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DERECHO PENAL, 2



485 tesis en 25 páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
  • EL PRINCIPIO ACUSATORIO Y SU PROYECCIÓN EN NUESTRO PROCESO PENAL .
    Autor: GUERRERO PALOMARES SALVADOR.
    Año: 2003.
    Universidad: MALAGA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO GRANADA.
    Resumen: Desde la promulgación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Española de 1882, el principio acusatorio ha sido uno de los elementos inspiradores de toda la legislación procesal penal de España, lo que se ha visto acentuado a raíz de la Constitución Española de 1978, y de la interpretación que el Tribunal Constitucional ha realizado del artículo 24 de la referida carta magna, al entender incluido al principio acusatorio como un derecho fundamental digno de protección constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia, ni la doctrina, han ofrecido un concepto unívoco de lo que debe entenderse por principio acusatorio, acudiendo para la transposición de sus consecuencias a los procesos extranjeros donde dicho principio se aplica en todo su rigor (fundamentalmente, al proceso norteamericano e italiano), e identificando lo acusatorio como simple contraposición a lo inquisitivo. Habida cuenta de lo anterior, esta tesis trata de clarificar el concepto de principio acusatorio acudiendo al estudio de los sistemas procesales donde dicho principio rige (también llamado sistemas adversariales), acercándose así a los modelos estadounidense, inglés y galés, italiano y alemán. Una vez obtenido un concepto de principio acusatorio, que se puede definir como una opción técnico-legislativa que determina un proceso de partes, donde el Juez se sitúa en un plano de absoluta equidistancia de ellas a través de una actitud pasiva(lo que denominamos neutralidad judicial), este trabajo trata de aplicar el concepto acuñado a las distintas instituciones procesales penales vigentes en nuestro sistema, para intentar descubrir el grado de similitud que ellas guardan con el principio acusatorio, y la convivencia o no de las instauración de los modelos acusatorios estudiados. Realizada la proyección del principio acusatorio, tal y como se entiende en los países que lo aplican, a nuestro proceso penal, podemos concluir que la importación del modelo adversarial queda lejos de nuestra tradición histórico-cultural de proceso penal, ya que en nuestro Ordenamiento existen principios (como el de la legalidad penal, de oficialidad, de búsqueda de verdad material) que chocan con un proceso de partes, tal y como se concibe en los sistemas acusatorios, donde el principio de oportunidad viene sustituyendo a la legalidad penal, donde al Juez se le veda su actividad de oficio, y donde la llamada justicia penal negociada es el resorte procesal imperante. Asimismo, entendemos que la importación de un modelo de fase de investigación regida por el Ministerio Fiscal y no por el Juez de instrucción, rompería aasimismo con los principios citados, resultando, hoy por hoy, problemática su instauración, a no ser que se modifique ampliamente nuestro sistema, no sólo procesal, sino constitucional. A nuestro juicio, el proceso penal español (regido por la Constitución de 1978 y por el Convenio Europeo de Derechos Humanos) es lo suficientemente garantista en cuanto a los derechos que el sistema acusatorio pretende proteger (básicamente, el derecho a la igualdad de las partes y el derecho al juez imparcial), por lo que no requiere de una implantación totalde la aplicación del principio. Para nosotros, la sempiterna crisis de la justicia penal española no se soluciona con la importación del modelo anglosajón de enjuiciar, sino con una digna y suficiente dotación presupuestaria, aderezada, por supuesto, de puntuales modificaciones de nuestros procesos, sin que ellas impliquen un cambio total de sistema.
  • LOS MENORES Y EL PROCEDIMIENTO PENAL: ESTUDIO CRIMINOLÓGICO .
    Autor: PEREZ JIMENEZ FATIMA.
    Año: 2003.
    Universidad: MALAGA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD MÁLAGA.
    Resumen: Este trabajo aborda el tema del procedimiento penal de menores desde un enfoque empírico, realizando un estudio a través de la técnica de análisis de expedientes judiciales en tres juzgados de menores de Andalucía. Las muestras de expedientes corresponden a la Ley Orgánica 4/1992, de 5 de junio y a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero. En los primeros capítulos se repasan los modelos ideológicos de la delincuencia juvenil, la normativa legislativa española y los estudios empíricos realizados tanto nacionales como internacionales, para concluir exponiendo los objetivos e hipótesis de investigación, así como la metodología elegida para el desarrollo del estudio empírico. En una primera sección se exponen los resultados descriptivos que definen cuál es el perfir personal y sociofamiliar de los menores enjuiciados, además de describir las circunstancias de todaslas fases procesales de ambos procedimientos. Tras la realización de un análisis de regresión logística, queda probada la primera hipótesis de investigación: los menores con peores circunstancias sociofamiliares reciben medidas más restrictivas de derechos, pese a la comisión de infracciones de similar gravedad que los jóvenes que no viven en tal situación. Seguidamente se analizan los elementos que dan cuerpo a la naturaleza educativa de la ley, quedando confirmada parcialmente la segunda hipótesis: las medidas desjudicializadoras y desinstitucionalizadoras se aplican tímidamente, así como el amplio abanico de medidas sancionadoras que ofrece la ley, sin embargo el tiempo que necesita el proceso penal para sustanciarse es tan dilatado, que el carácter aflictivo de la norma es el que adquiere myor relevancia. Por último, se realizan propuestas de mejora para este procedimento penal de menores.
  • EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL .
    Autor: CÁLIX VALLECILLO CARLOS DAVID.
    Año: 2003.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE.
    Resumen: En el Capítulo I de la investigación se indaga en los factores que han contribuido a la expansión de la llamada criminalidad organizada y en torno a la necesidad que tiene ésta de ocultar, disimular o enmascarar el origen de los ingentes beneficios procedentes de sus actividades delictivas con miras a facilitar su introducción en los cauces de la economía oficial. Continua el Capítulo I con la definición de lo que se conoce como blanqueo de capitales, las fases en que se puede presentar el proceso, la normativa internacional relativa a la materia y la evolución seguida en la tipificación del delito en el ordenamiento jurídico español. En el Capítulo II se aborda el estudio del bien jurídico protegido, una cuestión que reviste una gran complejidad y que intentamos resolver desde una perspectiva fundamentalmente económica. En el Capítulo III se aborda el estudio del objeto material, es decir la definición de lo que ha de entenderse como bienes procedentes de hechos delictivos graves o de delitos relativos al tráfico de drogas. Cuestiones como la posibilidad o no del blanqueo sobre bienes sin valor económico, de bienes sustitutivos, la interpretación del elemento normativo "delito grave", la relación de subsidiariedad entre el delito previo y el posterior de blanqueo, el grado de ejecución de la infracción que provienen los bienes y la relativa al objeto material específico del tipo cualificado del artículo 301.1 del Código penal (sobre bienes procedentes de delitos relativos al tráfico de drogas), son abordadas en ésta parte del trabajo. La interpretación y delimitación de los elementos normativos que constituyen las acciones de adquirir, convertir, transmitir o realizar cualquuier otro acto presididas por las finalidades típicas previstas en el artículo 301.1 del Código Penal, así como también la que corresponde hacer respecto a los comportamientos dirigidos a ocultar o encubrir el origen, ubicación, destino, etc., de los bienes de origen delictivo, previstos en el Número 2 del mismo articulo, son el objeto fundamental del Capítulo IV de ésta investigación. En el Capítulo V de éste trabajo se aborda una de las cuestiones que es objeto de la más viva discusión: la de si los autores y partícipes del delito previo pueden ser castigados por los posteriores actos de blanqueo que realicen sobre los bienes procedentes del mismo. Otra cuestión que se aborda en el Capítulo V es la de establecer si los parientes, o quienes mantienen relaciones análogas a las del matrimonio con el autor del delito previo, pueden ser sujetos activos idóneos del posterior delito de blanqueo de capitales o por el contrario sí su conducta aunque típica y antijurídica puede encontrarse amparada por la aplicación analógica de la excusa absolutoria del "encubrimiento entre parientes". En el Capítulo VI de la investigación abordamos el estudio del tipo subjetivo del blanqueo de capitales. En primer analizamos cual es la naturaleza jurídica de las especiales finalidades que presiden la acción del sujeto en las modalidades básicas del artículo 301.1, consistentes en ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes, o en ayudar a los intervinientes en el delito previo a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones, haciendo a continuación un estudio particularizado de ambas finalidades. En segundo lugar investigamos en torno a la naturaleza jurídica del conocimiento sobre el origen delictivo de los bienes, el momento en que éste debe concurrir, el grado de conocimiento exigible en torno al elemento normativo de "delito grave", la resolución de problemas en los que el sujeto voluntariamente "ciega las fuentes de conocimiento", el tipo de dolo admisible dependiendo si se trata de las modalidades básicas de blanqueo del No.1 o del No. 2 del Artículo 301 del Código penal, y el grado de conocimiento sobre el origen de los bienes cuando estos proceden de delitos relativos al tráfico ilícito de drogas. Finalmente el capítulo VI se cierra con el análisis del tipo imprudente. En el Capítulo VII de éste trabajo incursionamos en la problemática del error dentro del ámbito propio del blanqueo de capitales, sobre todo cuando se trata de supuestos de error de tipo, pero también merece nuestra atención aunque en menor medida por se supuestos de muy difícil ocurrencia en la práctica, los casos de error de prohibición, ya se adirecto, es decir cuando, la ignorancia recae sobre la naturaleza prohibida del hecho, o indirecto, cuando el sujeto yerra sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. En el Capítulo VIII, tratamos de determinar en que casos y bajo que circunstancias resulta justificada o conforme a Derecho la conducta de quien realzia acciones típicas de blanqueo. Así analizamos una serie de supuestos respecto a los cuales la doctrina científica ha planteado la posibilidad de apreciar causas de justificación. En el Capítulo IX y último de la investigación nos ocupamos del estudio del iter criminis del delito de blanqueo de capitales. En primer valoramos si se compadece con el principio de mínima intervención la decisión político-criminal de castigar los actos preparatorios: proposición, provocación y conspiración en el ámbito del delito que nos ocupa, para luego determinar en que casos es dogmáticamente factible la aplicación de éstas figuras. Otra cuestión que reviste importancia de cara a la determinación de la de la pena es la de analizar en que supuestos cabe admitir la tentativa, sea ésta acabada e inacaba, y cuando podemos hablar de la consumación del delito. Concluye la teis doctoral con la formulación de las Conclusiones y la Bibliografía utilizada.
  • APROXIMACIÓN HISTÓRICA A LA INIMPUTABILIDAD EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL .
    Autor: PARDILLO HERNÁNDEZ AGUSTÍN.
    Año: 2003.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: La presente tesis doctoral pretende una indagación de la inimputabilidad en el Derecho penal español, en el seno de una investigación histórica, científica, cultural y filosófica, que arranca en el medievo y prosigue su avatar histórico hasta la vigencia del Código penal de 1944, con antención especial a las más relevantes aportaciones doctrinales, jurisprudenciales y científicas de cada tiempo. Todo ello, con el propósito de analizar todas y cada una de las actualmente consideradas causas de inimputabilidad, sin desdeñar por ello otros aspectos históricos no siempre coincidentes con el contenido actual que el vocablo inimputabilidad comprende, si bien prestando especial atención a las circunstancias de locuara y menor edad. Por todo ello, este trabajo intenta dar respuesta, entre otras, a preguntas tales como: ¿dónde se llana los antecedentes doctrinales y normativos de las causas de inimputabilidad que hoy conocemos?; ¿Cómo y cuando fueron incorporándose estas circunstancias a nuestro Derecho penal?, ¿Cuáles fueron los principales debates que se suscitaron en los siglos XIX y XX?, ¿Cómo se configuraron en las diferentes épocas la inimputabilidad, por un lado, y las circunstancias que la determinan?. Se compone el presente estudio de cuatro partes destinadas respectivamente a los precedentes históricos, los Códigos de 1822 y 1848, el Código Penal de 1870; los Códigos penales de 1928 y 1932; y, finalmente, el Código penal de 1944 con especial atención a las aportaciones doctrinales en torno a la "motivabilidad".
  • EL SISTEMA PENITENCIARIO ESPAÑOL Y MEXICANO. UN ESTUDIO COMPARADO.
    Autor: ZARAGOZA HUERTA JOSE.
    Año: 2003.
    Universidad: ALCALA.
    Centro de lectura: FACULTAD DE DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO..
    Resumen: La presente tesis doctoral estudia el derecho penitenciario español, partiendo de la ley general penitenciaria de 1979 y su vigente reglamento de 1996, así como la legislación mexicana, tanto referida a la ley de normas mínimas como a la multitud de disposiciones de los distintos estados federales, analizando la concordancia entre las mencionadas normas legales, efectuando así un análisis comparado de sus instituciones. Partiendo de la investigación de la vigencia del principio de resocialización en los dos derechos, el trabajo profundiza en elementos referidos a los aspectos de establecimientos penitenciarios, juez de vigilancia, tratamiento y régimen penitenciario. El autor ratifica el valor del principio constitucional de la reinserción social en los ordenamientos español y de su país, detectando la insuficiencia material de los centros penitenciarios mexicanos en relación con los españoles y en lo referido al principio modular, coste de los mismos y clasificación interna. del mismo modo, indica la inexistencia de la figura del juez de vigilancia penitenciaria, que califica de garante de la ejecución penal, en la normativa mexicana, previo análisis de sus funciones en la española, y se inclina claramente por la conveniencia del trasvase de esta capital institución a su legislación nacional. El tratamiento se separa de los dos amplios capítulos dedicados al régimen penitenciario. Continuando con el método de investigación puesto de relieve en toda la tesis doctoral, analiza el primero, investiga el personal cualificado y concluye en las diferencias estructurales y de derecho comparado. Por el contrario, advierte el autor de la tesis similitudes en los aspectos regimentales de ambos derechos de ejecución penal y, en concreto, en lo referente a comunicaciones, visitas, asistencia sanitaria y religiosa, permisos de salida, medios culturales y trabajo penitenciario. Como mérito añadido a la exposición escrita, se recogen las más recientes reformas legislativas del año en curso, valorando críticamente las mismas. La obra finaliza ofreciendo la práctica totalidad de la bibliografía española contemporánea, que ha sido manejada a lo largo de todos los capítulos de la obra, así como con la completa literatura científica mexicana.
  • "NORMAL PENAL Y OBLIGACIÓN JURÍDICA EN LA SOCIEDAD ACTUAL; A LA VEZ UN ESTUDIO DEL ARTÍCULO 502.1 Y 502.3 DEL CÓDIGO PENAL: LOS DELITOS DE INCOMPARECENCIA Y FALSO TESTIMONIO ANTE LAS COMISIONES PARLAMENTARIAS DE INVESTIGACIÓN" .
    Autor: SESSANO GOENAGA JAVIER CAMILO.
    Año: 2003.
    Universidad: MURCIA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: La investigación pretende alcanzar dos objetivos fundamentales; en primer lugar, contribuir al debate doctrinal actual sobre la teoría de la norma penal; en segundo lugar, utilizar la categoría dogmática de los delitos de infracción de deber, formulada originariamente por ROXIN, y desarrollada posteriormente por JAKOBS, y en nuestra doctrina por SÁNCHEZ-VERA GÓMEZ-TRELLES, para analizar algunos elementos de los delitos de incomparencencia y falso testimonio ante Comisiones parlamentarias de investigación. El estudio comienza con un análisis de la evolución que se observa desde la cocepción de un Estado Liberal ya superada, hasta la actual figura del Estado social y democrático de derecho. Aquí, se trata de demostrar que el Derecho penal no es ajeno a los cambios que se han operado en la configuración de la sociedad. Si el estado y su distintas manera de ser conceptuado se traducen en la imposición a los ciudadanos de determinadas obligaciones o deberes en función de sus propias necesidades, obtenemos la diferencia entre un Estado liberal individualista y un Estado social y democrático de Derecho. A partir de esta premisa, probar la existencia de "deberes positivos" de colaboración y la existencia de "deberes negativos" de no injerencia en esferas ajenas no parece descabellado en el ámbito del Derecho penal español vigente.Ejemplos de deberes positivos en el ámbito penal serían: socorrer a las personas heridas, pagar impuestos, colaborar con la administración de justicia, denunciar la comisión de delitos, dictar sentencias justas, comparecer y ser veraz ante las Comisiones paralmentarias de investigación, y un largo etcétera. Ejemplos de deberes negativos serían:no matar,no robar y otro largo etcétera. En segudno lugar, y para demostrar la importancia del concepto de obligación jurídica, y por tanto de deber jurídico, se han analizado las posiciones de algunos autores, como por ejemplo, GROCIO,PUFENDORF,HUME,KANT,BENTHAM,AUSTIN, KELSEN,HART,BINDING,WELZEL y KAUFMANN; el análisis de tales autores sólo tenía un objetivo, demostrar que, obien todos ellos estaban equivocados, o bien, demostrar que el concepto de deber jurídico no puede (por razones científicas) ni expulsarse ni maquillarse en el estudio del Derecho penal actual. Posteriormente he abordado el tema de la distinción entre obligación jurídica y obligación moral, y finalmente, tras exponer brevemente una visión negadora de la existencia de deberes jurídicos, he tratado de demostrar la existencia (normativa) de las normas primarias derivadas de las normas secundarias. He partido, por tanto, de la aceptación incontestable de que el Derecho se compone de derechos y obligaciones (pues si el Derecho no es esto no se entiende muy bien que puedaser).Como ha expuesto RADRUCH, no puede pensarse orden jurídico alguno que no pueda descomponerse en relaciones jurídicas, en derechos y deberes. De ello se puede inferir lógicamente que también el Derecho penal, puesto que forma parte del ordenamiento jurídico, está compuesto de deberes y de exceptativas. En tercer lugar se ha estudiado la norma penal, recuperando y analizando el debate entre norma imperativa o norma valorativa, para posteriormente desarrollar, desde una necesaria distinción analítica entre norma primaria y norma secundaria, una visión propia de la norma penal como norma de conducta; apuntando dos características esenciales que poseen las normas primarias en el subsistema penal: son prescripciones de conducta y son expectativas de conducta. En este plano he tratado de conciliar las teorías imperativas de la norma con la teoría defendida por JAKOBS de la norma como pura expectativa normativa susceptible de ser estabilizada contrafácticamente. En la "Segunda Parte" del trabajo, he asumido un estudio de las figuras delictivas de incomparencencia y falso testimonio ante Comisiones de encuenta parlamentarias, reguladas en el artículo 502 del Código penal. Para ello se ha tenido que abordar, en diversos puntos, un detenido análisis de la instituciones positivas denominadas Comisiones de investigación, así como de los poderes extraordinarios que poseen; ya que tales facultades son las que les permiten ordenar coactivamente la comparecencia de las personas y la veracidad de los testimonios. Posteriormente, para determinar que nos hallamos ante delitos de infracción de deber, se ha estudiado la división propuesta por JAKOBS,entre responsabilidad por organización y responsabilidad institucional. Finalmente he trasladado las consecuencias de conceptuar el falso testimonio y la incomparecencia ante Comisiones parlamentarias de investigación, como delitos de infracción de deber, o en virtud de responsabilidad, al análisis de algunos extremos de dichas figuras, como por ejemplo, la integración del obligado en la institución, la importancia para el análisis del tipo del deber de veracidad, y la irrelevancia de la distinción entre acción y omisión en el caso de falso testimonio.
  • TRATAMIENTO PENAL DE LA FINANCIACIÓN ELECTORAL. ESTUDIO CRÍTICO DE LOS DELITOS DE FALSEDAD EN CUENTAS ELECTORALES Y APROPIACIÓN INDEBIDA ELECTORAL .
    Autor: ROMERO FLORES BEATRIZ .
    Año: 2003.
    Universidad: MURCIA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: La problemática surgida en torno a la financiación irregular de los partidos políticos sirve de premisa para la articulación de este estudio que se encuentra dividio en tres capítulos. El primero de ellos versa sobre la financiación de los partidos desde una visión comparada, haciendo una distinción entre la financiación ordinaria y aquélla electoral. El segundo capítulo se detiene en el estudio de la Ley Orgánica de Régimen electoral, como ley penal especial. En esta sede se hace una recapitulación de las leyes penales dispersas en nuestro ordenamiento. Por último, el capítulo tercero tiene como objeto el análisis de los delitos de falsedad contable y apropiación indebida elecoral.
  • LA CIRCUNSTANCIA ATENUANTE ESPECÍFICA DE COLABORACIÓN CON LA AUTORIDAD .
    Autor: OCHOA ROMERO ROBERTO ANDRÉS.
    Año: 2003.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO / DERECHO PENAL.
    Resumen: El objetivo de la presente investigación es ponder de relieve, la problemática producida por el indiscriminado uso de los "arrepentidos" en el proceso penal actual, en virtud de su falta de regulación como prueba suficiente y eficaz para vulnerar el derecho fundamental a la presunción de inocencia. En este sentido, se analiza la figura de colaboración con la autoridad, que sin duda, ha dado grandes y muy fructuosos resultados en la lucha contra el Terrorismo y la delincuencia organizada; no obstante, dicho instituto ha sido blanco de diversas y muy severas críticas por parte de la doctrina penal y procesal penal por cuanto podría constituir, y efectivamente así se expone, una vulneración al derecho fundamental de la presunción de inocencia y, en general, de otros principios fundamentales del proceso penal moderno. Para alcanzar el mencionado objetivo se estudian las figuras análogas u homologables a la colaboración con la autoridad que han estado previstas en los distintos Códigos penales españoles, así como aquellas contempladas en otros sistemas legales (sobre todo en el Italiano) y que, indudablemente, han sido conformado la base de lo que hoy conocemos como la circunstancia atenuante específica de colaboración con la autoridad, prevista para los casos de delitos contra la salud pública, en el artículo 376 y, para los supuestos de delitos de terrotismo, en el artículo 579.3, ambos del Código penal español. Asimismo, se analiza exhaustivamente la causa de exención de la pena, prevista en el artículo 427 del Código penal, para los supuestos de delitos de cohecho. Finalmente, previa toma de postura, se expone en sede de conclusiones el adoptado tratamiento penal de la circunstancia atenuante específica de colaboración con la autoridad, así como la propuesta de tramitación en fase procesal penal de la declaración inculpatoria de los "arrepentidos" que, como se verá, elude sus anteriores implicaciones garantistas.
  • CÁRCELES ABIERTAS .
    Autor: LÓPEZ FERRER MARAYCA.
    Año: 2003.
    Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: ESCUELA DE POSTGRADO.
    Resumen: DESCRIPCIÓN DEL OBJETO El objeto de estudio de esta tesis es la semilibertad. Bajo esta nomenclatura se designa la modalidad de ejecución de una pena privativa de libertad que, combinando el control de la persona con su inserción en la comunidad, se concreta en una restricción parcial de la libertad. En Derecho comparado la semilibertad adquiere una naturaleza dual. La misma puede consituir o bien una modalidad de pena principal y autónoma, o bien una etapa de transición en el marco de un régimen progresivo de ejecucción. En esta tesis se estudia la articulación y funcionamiento de la semilibertad en ambas de sus configuraciones. ACTUALIDAD DEL TEMA La actualidad del tema parte de la situación actual en la que se encuentra el sistema penitenciario español y que puede describirse como de superpoblación carcelaria. Ante esta situación se plantea la necesidad de estudiar los mecanismos de que dispone el ordenamiento español para, de un lado, reducir la situación de manifestación y , del otro, dar cumplimiento efectivo al ideal resocializador. El estudio de la semilibertad se justifica en la convicción de que un régimen de similibertad puede tener efectos positivos para alcanzar los dos objetivos mencionados. ESTRUCTURA El análisis de la semilibertad se estructura en dos partes diferenciadas. En una primera parte se aborda la situación de la semilibertad en el contexto internacional exponiendo los orígenes y razones que motivaron su aparición en el panorama internacional. Asimismo se plantea el debate doctrinal en torno a las ventajas e inconvenientes atribuidos a esta modalidad de ejecución. La segunda parte de la tesis se dedica al estudio de la semilibertad en el ámbito concreto español desde su inclusión en nuestro ordenamiento, bajo la nomenclatura de régimen abierto, en el marco de un sistema progresivo de ejecución. De manera detallada se exponen los aspectos más relevantes al tiempo que controvertidos que plantea esta modalidad de ejecucción en España. Los mismos se analizan a la luz de la última reforma perada en materia de ejecución por Ley 7/2003 y que ha venido a introducir cambios importantes en los criterios de acceso al régimen abierto. De entre los aspectos más problemáticos que plantea el régimen de semilibertad se destaca su actual infrautilización. Esta situación se escaso recurso se acredita en la tesis a partir de la inclusión de datos estadísticos recogidos en forma de tablas por los que se aporta un pequeño estudio empírico. Partiendo de la idea subyacente a lo largo de toda la tesis de favorecer al máximo la aplicación de esta modalidad de cumplimiento, la tesis se concluye realizando algunas propuestas de cambio que se entiende pueden contribuir a ampliar el régimen abierto a un mayor número de internos.
  • LA PRESCRIPCIÓN DEL DELITO .
    Autor: PEDREIRA GONZALEZ FELIX M..
    Año: 2003.
    Universidad: CANTABRIA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIV. DE CANTABRIA.
    Resumen: El objetivo de la tesis La prescripción del delito, de Félix María Pedreira González, y dirigida por Francisco Javier Alvarez García, se circunscribe al análisis jurídico de la prescripción del delito en el vigente Código Penal, por ser esta la modalidad que mayores problemas está planteando en la práctica diaria de Tribunales de Justicia. Puede afirmarse que nos hallamos ante una de las materias sometidas a mayor confusión y anarquía en al práctica de nuestro Tribunales. En cuanto al desarrollo de la investigación, en primer lugar, se toman en consideración los procedentes históricos y legislativos de la prescripción del delito, con particular atención al Derecho español, pues ello posibilita una mejor comprensión del significado y alcance de la misma. También se analiza la naturaleza jurídica de la isntitución, tras un estudio detenido de la complejo problemática de la delimitación entre el Derecho enal sustantivo y el Derecho procesal penal, y de un análisis y valoración de las fundamentaciones que se han ofrecido para justificar la existencia de la institución. Finalmente, en la segunda parte de la tesis, se efectúa una interpretación detenida de la institución en el Código Penal vigente, analizando las soluciones ofrecidas por la jurisprudencia desde 1870 y por la doctrina científica, y proponiendo una hermenéutica acorde con las exigencias actuales de un Estado Democrático de Derecho.
  • EL DELITO DE VIOLENCIAS HABITUALES EN EL ÁMBITO FAMILIAR: BIEN JURÍDICO Y DELIMITACIÓN DEL INJUSTO TÍPICO .
    Autor: CAMPOS CRISTÓBAL RAQUEL.
    Año: 2003.
    Universidad: VALENCIA.
    Centro de lectura: DERECHO .
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO - UNIVERSITAT DE VALÉNCIA.
    Resumen: En esta tesis doctoral se aborda el análisis de los problemas interpretativos que genera el tipo de injusto del delito de violencia habituales en el ámbito familiar, regulado en el artículo 173-2 del código penal. Para ello, el trabajo se estructura en cuatro partes la primera de ellas se ocupa del estudio de los precedentes legislativos del delito y de sus principales referentes en el derecho comparado. En la segunda se concluye acerca del bien jurídico protegido pro este delito así como sobre la naturaleza del mismo, en la terecera se analizan los elementos objetivos del tipo de injusto de esta figura delictiva: sujetos, ejercicio de violencia física o psíquica y habitualidad. Finalmente, la cuarta parte del trabajo se destina a analizar la problemática relativa a una posible realización omisiva del delito.
  • IMPUTABILIDAD PENAL Y CONSUMO DE DROGAS: REVISIÓN DEL CONCEPTO DE IMPUTABILIDAD A PARTIR DE ALGUNAS DE LAS CAUSAS QUE LA EXCLUYEN .
    Autor: MARTINEZ GARAY LUCIA.
    Año: 2003.
    Universidad: VALENCIA.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
    Resumen: En la parte primera de la tesis se analizan algunos efectos del consumo de drogas y se da cuenta de la interpretación de que actualmente son objeto las eximentes y antenuantes de la responsabilidad penal relacionadas con esta materia (incluyendo referencias a su evolución histórica y un estudio de derecho comparado). El grueso del trabajo está dedicado a revisar desde esta óptica del concepto de imputabilidad y sus elementos psicológico y normativo. Se critica la conceptuación del aimputabilidad en términos de capacidad de culpabilidad, y se propone concebir lo propio de la inimputabilidad como la alteración patológica de la estructura de los procesos psíquicos de motivación, fundamentalmente de la cognición y la afectividad. Se defiende que el fundamento de la imputabilidad radica en el principio de igualdad en su dimensión de tratar desigualmente lo que es desigual. Como consecuencia de la concepción que se propone, se deriva una interpretación de la atenuante de grave adicción en términos de exigilidad.
  • EL DELITO INTENTADO EN EL DERECHO PENAL SALVADOREÑO .
    Autor: GÓMEZ PINEDA CARLOS EMILIO.
    Año: 2003.
    Universidad: VALENCIA .
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO, UNIVERSITAT DE VALENCIA.
    Resumen: La tesis doctoral concentra un estudio realizado, principalmente en un triple enfoque: legal, dogmático y jurisprudencial. En el mismo se realiza un análisis comparativo entre la legislación española y salvadoreña, haciendo uso, a su vez, de las referencias más reflexivas sobre el tema, del menaje jurídico de otros países. La tesis está desarrollada en cinco capítulos y uno más de conclusiones. El primer capítulo trata del concepto y naturaleza jurídica del delito intentado, punto de partida de imprescindible análisis previo al desarrollo de los temas posteriores. El segundo capítulo versa sobre los elementos del delito intentado. En él se estudia tanto los elementos objetivos como subjetivos. El tercer capítulo se refiere a la figura del desistimiento, que aunque la misma, según criterio propio, no constituye intento delictivo, es de obligatorio análisis dado que la Ley Penal la regula expresamente. En el cuarto capítulo se analiza la tan polémica y dual división del delito intentado en delito idóneo y delito intentado inidóneo, sobre la cual se llega a conclusiones muy particulares. En el quinto capítulo se realiza un estudio sobre la penalidad del delito inentando, sobre la cual, a su vez se, adopta posturas muy concretas. Por último se dedica un apartado a lo relativo a las conclusiones en el cual se sintetiza los aportes más significativos de la teis doctoral.
  • EL DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL DEL ARTÍCULO 173 DEL VIGENTE CÓDIGO PENAL. APROXIMACIÓN A LOS ELEMENTOS QUE LO DEFINEN .
    Autor: PÉREZ MACHIO ANA ISABEL.
    Año: 2003.
    Universidad: PAIS VASCO.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: El objeto de la tesis se centra en el estudio de los problemas que presenta la determinación de los conceptos de integridad moral y trato degradante. El trabjo se estructura en tres capítulos. El primero dedicado al estudio de la normativa internacional existente en la materia, es decir, Convenios Internacionales y Tratados dedicados a la regulación de los Derechos Humanos y la interdicción de las torturas y de los tratos inhumanos y degradantes. El segundo se centra en la profundización del sentido y alcance de la integridad moral; su transcedencia en el Derecho comparado y su concreción como bien jurídico protegido en el Título VII del Libro II del Código Penal de 1995 y en concreto en el delito de trato degradante del artículo 173. Por último, el tercer capítulo constituye un análisis del concreto delito objeto de estudio: el articulo 173; su ámbito de influencia, la concreción del concepto del término trato degradante y su deslinde con otras figuras afines.
  • LAS GARANTÍAS DE LOS MENORES EN LA LEY ORGÁNICA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES .
    Autor: AYO FERNÁNDEZ MANUEL.
    Año: 2003.
    Universidad: PAIS VASCO.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: La tesis trata de las garantías de los menores en la Ley reguladora de su responsabilidad penal. Se analizan tanto las garantías penales, principio de legalidad, intervención mínima, oportunidad, proporcionalidad, culpabilidad y reinserción, como las procesales, derecho a la tutela judicial efectiva sin que en ningún caso de produzca indefensión, al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia letrada, a ser informado de la acusación, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, y a la presunción de inocencia. Finaliza con conclusiones y propuestas que formula el autor.
  • CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y MEDIOS EXTRAORDINARIOS DE INVESTIGACIÓN .
    Autor: GOMEZ DE LIAÑO FONSECA-HERRERO MARTA.
    Año: 2003.
    Universidad: NACIONAL DE EDUCACION A DISTANCIA.
    Centro de lectura: DERECHO .
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: La actual dimensión de la delincuencia organizada precisa de unos adecuados medios de confrontación, tanto a nivel nacional, como internacional. De entre las muchas reformas legislativas emprendidas al efecto, interesa a la disciplina procesal la extensión de los procedimientos de búsqueda de purebas aptas. Así, mediante la Lo 5/1999, de 13 de enero fue introducida por vez primera la figura del agente encubierto, al tiempo que se modifico el régimen de la circulación y entrega controlada de elementos ilícitos. La primera parte del trabajo tiene por el objeto el estudio plurisdiciplinar del fenómeno criminal en aras a lograr un concepto del mismo, básico para trabajar en el ámbito de la cooperación internacional y recurrir a adecuadamente a la utilización de medios extraordinarios de investigación, que como tales deben tener una esfera restrictiva de aplicación. Una vez delimitado el fenómeno, se analiza el tratamiento del crimen organizado desde un punto de vista procesal orgánico mediante la investigación de la eficacia que han demostrado, de un lado órganos judiciales y colaboradores en el ámbito nacional y de otro, las nuevas formas de cooperación supranacional. La segunda queda circunscrita al agente encubierto. El examen del agente encubierto parte de sus notas definitorias y distinción con otras figuras. Tras la delimitación viene obligado el estudio de los siguientes elementos: Elementos subjetivos de la investigación: autoridades que intervienen en la adopción de la medida, y competencia para otorgar la identidad supuesta. Ámbito objetivo de actuación del agente. El control estricto judicial de la actividad del infiltrado policial durantela fase de Instrucción y durante el juicio oral. La responsabilidad y/o exención criminal del agente por ilícitos ejecutados en el devenier de la operación. La tercera parte se centra en la circulación y entrega vigilada de elementos ilícitos, a través del exámen de la finalidad perseguida, los derechos fundamentales y principios constitucionales afectados. Del mismo modo se aborda el tratamiento de los elementos subjetivos, objeto material y requisitos formales.
  • ANÁLISIS JURÍDICO-PENAL Y CRIMINOLÓGICO DE LA PROSTITUCIÓN EN EL CÓDIGO PENAL ESPAÑOL .
    Autor: BARBA ALVAREZ ROGELIO.
    Año: 2002.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: Se analiza la prostitución desde el punto de vista jurídico y criminologico como consecuencia de la reciente reforma del código penal mediante la ley orgánica 11/199 de 30 de abril la cual modifica el título VIII referente a los delitos relativos a la prostitución en personas mayores, menores e incapaces. El presente estudio esta apoyado por ciencias no jurídicas como la criminología y sociología. Se aborda las principales consideraciones de la doctrina y la jurisprudencia para enriquecer más el presente estudio relacionado con la prostitución. Se elaboran entrevistas principalmente a personas e instituciones relacionadas con el presente tema. La metodología empleada se vale tanto de la criminología como de la ciencia del derecho.
  • EL DELITO DE ADMINISTRACIÓN FRAUDULENTA .
    Autor: FERNÁNDEZ IGLESIAS JOSE.
    Año: 2002.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: En el presente trabajo se realiza un estudio del delito societario de administración fraudulenta (art. 295 CP) instaurado por primera vez, tras una larga aclamación, en el Código Penal de 1995. Se inicia con un análisis de la necesidad dogmática de incarnación de esta nueva figura delictiva, desgranando de forma detallada cada uno de los Proyectos de Código Penal (1980, 1983, 1992 y 1994) en los que se trato su incardinación. Seguidamente en el trabajo se examinan cada uno de los elementos gramaticales que conforman el tipo penal; sujeto activo (haciendo constar cada uno de los posibles) sujeto pasivo (ídem), bien jurídico protegio, conducta típica (descripción de tipos de comportamientos), etc. En otra parte del trabajo se analiza el ámbito de aplicación del delito de administración fraudulenta de acuerdo con el modelo de ordenamiento penal español, con la clasificación de las posturas doctrinales al respecto. Para ello también se trata en cierta profundidad el delito de apropiación indebida, especialmente en su modalidad de dístracción con el objeto de proyectar la posibilidad de coexistencia pacífica entre ambos tipos penales. Finalmente se realiza un estudio sobre la respuesta jurisprudencial a los supuestos de gestiones desleales de dinero donde se trata desde una perspectiva estrictamente jurídica algunos de los más importantes escándalos económicos acaecidos en nuestro país. Para concluir se propone una modificación de la redacción del delito de apropiación indebida y del de administración fraudulenta además de la necesidad de un tipo genérico de administración fraudulenta del patrimonio ajeno que no se circunscriba únicamente al ámbito societario.
  • DERECHO PENAL ORIENTADO A LAS CONSECUENCIAS Y CIENCIAS SOCIALES: EL ANÁLISIS ECONÓMICO DE LA POLÍTICA CRIMINAL .
    Autor: ORTIZ DE URBINA GIMENO IÑIGO.
    Año: 2002.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: DERECHO.
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: La tesis se ocupa de analizar metodológicamente el denominado "Derecho penal orientado a las oncsecuencias", a través principalmente del análisis de uno de sus buques insigna, el acercamiento a las ciencias sociales. Tras mostrar que tal acercamiento funciona como un expediente retórico y que en realidad no ha llegado a producirse, se evaluán las posibilidades de colaboración con una ciencia social concreta, la economía, a través del estudio del análisis económico del derecho. Esta última corriente se analiza desde un punto de vista general, tanto es su vertiente positiva como normativa para luego pasar a ver su aplicación a la política criminal, considerando especialmente el principio de última ratio.
  • NATURALEZA, ESTRUCTURA Y BIEN JURÍDICO EN LA RECEPTACIÓN, EL ENCUBRIMIENTO Y FIGURAS AFINES.
    Autor: OCAÑA DÍAZ-ROPERO CARMEN.
    Año: 2002.
    Universidad: COMPLUTENSE DE MADRID.
    Centro de lectura: DERECHO .
    Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
    Resumen: Partiendo de la evolución histórica de los tipos de receptación y encubrimiento, se plantea la tesis de que el tratamiento tradicionalmente dado a estas figuras delicitivas lastra algunas de las concepciones actuales, como es la consideración de su naturaleza accesoria. En este sentido, el núcleo de la investigación está constituido por la oportunidad de su mantenimiento y la elaboración de una nueva concepción para referirse a la verdadera relación que subyace entre el hecho previo y los delitos mencionados: el concepto de integración. Se hacen extensibles las consideraciones a la figura del blanqueo de dinero, que es un tipo de reciente creación, asimilado a la receptación. Por otro lado, y partiendo de lo anterior, se plantean las diferencias existentes en cuanto a la extructura entre la figuras examinadas, señalándose el bien jurídico que se está protegiendo en cada uno de los delitos, cuestión en la que se parecian claras diferencias.
485 tesis en 25 páginas: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
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