plasmadas en normas de Derecho comunitario derivado. EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE A LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ DE NACIONES UNIDAS
DERIVADO DE LOS PRINCIPALES DE NO INTERVENCIÓN Y DE LA PROHIBICIÓN DEL USO DE LA FUERZA . Autor: VACAS FERNÁNDEZ FÉLIX. Año: 2001. Universidad: CARLOS III DE MADRID. Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Resumen: Se analizan las normas contenidas en la
Carta y las establecidas en el Derecho Internacional general, que sean aplicables a Naciones Unidas con el fin de tratar de establecer los límites jurídicos generales a la actuación de la Organización en el ámbito de las O.M.Ps.
Se estudia el régimen Jurídico de los principios recogidos en el artículo 2 de la Carta cuya aplicación a las O.M.Ps de Nanciones Unidas es especialmente relevante: el principio de no intervención en la jurisdición interna de los Estados -art.
2.7- y el principio que prohibe el uso de la fuerza en las relaciones internacionales -art. 2.4-. Ambos principios imponen los límites jurídicos más significativos a la actuación de las O.M.Ps., lo cual nos ha permitido abordar las cuestiones
jurídicas más problemáticas, interesantes y actuales en torno a tales operaciones. Por ello, su análisis detallado nos ha posibilitado establecer la mayor parte, al menos lo más relevante, del régimen jurídico general externo aplicable a las
O.M.Ps., de Naciones Unidas, fin último de nuestro estudio. EL CONVENIO EUROPEO COMO SISTEMA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES
. Autor: ÁLVAREZ-OSSORIO MICHEO FERNANDO. Año: 2001. Universidad: SEVILLA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Pasado, presente y futuro del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950. Su relación de causalidad con las constituciones democráticas. Los Derechos Humanos y los Derechos fundamentales como construcciones jurídicas
dependientes la "Humanización" de los fundamentales, la "Fundamentalización" de los humanos. El individuo y sus derechos como fin y objetivo último de la construcción jurídica. RECONOCIMIENTO JURÍDICO DE LAS MINORÍAS RELIGIOSAS EN SOCIEDADES MULTICULTURALES: LA PERSPECTIVA
INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS ORDENAMIENTOS AMERICANO, CANADIENSE Y ESPAÑOL . Autor: RELAÑO PASTOR EUGENIA M.. Año: 2001. Universidad: GRANADA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La Tesis tiene el objetivo de demostrar la existencia y protección jurídica de la minorías religiosas en el derecho internacional y en el derecho
comparado. Para esto, la tesis demuestra la existencia de los derechos colectivos de los grupos religiosos y su protección en el ordenamiento jurídico internacional.
Posteriormente, se pasa al estudio y la consideración de esta protección jurídica en Estados Unidos, en canadá y en españa, para concluir con un listado de los derechos colectivos más fundamentales para los grupos religiosos.
LA PROTECCIÓN DE LAS MINORÍAS EN DERECHO INTERNACIONAL . Autor: DÍAZ PÉREZ DE MADRID AMELIA. Año: 2001. Universidad: GRANADA
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La tesis constituye un análisis jurídico general del modo en el que el Derecho Internacional regula la protección de las minorías.
Partiendo de la base de que el problema de la existencia de minorías en una sociedad es un problema de Estado, producto de una visión reduccionista de la unidad necesaria para constituir la base humana estable de un Estado moderno, se constata
que la regulación jurídica del cuestión no hace frente al principal problema de fondo: la marginación de las minorías del proceso de formación del Estado-moderno. La asimilación de la protección de minorías a la protección internacional de los
derechos humanos, aun cumpliendo una importante función protectora, no es un enfoque totalmente adecuado para hacer frente a todas las consecuencias del fenómeno minoritario.
La tesis parte de la hipótesis de considerar el conjunto de la regulación internacional sobre las minorías no como un mero agregado de disposiciones e instrumentos de diversa procedencia, naturaleza y contenido, sino como un auténtico sistema
jurídico, actualmente inserto en el sector del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Partiendo de esa base, se analiza el "sistema internacional de protección de las minorías", especialmente mediante su comparación con su contexto jurídico
de referencia, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con objeto de sacar conclusiones en torno a los aspectos que presentan en común y, sobre todo, a los que los diferencian.
La tesis se cierra con unas conclusiones provisionales que giran en torno a las ideas más importantes que han ido deduciéndose de todo el trabajo, en particular entre ellas:
* La constatación de que la definición de minoría que puede ser incorporada en los textos internacionales es necesariamente parcial, con la consecuencia de que, frente a la noción absoluta de persona sobre la que pivota el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos, la noción de persona perteneciente a una minoría es relativa.
* El hecho de que la norma de protección de minorías, o de personas pertenecientes a minorías, regula una relación jurídica caracterizada por la presencia de tres intereses en juego: el interés del Estado, o interés general; el interés
particular de la persona perteneciente a una minoría; y el interés colectivo, o de la minoría considerada en su conjunto. Esta situación es radicalmente distinta a la que encontramos en las normas de protección de los derechos humanos, las cuales
regulan relaciones con dos intereses en juego; el general y el particular.
* La conclusión de qu el "sistema de internacional de protección de minorías" está llamado a cumplir una función de orientación, límite, incentivo y control de las conductas estatales, y no una función directamente protectora por sí mismo. La
complejidad del problema de las minorías, que afectan a aspectos esenciales de la organización jurídico-institucional de los Estados, así como la diversidad de las situaciones nacionales hacen que las normas internacionales de protección de minorías
sólo suministren "fórmulas de gestión" de la realidad minoritaria, sin predeterminar un resultado. LA PROLIFERACIÓN NUCLEAR HORIZONTAL EN EL NUEVO RÉGIMEN DE SEGURIDAD . Autor: MARRERO ROCHA INMACULADA C.. Año: 2001. Universidad: GRANADA. Centro de lectura: CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen:
La proliferación nuclear horizontal consiste en el aumento del número de Estados con capacidad nuclear militar. Aunque este fenómeno tuvo su origen durante el período de la Guerra
Fría, lo cierto es que como consecuencia del cambio de circunstancias internacionales ha experimentado un evolución importante. Esta evolución se desarrolla en tres ejes fundamentales. En primer lugar, en el aumento del poder destructivo de las
armas nucleares. En segundo lugar, en las nuevas características socio-políticas y económicas que presentan los proliferados post-bipolares, lo cual hace dudar sobre sus capacidades para gestionar correctamente los ciclos nucleares militares que
han desarrollado. Y, en tercer lugar, en el aumento de los riesgos que implican las armas nucleares para la paz y la seguridad internacional.
La Tesis doctoral afronta el fenómeno de la evolución de la proliferación nuclear horizontal a través de una doble preocupación. La primera preocupación se refiere a las causas que contribuyen a que un buen número de Estados siga percibiendo el
arma nuclear como la mejor garantía para su seguridad. Y, la segunda preocupación se refiere a los riesgo que la proliferación nuclear horizontal conlleva para la seguridad internacional actual y las medidas más eficaces para paliarlos.
Respecto a la primera preocupación, la tesis doctoral en sus capítulos primero y segundo analiza las causas que hacen del arma nuclear el mejor instrumento para el diseño de las políticas de seguridad y defensa de algunos Estados. En el
Capítulo primero se analizan las causas que han aumentado el atractivo del armamento nuclear, entre las que destacan: el aumento de su utilidad disuasiva, las facilidades técnicas, económicas y políticas para adquirirlos y la ausencia de normas
internacionales que prohíban su utilización como elemento disuasivo o defensivo. Sin embargo, el incremento del atractivo de las armas nucleares no ha conllevado una nuclearización generalizada de todos los Estados de la sociedad internacional. En
efecto, para que cualquier Estado aprecie las ventajas que ofrece el arma nuclear y decida adquirirlas es necesario que experimente una serie de procesos políticos internos que determinan su percepción en materia de política de seguridad y defensa.
En este sentido, el capítulo segundo de la tesis doctoral contiene un marco teórico sobre los condicionantes políticos internos e internacionales que propician la nuclearización.
Una vez analizadas las causas que provocan la adopción de una decisión en materia de política exterior favorable a la nuclearización, en el capítulo tercero se afronta esa segunda preocupación a la que nos referíamos en párrafos anteriores, es
decir, los riesgos que implica la proliferación nuclear horizontal en la nueva etapa de seguridad y las posibilidades de paliarlos. En este sentido, el capítulo tercero de la Tesis doctoral pone de manifiesto que, a pesar de la complejidad que
conlleva la proliferación nuclear horizontal como consecuencia de las características que presentan los nuevos proliferadores, el armamento nuclear que poseen y el tipo de estrategias disuasivas que diseñan, sus riesgos son susceptibles de reducirse
sustancialmente. Ahora bien, los mecanismos existentes en materia de no proliferación, en nuestra opinión, no son los más adecuados, ya que adolecen de importantes deficiencias. En el mismo capítulos se analizan las causas que favorecen la falta de
eficacia de las medidas unilaterales y multilaterales existentes, y se proponen una serie de medidas más adecuadas para hacer frente a las nuevas características que presenta la proliferación nuclear horizontal.
Por último, la tesis contiene un capítulo de conclusiones del que podríamos destacar lo siguiente:
1,- La proliferación nuclear horizontal es el ámbito donde más claramente se pone de manifiesto la inoperancia del modelo de legitimidad existente.
2,- El Tratado de No proliferación de Armas Nucleares sólo ha servido para legitimar el monopolio nuclear y la hegemonía internacional de las potencias nucleares clásicas.
3,- La principal causa de que no existan mecanismos de no proliferación adaptados a las nuevas circunstancias internacionales consiste en la falta de voluntad de las potencias nucleares clásicas y de muchos Estados industrializados en ahondar
en el origen de la proliferación nuclear horizontal. Ello se debe a las responsabilidades que éstos tienen en las transferencias que un día hicieron por motivos políticos-estratégicos y económicos sin tener en cuenta las futuras consecuencias.
TIPIFICACIÓ INTERNACIONAL DELS CRIMS CONTRA LA HUMANITAT . Autor: CAPELLA ROIG MARGALIDA. Año: 2001. Universidad: ISLAS BALEARES. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAT DE DRET.
Resumen: El objetivo de la tesis es determinar el
estado actual del proceso de incriminación de los crimenes contra la humanidad, así como definir el tipo resultante de este proceso, de acuerdo con los nuevos procesos normativos que transcienden del esquema clásico de formación de las normas
internacionales.
Se ha estudiado el contenido material y formal del proceso de tipificación de ciertas conductas como "crimenes contra la humanidad" y se ha expuesto la intervención y la incidencia de numerosos elementos en el resultado final de este proceso,
es decir, en la configuración y en la consolidación de un tipo penal -- básico de crímenes contra la humanidad a partir de la prohibición originaria de los estatus contra la población civil. EL ESTATUTO JURÍDICO INTERNACIONAL DE LAS MINORÍAS NACIONALES, ÉTNICAS, RELIGIOSAS Y
LINGÜÍSTICAS . Autor: CASTELLA SURRIBAS SANTIAGO-JOSÉ. Año: 2001. Universidad: BARCELONA. Centro de lectura: DERECHO
. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO - U.B..
Resumen: Análisis
desde una aproximación histórica-jurídica y una aproximación dogmática de los instrumentos que el derecho internacional público desarrolla para proteger a los grupos de identidad minoritarios por razón nacional, étnica, religiosa o lingüística,
atendiendo a la evolución de esta protección desde la sociedad de Naciones hasta la actualidad, la conceptuación y delimitación de estos grupos de identidad minoritarios, sus derechos y de -- y los mecanismos de control y adjudicación de sus
derechos. LA COMPETENCIA DE LA O.N.U PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LA ESFERA HUMANITARIA CONFORME AL
ARTÍCULO 1.3 DE LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS . Autor: TORROJA MATEU HELENA. Año: 2001. Universidad: BARCELONA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAT DE DRET.
Resumen: La Tesis propone una nueva interpretación
del artículo 1.3 de la Carta de las Naciones Unidas, demostrando que los Estados miembros han atribuido a la Organización de las Naciones una competencia para realizar la cooperación internacional en la esfera humanitaria. La investigación se
realiza desde la perspectiva de la presentación y coordinación de la asistencia humanitaria, centrándose especialmente en el estudio de tales actividades. El análisis combina paralelamente una aproximación histórica y conceptual, estructurándose en
cinco capítulos.
En el Capítulo primero, titulado, La Cooperación Internacional Institucionalizada En La Esfera Humaninaria Anterior a 1939, en primer lugar, se estudian los fundamentos jurídicos de la asistencia humanitaria y sus orígenes históricos en el
contexto del Derecho Internacional Humanitaria. A continuación se analizan las principales aportaciones de la Sociedad de Naciones en este sector.
En el Capítulo segundo, titulado La Carta de las Naciones Unidas y los "problemas internacionales de carácter (…) humanitario", se demuestra que en 1945, no se pensó atribuir a la ONU competencia para prestar asistencia humanitaria.
Principalmente porque para realizar esta función se había creado durante la guerra un Organismo Especializado destinado a la prestación de socorros a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial en los territorios liberados, la UNRRA. Su análisis
permite apuntar la enorme influencia de esta organización en iniciativas posteriores de la ONU.
En el Capítulo tercero, titulado La Institucionalización De La Cooperación Internacional En La Esfera Humanitaria, se estudia el origen histórico de la estructura institucional actual de la ONU para prestar y coordinar la asistencia
humanitaria. A pesar de lo decidido en 1945, los Estados mostrarán pronto su interés común por atribuir a la ONU poderes para asistir a las víctimas de emergencias humanitarias, creando el UNICEF, el ACNUR y el PMA. Algo más tarde, a principios de
setenta, se preocuparán por crear una dependencia de la Secretaría encargada de coordinar y movilizar los socorros en casos de desastres naturales, la UNDRO.
En el Capítulo cuarto, titulado El Interés Por Fortalecer El Sistema De Prestación y Coordinación De La Asistencia Humanitaria, se analiza pormenorizadamente la práctica de la ONU desde 1991 hasta el año 2000. En estos años el auge de las
crisis humanitarias deja su reflejo en el interés de los Estados y de la propia ONU por mejorar la capacidad funcional y eficacia de los mecanismos de prestación y coordinación de la asistencia humanitaria. Ello en un contexto difícil donde aparecen
nuevos problemas como los atentados a su personal de asistencia humanitaria, la presencia de minas antipersonal o la denegación del acceso a las víctimas.
Por último, en el Capítulo quinto, titulado Una Interpretación Del Artículo 1.3 De La Carta De Las Naciones Unidas En Perspectiva Humanitaria En La Actualidad: Propuestas De Análisis Teórico Y Planteamiento De Problemas Principales, se propone
la Tesis de la investigación, a partir de la práctica estudiada. Se demuestra como la prestación y coordinación de la asistencia humanitarias son actividades conceptual y operacionalmente distintas a otras desarrolladas por la ONU, por ejemplo, en
el contexto de la cooperación a desarrollo o de la promoción y protección de los derechos humanos. A la vez, se demuestra que no se trata de actividades nuevas sino de arraigado origen histórico. Se plantean algunos de los problemas que se dan en la
práctica, como la difícil conciliación entre el respeto del principio de neutralidad y el uso de la fuerza armada o la protección de los derechos humanos. Y se finaliza con la identificación de las obligaciones internacionales de los Estados y de la
propia ONU con relación a la asistencia humanitaria; y con el planteamiento de si existe hoy un valor de solidaridad humanitaria en el Derecho Internacional Público y en la sociedad internacional contemporáneos. EL DERECHO CONVENCIONAL EN LOS SISTEMAS CONSTITUCIONALES DE AMÉRICA LATINA . Autor: VILLARROEL VILLARROEL DARIO CESAR. Año: 2001. Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO U.C.M..
Resumen: El objeto de esta investigación se dirige a
determinar el tratamiento que los sistemas constitucionales en vigor de América Latina resevan al Derecho internacional convencional para su plena eficacia en el ordenamiento interno de los Estados y que conduce al examen particular del proceso que
para la celebración de los tratados contienen las normas constitucionales.
A este fin, se analizan en cuatro Partes diferenciadas del trabajo las competencias del Poder Ejecutivo para celebrar tratados internacionales, con el propósito de determinar la acción convencional del Poder Ejecutivo y los principios
esenciales y las demás facultades que enmarcan la acción exterior del Gobierno; la participación parlamentaria en el proceso de formación de los tratados y el control de la política exterior, a fin de establecer las modalidades de intervención del
Poder Legislativo y de determinar la intervención parlamentaria a través de la calificación y de la autorización de los tratados; la eficacia interna de las normas internacionales, para precisar las relaciones entre los tratados internacionales y
las normas de derecho interno, y en último término, se analizan las relaciones entre los actos internacionales de contenido obligatorio junto a ciertas cuestiones convencionales específicas, dirigidas al examen de los actos de las organizaciones
regionales, las decisiones obligatorias del Consejo de Seguridad de la ONU y ciertas cuestiones convencionales específicas como la actividad convencional en los Estados de estructura compleja, las reservas, el referéndum, y la nulidad, terminación y
suspensión de los tratados.
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