|
|
|
LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS MINORIAS PARLAMENTARIAS: CONTRIBUCIÓN AL ESTUDIO DE LA
ARTICULACIÓN FUNCIONAL DEL PLURALISMO POLÍTICO EN ESPAÑA Y MÉXICO . Autor: ERAÑA SÁNCHEZ MIGUEL
ÁNGEL. Año: 2002. Universidad: SALAMANCA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: El trabajo de tesis se ha concebido metólogicamente en el campo del derecho constitucional parlamentario como una comparación del elemento minoritario en sede parlamentaria de España y México, en tanto que
persigue entresacar y clarificar el estatuto de protección que cada sistema ofrece. Como el objeto es apreciar las condiciones y el contexto normativo-fáctico del pluralismo de cada Ordenamiento, abunda el análisis descriptivo y crítico que permite
identifcar el nivel de gradación garantista del Estado constitucional, independientemente de las peculiaridades de sus gobiernos, pero que se acercan por el tipo de Estado democrático.
Dos son los elementos o variables de la comparación: el pluralismo político y el quórum parlamentario. El deslinde de cada uno de estos elementos (normas positivas, interpretación jurisdiccioal y práctica parlamentaria) y de sus formas de
comunicación de ambos sistemas constitucionales, permite arribar a un triángulo de garantías del estado pluralista.
A saber; La garantía parlamentaria del pluralismo, toma cuerpo tras estudiar las peculiaridades de los órganos de organización y de gobierno parlamentario de España y México; Presidencia, Mesa, Junta de Portavoces, Grupos Parlamentarios,
Comisiones y Pleno.
Después, se encarna la garantía de La representatividad parlamentaria del pluralismo, en la medida que la investigación identifica los mecanismos de composición y participación de las minorías españolas y mexicanas, dentro de la conformación de
los órganos constitucionales y legales de cada Estado.
Por último, La garantía jurisdiccional del pluralismo, surge al momento de clarificar las formas de protección minoritaria como garantías de cierre de la Constitución, es decir: los procedimientos de reforma constitucional y los procedimientos
de reinvidicaciones de los derechos de las minorías ante los respectivos Tribunales Constitucionales. EL MANDATO DEL ESTADO SOCIAL DE DERECHO EN LA CONSTITUCIÓN COLOMBIANA: LOS DERECHOS SOCIALES Y EL
MÍNIMO VITAL . Autor: TORRES AVILA JHEISON. Año: 2002. Universidad: ALICANTE. Centro de lectura: DERECHO
. Centro de realización: UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Resumen: La tesis se presenta en tres ejes
temáticos a saber: se inicia con una breve síntesis de los hitos constitucionales más importantes de la historia constitucional colombiana, con el objeto de llamar la atención sobre el papel que cumple la constitución de 1991 en el desarrollo del
constitucionalismo nacional.
Se revisan las características del Estado social de derecho en la Constitución, abordando su estudio formal como Estado de derecho. Esta visión se acompaña de una exposición de los elementos que configuran la democracia y se analizan las
tensiones que esta tiene dentro de un modelo constitucional determinado. El objetivo de esta primera exposición es el de describir el armazón técnico de la Constitución, y cómo se ha visto transformado por la materialidad de los principios de la
Carta.
En un segundo estadio de la obra, iniciamos con la contextualización teórica del derecho en Colombia a través de la figura de los paradigmas iuspublicista y iusprivatista. Enseguida abordamos el estudio de la fórmula del Estado social de derecho
en la Constitución colombiana analizando sus manifestaciones normativas y los efectos de sus mandatos, así como un estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el tema. Este desarrollo nos conduce a los derechos sociales como
manifiestaciones del Estado social de derecho. Una vez aquí iniciamos su repaso dogmático, poniendo en tela de juicio la tesis de la diferenciación de los derechos sociales y los derechos civiles y políticos, para proponer una visión unificadora de
los derechos como derechos civiles y políticos, para proponer una visión unificadora de los derechos como derechos fundamentales. Esta vía de enjuiciamiento de los derechos sociales pretende evidenciar los problemas de exigibilidad de los mismos, y
examinar los caminos jurisprudenciales y teóricos que nos conduzcan a la reducción de esas dificultades. El objetivo de este apartado es el de exponer la visión jurisprudencial del Estado social y los derechos sociales, así como examinar las
dificultades que ofrece la exigibilidad de los derechos sociales como derechos fundamentales.
En la tercera parte, se elabora un estudio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto al mínimo vital como principio y derecho constitucional íntimamente ligado con la problemática de los derechos sociales. Este estudio pone en
evidencia los criterios de la Corte sobre la materia, para formular luego las hipótesis sobre su fundamentalidad, y exigibilidad del mismo. El propósito de este estudio sobre el mínimo vital es el de proporcionar herramientas judiciales para la
tutela de derechos sociales fundamentales, aprovechando los recursos dogmáticos de la Corte constitucional.
EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA TENENCIA DE CASTILLOS Y FORTALEZAS . Autor: SÁNCHEZ-GIJÓN MARTÍNEZ ANTONIO. Año: 2002. Universidad: ALICANTE. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNIVERSIDAD DE ALICANTE.
Resumen: DESCRIPCIÓN DEL PROPÓSITO JURÍDICO
Básicamente, el campo de estudio propuesto se ocupa:
1,- De la continuidad de las formas jurídicas entre el modo de tener castillos y fortaleza al modo de alcaide, propio de la Edad Media, y el modo de gobernador de plaza, propio de la guerra moderna (siglox XVI y XVII).
2,- De los cambios sustanciales en el contenido de esas figuras jurídicas formalmente semejantes. El objetivo final de la tesis es establecer una relación directa entre esas transformaciones y la emergencia de algunos componentes esenciales del
moderno derecho de gentes.
La tesis culmina en el estudio del tratado de capitulación de una plaza como figura jurídica singular, con significado en la evolución posterior del derecho internacional.
DESARROLLO
Las condiciones de sitio o asedio de una plaza reflejan un universo jurídico que envuelve a la figura del gobernador, como si de un alcaide medieval se tratase, pero absorbe o integra otras figuras de interés jurídico, como el soldado
profesional sujeto a un estatuto y la población civil. El estatuto del soldado profesional comporta la juridificación y positivación de las normas que controlan su comportamiento. La población civil emerge como un sujeto jurídico activo, titular de
derechos y obligaciones respecto de su príncipe, distintas de las del soldado profesional. En las condiciones existenciales de un sitio o asedio a plaza del príncipe, estallan, junto a las alteraciones sociales o de orden público, conflictos de
naturaleza jurídica.
Estos conflictos son estudiados sobre una amplia base documental original, a la que se aportan elementos de juicio de los protagonistas de los conflictos jurídicos y políticos descritos. Se ha ido en la tesis, expresamente, a buscar el
testimonio directo o indirecto aportado por personas que, estatutaria o involuntariamente, se ven implicados en conflictos de intereses jurídicos contrapuestos, como castigar, sancionar, juzgar, decidir, pactar, etc.
La transformación de los contenidos jurídicos señalados se debe a un cambio histórico de mentalidad producido de modo eminente en el ámbito de la filosofía. Por eso se sigue la evolución de esa mentalidad, desde su conformación cristiano-romana
en la filosofía y el derecho natural, fundados en la razón natural, hasta los intentos de juridificación y positivación de prácticas y constumbres derivadas de la experiencia viva de la guerra, y que se materializan en diversas convenciones, entre
las que destaca de modo eminente la capitulación, y que en general se fundan en una razón práctica.
DESCRIPCIÓN DEL ITER METODOLÓGICO
En un primer bloque temático, la tesis se ocupa de la transformación del hombre de armas (hueste medieval moderno, alcaide o gobernador de plaza), y lo sigue en su evolución histórica. La tesis comienza ocupándose de las relaciones de poder
medievales en torno a los castillos y fortalezas. Estudia luego la tenencia de castillos y fortalezas como figura jurídica. Se extiende en la consideración de la costumbre de España en el régimen de tenencias, predominante en el espacio
jurídico-político dominado por los reyes de España. Contempla luego la aparición de la profesión y el estatuto militar como elemento clave para la clarificación de las relaciones de poder entre la milicia y el soberano, entre la milica y el pueblo,
y en los estados entre sí. El estatuto militar reclama la creación de instrumentos técnicos de justicia, control y sanción, lo que transforma la posición del principe como legislador supremo. El comportamiento del soldado profesional en la guerra
moderna revela la necesidad de nuevas normas: esa necesidad es especialmente aguda en la guerra de sitio o asedio, pues lo que en ésta se juega es algo más que la suerte del profesional de las armas: soberanía, fidelidad, autoridad, etc.
En otro bloque temático se estudia la transformación de las metalidades y de las filosofías subyacentes, y se entra en cuestiones de la guerra justa, y la guerra con relación al derecho natural y de gentes.
Un tercer bloque se dirige expresamente a identificar un derecho de sitio como expresión singular del derecho de guerra moderno, en que se pone a prueba la figura de la tenencia tradicional. Para determinar estudiando la figura de la
capitulación como transacción y figura jurídicas.
Una serie de apéndices ilustran pormenorizadamente los puntos nodales de cambio, en esa evolución, tal como la expresan científicos juristas y otros operadores jurídicos. EL PATRIMONIO CONSTITUCIONAL EUROPEO: SU ASIMILACIÓN POR EL ORDEN JURÍDICO COMUNITARIO. (ANÁLISIS
ESPECÍFICO DEL PATRIMONIO EUROPEO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES) . Autor: ORTIZ PICA M.
ISABEL. Año: 2002. Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNIVERSIDAD DE MONTPELLIER I (CONVALIDADO).
Resumen: El proceso de integración europea ha
venido marcado desde sus inicios por su dinamismo; por la adaptación de sus presupuestos, objetivos y fines a la consecución de retos cada vez más comprometidos. Así, de la Comunidad económica se ha pasado, en menos de medio siglo, a la Unión
política, y todo ello sin rupturas, sin grandes crisis …, a "pequeños pasos".
Los resultados de esta evolución son fácilmente perceptibles en la práctica, pero también lo son las carencias estructurales generadas por este proceso en la Unión europea. Carencias fundamentalmente de orden constitucional.
En este marco, la investigación se ha consagrado a argumentar la necesidad de acometer reformas de índole constitucional en la estructura comunitaria. El planteamiento de la tesis parte de una premisa clara: en el estado actual en que se
encuentra el proceso de integración, la Unión europea necesita materializar modificaciones estructurales de relevancia constitucional que permitan salvar su déficit democrático y de legitimidad.
Una vez aceptada la necesidad de modificar en profundidad la estructura constitucional de la Unión europea, la segunda premisa concierne al método que debe utilizarse para propiciar la transformación constitucional requerida. El método elegido
no es sino la adaptación del patrimonio constitucional de los Estados miembros de la Unión europea a la original estructura comunitaria.
La identificación del contenido y alcance del patrimonio constitucional europeo aparece como el punto de partida de nuestra reflexión. Una reflexión que comienza con la elecicón de aquellos principos de Derecho básicos en torno a los que
posteriormente gira la totalidad del estudio: la democracia, el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales. En el contexto de la tesis, estos principios nos sirven como criterio inspirador de la necesaria transformación del
orden jurídico comunitario.
La última parte de la investigación se centró en valorar el grado concreto de transformación que debería realizarse en el seno de la Unión europea para adecuar su acción a los principios que conforman el patrimonio constitucional europeo.
CONSTITUCIÓN Y DERECHO COMUNITARIO . Autor: JOVER GOMEZ-FERRER JOSÉ M.. Año: 2002. Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID
. Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS. Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Resumen: El trabajo doctoral aborda el problema
de la arquitectura de las relaciones entre el Ordenamiento comunitario y el nacional. El estudio se hace partiendo de la consideración de la cuestión dentro del tema de las relaciones entre Ordenamientos, propio de la Teoría General del Derecho.
Las relaciones entre ambos Ordenamientos están condicionadas por dos circunstancias:
- Primero, ambos Ordenamientos comparten parcialmente un mismo ámbito de validez, el interno o doméstico.
- Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el caso de los sistemas jurídicos federales, los dos Ordenamientos no se integran en un sistema jurídico único, sino permanecen diferenciados, dotado cada uno de ellos de sus respectivas normas
constitucionales. Ello quiere decir que, en el caso del Derecho comunitario, la validez de sus normas sólo puede ser determinada a partir de lo dispuesto en los Tratados.
La articulación entre ambos Ordenamientos no se produce, pues, por relaciones de jerarquía, ya que ni los Tratados son "infraconstitucionales" ni la Constitución nacional, en tanto norma procedente del poder constituyente está sometida al
Derecho comunitario. Lo que ocurre es que la operación autorizada por el artículo 93 de la Constitución sólo puede llevarse a cabo cuando los Tratados respetan los límites constitucionales a la integración. En otro caso, la ley orgánica que
autoriza su celebración sería inconstitucional, lo que de ser declarado así por el Tribunal Constitucional implicaría la pérdida de validez del Derecho comunitario en el ámbito interno.
CONCEPTO Y RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS EN EL ÁMBITO DE LA ADMINISTRACIÓN
DEL ESTADO. UNA PROPUESTA DESDE UN PARADIGMA SOCIAL DE DERECHO . Autor: MELERO ALONSO EDUARDO
. Año: 2002. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
Resumen: Esta
tesis doctoral tiene como objeto de estudio la potestad normativa de la Administración. En concreto, las normas aprobadas por los órganos administrativos de rango inferior al Ministro, los Organismos públicos y las entidades de derecho público
conocidas como Administraciones independientes. También se analizan las instrucciones y órdenes de servicio. La tesis propone la distinción conceptual entre los reglamentos y las disposiciones administrativas, distinción que es consecuencia de la
diferente posición institucional que le corresponde al Gobierno y a la Administración en nuestro sistema constitucional. De este modo, se propone que los reglamentos pueden suponer tanto el ejercicio de funciones de dirección política como el
ejercicio de funciones materialmente administrativas. Por el contrario, las disposiciones administrativas sólo pueden implicar el ejercicio de funciones ejecutivas de carácter administrativo.
La perspectiva de estudio parte de la comprensión paradigmática del derecho propuesta por Jürgen Habermas, adopatando un paradigma social de derecho, lo que significa que se otorga mayor importancia a los elementos propios del Estado social,
interpretándose desde ellos los elementos propios del Estado de derecho.
En el primer bloque de la tesis se analiza el estado de la cuestión en la doctrina sobre la potestad normativa de la Administración, y la forma en que la Administración está ejerciendo en la práctica esta potestad. En el segundo bloque se
define y perfila el concepto de disposición administrativas, señalando las condiciones y límites para el ejercicio de la potestad normativa por parte de la Administración. Por último en el tercer bloque se estudian los requisitos de su procedimiento
de elaboración, publicación y su control de legalidad tatno en vía administrativa como ante la jurisdicción contencioso-administrativa. UNIDAD ECONÓMICA Y DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA (LIBRE CIRCULACIÓN DE MERCANCÍAS Y CONTROL JUDICIAL
EN EEUU Y EN LA UNIÓN EUROPEA) . Autor: QUADRA SALCEDO JANINI TOMAS DE LA. Año: 2002. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID.
Resumen: La investigación se centra esencialmente en el análisis de uno de los instrumentos de garantía jurídica de la unidad económica que prevén los textos fundamentales de la mayoría de los Estados Compuestos: los
preceptores que garantizan la libre circulación de mercancías.
La investigación está dividida en dos partes, en la primera parte se analiza la interpretación doctrinal y jurisprudencial que se ha dado a lo largo de la historia en los Estados Unidos de América a la garantía de la libre circulación de
mercancías contenida en la Cláusula de Comercio en su interpretación negativa o durmiente y se diferencia el propósito de tal garantía del propósito que tienen los derechos fundamentales económicos contenidos en la Cláusula del debido proceso. En la
segunda parte se analiza la interpretación doctrinal y jurisprudencial dada en Europa a la garantía de la libre circulación de mercancías contenida en el artículo 30 del Tratado y se analiza la convergencia que se ha producido en la jurisprudencia
europea con la jurisprudencia norteamericana, tras algunos años de divergencia, al considerarse a partir de 1993 que sólo son susceptibles de vulnerar la garantía de la libre circulación de mercancías establecida en el Tratado, las regulaciones que
tienen efectos diferenciados más onerosos sobre las importaciones que sobre la comercialización de la producción nacional.
Asimismo se resalta la que se considera por el autor que es una de las debilidades esenciales en ambos sistemas cuando interpretan los preceptores que garantizan la libre circulación de mercancías: la aceptación teórica de la aplicación del
principio de proporcionalidad en toda su extensión, incluyendo la ponderación costes/beneficios, como instrumento para controlar jurídicamente la justificación de las regulaciones que restringen la libre circulación de mercancías.
La aceptación de la ponderación costes/beneficios alteraría la separación de poderes establecida en el respectivo texto fundamental al permitir que los tribunales se conviertan en un potencial "motor de la integración" económica, al permitir que
a través de la ponderación se dé preponderancia a la unidad económica frente a la autonomía política ante un conflicto entre ambas. Por ello se sugiere la renuncia a la utilización de tal comprobación en el ámbito de las disposiciones que garantizan
la libre circulación de mercancías. EL "DERECHO FUNCIONAL AUTÓNOMO" DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . Autor: RODRÍGUEZ-PATRÓN RODRÍGUEZ PATRICIA. Año: 2002. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE LA UAM.
Resumen: Se estudia el "Derecho
Funcional autónomo" del Tribunal Constitucional, como subespecie de lo que la doctrina alemana ha llamado "Derecho procedimental" o, con menos frecuencia "Derecho funcional" de los órganos constitucionales. En este útlimo se integrant odas las
normas (ya sean heterónomas o autónomas) que determinan la actuación de estos órganos en la realización de los fines que les están encomendados.
Este término nos ha parecido más descriptivo de la realidad a la que se aplica y má slbire de prejuicios que el concepto de "autonomía", que ha estado muy identificado tradicionalmente con el Derecho de autoorganización.
El análisis realizado nos ha llevado, en cambio, a trascender los planteamientos clásicos osbre la autonomía del TC como Derecho de autoorganziación. Con ello, se ha evidenciado también -nos parece- que el tratamiento integral de ese Derecho
encuentra su ubicación ideal en el Derecho Constitucional.
Hemos concluido, dicho de forma muy sintética, que el "Derecho funcional autónomo" del TC presenta dos modalidades principales. Una modalidad normativa, que recae sobre la organización y el funcionamiento del órgano (en materia gubernativa y
jurisdiccional), que es la potestad reglamentaria. La otra modalidad (que hemos identificado bajo la denominación "autonomía procesal") es jurisprudencial y versa sólo sobre materia procesal.
En definitiva, con este trabajo hemos querido contribuir al estudio de una parte de nuestro ordenamiento que se ha calificado por la doctrina como "tierra de nadie". Porque, el hecho de que se asociara la autonomía de los órganos
constitucionales con el ejercicio de una competencia de carácter meramente administrativo y auxiliar, se ha traducido durante mucho tiempo en una falta de interés por parte d elas distintas disciplinas jurídicas y, con ello, en una clara
indefinición de su régimen jurídico. EL CONTROL PARLAMENTARIO NACIONAL SOBRE ASUNTOS EUROPEOS . Autor: COBAS URCELAY EDUARDO. Año: 2002. Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNED.
Resumen: * Control parlamentario sobre asuntos de la unión europea en España, en el parlamento europeo y los países miembros de la unión europea y en los candidatos a la entrada en esta organización a partir de 2004.
* Análisis teórico sobre responsabilidad en el ejercicio del poder ejecutivo.
* Derecho comparado. LA LIBERTAD DE COMUNICACIÓN PÚBLICA EN INTERNET . Autor: GONZÁLEZ DE LA GARZA LUIS MIGUEL. Año: 2002. Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO - UNED.
Resumen: * La tesis tiene por objeto explorar el
fenómeno de las comunicaciones en que consiste Internet, en relación fundamentalmente con la libertad de expresión e información desde su dimensión democrática.
* Los medios utilizados en el desarrollo del trabajo han sido esencialmente el estudio del ordenamiento jurídico español, el de la Unión Europea, el Derecho Extranjero, y de forma especial el ordenamiento jurídico de Estados Unidos.
* También realiza una actividad investigadora significativa de la jurisprudencia, tanto del Tribunal Constitucional español, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, como del Tribunal Supremo norteamericano. LOS JUICIOS PARALELOS . Autor: GARVI CARVAJAL ANDRÉS. Año: 2002. Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNED.
Resumen: Con el trabajo de esta Tesis Doctoral
titulado "Los juicios paralelos", el autor profundiza en las respuestas de la legislación, la jurisprudencia y la doctrina para conciliar los intereses mediáticos de la Prensa -que deben ser satisfactorios en benificio de la opinión pública- con las
garantías procesales de las partes intervinientes en un proceso judicial, con los derechos fundamentales al honor, la intimidad o la propia imagen, y con la protección de los menores afectados por informaciones judiciales.
El derecho fundamental a recibir y comunicar información veraz (art. 20.1 de la Constitución Española), reforzado por el principio y derecho fundamental a la publicidad procesal de los arts. 24 y 120 de la Constitución, pueden llevar a los
medios de comunicación a cometer excesos, por lo que es preciso un compromiso de autorregulación y una reforma legislativa para que la Prensa cumpla su función social sin caer en continuos juicios paralelos que supondrían un claro desprestigio para
la Justicia.
Con el objeto de analizar la incidencia de los juicidos paralelos en la actividad del Poder Judicial se ha procedido a establecer en el presente trabajo la siguiente estructura en el análisis de esta realidad jurídica y social:
1,- Estudiar del principio de publicidad procesal y sus limitaciones, en concreto la fase de instrucción de los procedimientos penales, caracterizada por un secreto extremo -art. 301 de la LECr- y una publicidad relativa respecto a las partes
procesales, recogida en el art. 302 de la LECr.
2,- La incidencia de los juicios paralelos en la vistas orales se desarrollan en la práctica de una manera más inusual que en la instrucción. Las campañas mediáticas durante el procedimiento oral en los Tribunales del Jurado reviste una especial
incidencia que se desarrolla en el presente trabajo.
3,- Uno de los aspectos más relevantes de esta tesis es el relativo a la respuesta del Derecho Comparado al fenómeno de los juicios paralelos. Se estudia la publicidad procesal y el secreto sumarial en el Derecho y la Jurisprudencia anglosajona,
EE.UU., y Gran Bretaña, y la respuesta dada por el derecho continental europeo, Italia y Francia. También se estudia el contenido de los principales tratados internacionales relativos al tema de esta tesis, con una mayor aproximación a la
legislación europea a través del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, especialmente, a la jurisprudencia del Tribunal Europeo materializada en la sentencia de Sunday Times.
4,- El tema central de esta tesis consiste en el desarrollo empírico de un caso práctico como fue el proceso por el caso GAL: juicio paralelo en el que se mezclan intereses políticos, revelancia de secreto sumarial, juez bajo sospecha de
parcialidad, implicación de altos cargos de un Gobierno, terrorismo de Estado …. LA CUESTIÓN NACIONAL EN EL ESPACIO POLÍTICO POST-SOVIÉTICO . Autor: ZAPATER ESPÍ LUIS. Año: 2002. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE VALENCIA.
Resumen: "La Cuestión Nacional En el Espacio
Político Post-Soviético" es un estudio de la evolución de los conflictos etno-nacionales y de los principales movimientos nacionalistas de las 15 repúblicas federadas de la antigua Unión Soviética (Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Estonia, Letonia,
Lituania, Moldavia, Armenia, Georgia, Azerbaiyán, Kazajstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguizistán) más el caso especial de Chechenia.
El estudio parte de un análisis de la teoría general de la Ciencia Política sobre la Nación y el nacionalismo, así como de la exposición de la tesis marxista-leninista sobre la cuestión nacional, y su aplicación práctica en la URSS. A
continuación viene un estudio individualizado en capítulos en función de áreas geográficas (7 áreas correspondientes a Rusia, Ucrania, Bielorrusia, las Repúblicas Bálticas, Moldavia, El Cáucaso y Asia Central) de los principales problemas
nacionales.
Por último, se exponen una serie de conclusiones sobre la cuestión, complementando el estudio unos mapas físicos, políticas y funcionales que apoyan el desarrollo del trabajo. CONSTITUCIÓN, LEGITIMIDAD DEMOCRÁTICA Y AUTONOMÍA DE LOS BANCOS CENTRALES; EL BANCO CENTRAL
EUROPEO . Autor: MARTINEZ DALMAU RUBEN. Año: 2002. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO
. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE VALENCIA.
Resumen: La Tesis Doctoral desarrolla la
cuestión de legitimidad de los bancos centrales autónomos y responsables de la política monetaria, entendida como función de gobierno, en muchas sociedades actuales. La primera parte hace referencia general a la vigencia y efectos jurídicos del
principio democrático en el Estado constitucional, a la relación entre soberanía y gobierno y la legitimidad democrática de la Administración Pública, dentro de la cual se enmarcan los bancos centrales. Se detalla la aparición de las denominadas
"administraciones independientes". El mismo recorrido se realiza en relación con el ordenamiento jurídico español, haciendo breve referencia a las "administraciones independientes" que éste regula.
La segunda parte está destinada a analizar los efectos del principio democrático en los bancos centrales responsables y autónomos. Para ello introduce la problemática de la asunción de la política monetaria por los bancos centrales y las
propuestas de la doctrina económica sobre la necesidad de independencia de estas instituciones para llevar a cabo sus políticas a favor de la estabilidad económica. Se recorren brevemente algunos modelos de la banca central dependiente, autónoma e
independiente y se desarrolla la necesidad de origen y control democráticos en la organización de la banca central de cualquier Estado constitucional.
La tercera parte analiza detalladamente el estudio jurídico del Banco Central Europeo como modelo de banco central independiente. Sus objetivos y funciones, su estructura y las garantías de su independencia son objeto de la Tesis, que por otra
parte desarrolla la evolución de las políticas económicas financieras y monetarias en el proceso de integración europea. EL MEDIO AMBIENTE EN EL MARCO CONSTITUCIONAL DE LOS PAISES DEL MERCOSUR . Autor: ROCHA FREITAS JUNIOR ANTONIO JESÚS DA. Año: 2002. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE VALENCIA.
Resumen: Partiendo del análisis del
actual proceso de globalización en sus diversas acepciones y los procesos de integración regional, con especial destaque para la construcción de los bloques económicos, se estudia la materia ambiental en las Constituciones de los países miembros de
pleno derecho del Mercado Común del Sur-MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), bloque de integración creado oficialmente el 26 de marzo de 1991, a través del Tratado de Asunción.
En esta investigación se estudia aún el derecho al ambiente sano como derecho fundamental en el sistema interamericano de protección a los derechos humanos, el reflejo constitucional de la preocupación ambiental y la incipiente legislación
ambiental del MERCOSUR. JUICIO DE IGUALDAD Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL . Autor: GIMENEZ GLUCK DAVID. Año: 2002. Universidad: VALENCIA
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE VALENCIA.
Resumen: El Juicio de Igualdad en la
Ley es un Test del T.C. Compuesto por el principio de racionalidad y de proporcionalidad. Este Test se aplica con diversas intensidades. Como regla general, se aplica un Juicio de "Minimos", que consiste en convalidar la constitucionalidad de una
norma salvo irracionalidad excepcional o desproporción manifiesta.
En algunos supuestos se aplica, no obstante, juicio estricto, es decir, se endurecen los parámetros del juicio de igualdad. La Tesis consiste en un estudio sobre la estructura de esta construcción jurisprudencial que tiene como objetivo dotar de
mayor seguridad jurídica tanto a los operadores jurídicos en la invocación del artículo 14C.C.E. Como la legislador en la elaboración de las leyes. SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA EN ESPAÑA . Autor: BARBERO ORTEGA ABRAHAM. Año: 2002. Universidad: SEVILLA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: DEPARTAMENTO
DE DERECHO CONSTITUCIONAL.
LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DERECHOS DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS SANITARIOS . Autor: TARODO SORIA SALVADOR. Año: 2002. Universidad: PAIS VASCO. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: La tesis tiene
por objeto el estudio de los derechos del usuario de los servicios sanitarios desde la perspectiva de la libertad de conciencia. En la parte general se analiza el significado del término conciencia, se hace un estudio histórico, un estudio
comparado de la doctrina jurisprudencial del "Inform consent" en Norte América y se describe el marco normativo vigente en nuestro ordenamiento jurídico.
En la parte especial se estudia la naturaleza jurídica y fundamentos de los derechos a la intimidad en el ámbito de la sanidad, a la información sanitaria y a decidir sobre la popia salud.
Se dedican sendos capítulos al análisis del contenido de cada uno de estos derechos. Finalmente se estudian sus límites. EL DERECHO CONSTITUCIONAL A DISFRUTAR DE UN MEDIO AMBIENTE ADECUADO (ART. 45.1 DE LA CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA DE 1978) . Autor: MERINO GIL ANA BEGOÑA. Año: 2002. Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO - UNED.
Resumen: La tesis procura conectar el
complejo Derecho medioambiental, como sector del ordenamiento jurídico, con el ámbito específico del Derecho Constitucional. De un lado, identificando un verdadero "derecho fundamental" en la materia, que convierte la prolija normativa en una serie
ordenada de técnicas organizativas destinadas a articular su tutela. De otro, rastreando los aspectos que convierten los problemas ecológicos en cuestiones "objetivamente constitucionales", de modo que las transformaciones del constitucionalismo
social imponen que en la materia recaiga una de las "decisiones políticas fundamentales" que caracterizan objetivamente el orden constitucional. PRIVACIONES Y RESTRICCIONES DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL. LA DETENCIÓN . Autor: REBATO PEÑO M. ELENA. Año: 2002. Universidad: CASTILLA-LA MANCHA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: F. CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES (TOLEDO).
Resumen: La tesis doctoral presentada
por Dª Mª Elena Rebato Peño titulada "Privaciones y restricciones del derecho a la libertad personal. La detención"; tiene como objeto el análisis detallado desde la perspectiva constitucional del derecho a la libertad personal y de la detención
como imagen en negro del mismo. En este trabajo de investigación se ha intentado dotar de contenido positivo a este derecho fundamental, si bien a través del análisis de las limitaciones del mismo. Pese a que el nucleo central de la tesis ha sido el
estudio de la detención, como forma más común de privación de libertad no judicial, también se ha considerado pertinente realizar algunas consideraciones sobre otras privaciones de libertad distintas de las mencionadas expresamente en el artículo 17
CE y sobre las que el autor ha denominado restricciones de libertad, injerencias en grado mínimo en el derecho fundamental a la libertad personal. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SISTEMA EDUCATIVO. PAUTAS PARA LA SOLUCIÓN DEL POSIBLE CONFLICTO ENTRE LA
LIBERTAD DE CATEDRA Y EL DERECHO AL IDEARIO . Autor: CASTILLO CORDOVA LUIS FERNANDO
. Año: 2002. Universidad: A CORUÑA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD DE A CORUÑA.
Resumen: En el quehacer jurídico de hoy en día
suelen concebirse los derechos fundamentales como realidades en oposición irreductible, de modo que la solución de casos para por jerarquizar derechos fundamentales. Es decir, por hacer que no de ellos penaliza en detrimento de otro.
La tesis doctoral, sin embargo, parte desde una concepción del fundamento filósofico (el hombre) y normativo (la constitución) de los derechos fundamentales de modo que procedería una interpretación armonizadora de los mismos.
Esta interpretación la demuestra posible y la estudia en su contenido y efectos referida a los distintos desechos y libertades educativas, especialmente la liberdad del docente (libertad de cátedra) y el derecho del titular de un centro privado
a instaurar y hacer regir una determinada ideología.
Las principales fuentes jurídicas implicas son la doctrina del Tribuna Constitucional, la Norma Constitucional y las leyes orgánicas del desarrollo constitucional.
|
|
|