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LA PROTECCIÓN PÚBLICA NO CONTRIBUTIVA FRENTE A LA EXCLUSIÓN SOCIAL: ANÁLISIS
JURÍDICO-ECONÓMICO . Autor: MORENO DOMINGUEZ M. MERCEDES. Año: 2002. Universidad: MALAGA. Centro de lectura: CIENCIAS
ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES. Centro de realización: FACULTAD DE CCEE. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.
Resumen: El objetivo inmediato de esta Tesis Doctoral es analizar el régimen jurídico de los programas de Rentas Mínimas de Inserción que surgieron en las distintas Comunidades Autónomas del Estado
español entre 1989 y 1992. Siguiendo la metodología jurídica, sin perjuicio de su comprobación empírica posterior, en el capítulo primero analizamos el hecho jurídico: las causas y el perfil de la pobreza, lo que nos lleva a los fundamentos del
Estado del Bienestar, en la medida que ahí está el germen de su crisis.
En el capítulo segundo y tercero haciendo uso de la interpretación histórica, analógica y legislativa, analizamos respectivamente: las respuestas históricas, analógica y legislativa, analizamos respectivamente: las respuestas históricas al
fenómeno de la pobreza, que inevitablemente nos remiten al estudio del origen y evolución de los sistemas de Seguridad Social y de Asistencia Social, así como a establecer las relaciones entre ambos frente al fenómeno de la pobreza, para
posteriormente, analizar la respuesta del Derecho comparado y su influencia en el ordenamiento jurídico interno. En el capítulo cuarto y quinto, nuestro objetivo se centra, respectivamente, en determinar la existencia de un régimen jurídico común a
las diecisiete normativas autonómicas, asimilable a lo que se entiende por Renta Mínima en el contexto europeo, para después concretar la diversidad normativa, explicativa de los diferentes grados de protección que ofrece la legislación a los que
están en situación de exclusión, así como de las distinas concepciones sobre Rentas Mínimas que inspiran al legislador autonómico.
Analizado el régimen jurídico, pasamos a determinar el objetivo mediato: la viabilidad o no de las políticas descentralizadas de protección social, a través del esfuerzo financiero realizado, de la cobertura efectivamente otorgada a los
beneficiarios y de la contribución a la distribución de la renta, con la pretensión de establecer algunas soluciones jurídicas que contribuyan a reducir la desigualdad interritorial y personal. EL TRANSPORTE MARÍTIMO DE MERCANCÍAS Y SUS INCIDENCIAS PROCESALES . Autor: FONTESTAD PORTALÉS M. LETICIA. Año: 2002. Universidad: MALAGA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTA DE DERECHO.
Resumen: Tratamos de poner de relieve en este trabajo de investigación las posibles especialidades procesales que tanto en un proceso de declaración como de ejecución pueden surgir con ocasión de un transporte marítimo de mercancías bajo
conocimiento de embarque. Para ello nos ha resultado imprescindible realizar un amplio y detallado análisis del transporte marítimo de mercancías en general atendiendo a distinas modalidades contractuales como el contrato de fletamento por viaje y
por tiempo al mismo tiempo que del contrato de arrendamiento de buques y, por supuesto, del contrato de transporte marítimo de mercancías bajo conocimiento de embarque.
En este sentido abordamos el concepto de buque como vehículo necesario para la ejecucción del transporte marítimo, así como cada uno de los sujetos que intervienen este concreto contrato centrando nuestro interés en la figura de naviero que, de
una manera u otra, estará siempre presente en un contrato de transporte marítimo de mercancías.
Finalmente analizaremos por separado cuales sean las citadas incidencias procesales sobre el mismo diferenciando según se trate de un proceso de declaración o de ejecución.
En el primero atenderemos a los espacios marítimos en los que nuestro órganos jurisdiccionales, como manifestación de la soberanía nacional, ejercen jurisdicción plena o compartida para posteriormente determinar las competencias internacional,
objetiva y territorial. Posteriormente se estudian las diferentes pretensiones que en esta clase de procesos se discuten analizando con detenimiento las pretensiones tanto frente al porteador marítimo como frente al cargador de las mercancías.
Nos planteamos en este momento la posible necesidad de constituir un litisconsorcio pasivo necesario llegando a la conclusión que lo que realmente existe es un litisconsorcio cuasi necesario o cuasi voluntario.
Por último, puesto que no estudiamos el buque como objeto de garantía sino como vehículo necesario para la ejecución del transporte marítimo hacemos una breve referencial al embargo preventivo de buques, fundamentalmente en el ámbito
internacional que es donde surgen las especialidades procesales.
En el aspecto ejecutivo nos centramos en el estudio del concocimiento de embarque por cuanto principal documento, característico y exclusivo, del transporte marítimo de mercancias bajo conocimiento de embarque como título ejecutivo
extrajudicial. Junto a este documento haremos un breve análisis de otros documentos similares y complementarios al mismo.
INDEPENDENCIA JUDICIAL Y ESTADO DEMOCRÁTICO . Autor: BALLESTER CARDELL MARIA. Año: 2002. Universidad: ISLAS
BALEARES. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La gran proyección que la Constitución de 1978 confiere el Poder Judicial -como garante del Estado de Derecho, impulsor del respeto y reconocimiento de los derechos y libertades, aplicador imparcial de las normas que son
expresión de la voluntad popular e instrumento de control de la actuación de los poderes públicos conforme a la ley- le convierte en uno de los máximos exponentes del elemento democrático del Estado. Esta situación no puede culminar de forma
satisfactoria en tanto no se dote a la Justicia de las máximas garantías. En este contexto, la Constitución instaurada instrumentos para fortalecer el Poder Judicial que, al mismo tiempo, permitan conpatibilizar, el progresivo protagonismo de los
jueces con los principios democráticos.
La pluralidad de circunstancias que confluyen en la salvaguardia de la independencia judicial determinó que el objeto de este trabajo de investigación se centrase en la conjunción del principio de independencia judicial y el elemento
democrático del Estado. Ciertamente, la conciliación de estos dos conceptos no siempre ha resultado pacífica y, hasta cierto punto resulta incuestionable la percepción de una cierta fricción entre ellos. Es evidente que la independencia judicial, en
su sentido más absoluto, resulta difícilmente conciliable con los diferentes instrumentos de control del poder, entre ellos los valores y principios democráticos del Estado. No obstante, en realidad, se debería tratar de una contradicción tan solo
aparente, ya que aquellos dos conceptos han de constituir una simbiosis en mutuo beneficio. La independencia judicial, como principio estructural de la función jurisdiccional, debe culminar con la imposición de controles jurídicos a la
magistratura. En la medida de que estos límites sean respetados y efectivos resultad posible conciliar los principios y valores constitucionales con la independencia del juez. LA COORDINACION COMUNITARIA DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE SEGURIDAD SOCIAL. DETERMINACION DE LA
LEY NACIONAL APLICABLE. RECONOCIMIENTO Y CALCULO DEL DERECHO A UNA PENSION DE VEJEZ CONTRIBUTIVA . Autor: CARRASCOSA BERMEJO M. DOLORES. Año: 2002. Universidad: CARLOS III DE MADRID. Centro de lectura: FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS. Centro de realización: UNIVERSIDAD
CARLOS III DE MADRID.
Resumen: Esta tesis estudia el Derecho
comunitario destinado a coordinar los sistemas nacionales de Seguridad Social, básicamente el Reglamento 1408/71. La tesis posee una estructura concéntrica de lo más general a lo más particular. El primer Capítulo aporta un análisis de la normativa
de coordinación desde un punto de vista general y omnicomprensivo. En los capítulos siguientes se profundiza en algunos aspectos controvertidos de la norma derivada. En el capítulo II se estudian las normas de conflicto comunitarias destinadas a
determinar la legislación nacional aplicable y su incidencia en la relación jurídica de afiliación-cotización del migrante. El capítulo III analiza la repercusión de la normativa comunitaria en el reconocimiento y cálculo de una pensión de vejez
contributiva; así como los problemas prácticos que suscita su aplicación respecto del reconocimiento y cálculo de una pensión de jubilación española. En las Conclusiones se realizan numerosas propuestas de modificación, sistematización y
simplificación que mejorarían la vigente normativa derivada. El Anexo I recoge un esquema del procedimiento comunitario de cálculo de una pensión de vejez, en los Anexos II y III se sistematiza, respectivamente, la jurisprudencia que sobre la
normativa de coordinación ha dictado el Tribunal de Justicia de Luxemburgo y el Tribunal Supremo español. EL RECURSO DE CASACION Y LA TUTELA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES . Autor: CATALINA BENAVENTE M. ANGELES. Año: 2002. Universidad: CARLOS III DE MADRID. Centro de lectura: FACULTAD DE CIENNCIAS SOCIALE SY JURIDICAS
. Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Resumen: Se analiza la intervención del
Tribunal Supremo a través del recurso de casación en la protección de los derechos comprendidos en los arts. 14 a 29 CE. La protección de los derechos fundamentales, a pesar de haber transcurrido veinticinco años desde la aprobación de la
Constitución, está de plena actualidad y sigue planteando problemas muy interesantes que tienen su base en la falta de un claro modelo de tutela de derechos fundamentales, habida cuenta de la insuficiencia de lo dispuesto en el art. 53.2 CE. Desde
la LOPJ de 1985 el recurso de casación se ha convertido en un instrumento esencial para la defensa de estos derechos, aunque siguen pendientes muchas cuestiones cuyo análisis se aborda en este trabajo. La búsqueda de criterios uniformes en la
regulación de la intervención del Tribunal Supremo en la tutela de los derechos fundamentales es un elemento imprescindible para garantizar no sólo una adecuada defensa de estos derechos en la vía ordinaria, sino también para lograr una
satisfactoria y eficaz intervención del Tribunal Constitucional a través del recurso de amparo
LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE INTERES RELIGIOSO EN EL ORDENAMIENTO JURIDICO
ESPAÑOL . Autor: TEJON SANCHEZ RAQUEL. Año: 2002. Universidad: CARLOS III DE MADRID. Centro de lectura: FACULTAD
DE CIENCIAS SOCCIALES Y JURIDICAS. Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Resumen: La protección y tutela del patrimonio cultural
es uno de los instrumentos a través de los cuales nuestro ordenamiento garantiza el derecho a la cultura de sus ciudadanos y posibilita su acceso a la misma. En España, la mayoría de los bienes culturales se encuentran en posesión de confesiones
religiosas, y concretamente, de la Iglesia católica. Ello plantea una serie de cuestiones que justifican el estudio individualizado del patrimonio cultural de interés religioso, a las que se pretende dar respuesta en el presente estudio, a saber: a)
cuál es el título que las confesiones ostentan sobre sus bienes culturales; b) cómo debe coordinarse la tutela de la finalidad religiosa y la finalidad cultural de estos bienes y qué sucede en los supuestos de conflicto entre ambas; c) cuál es el
régimen jurídico al que debe someterse a estos bienes, ¿el establecido para la totalidad de los bienes culturales o un régimen jurídico especial, en atención a sus peculiaridades?; y d) cuál debe ser la relación existente entre las distintas
disposiciones unilaterales (estatales y confesionales) y bilaterales que recaen sobre estos bienes a la hora de tutelarlos. TRATAMIENTO FISCAL DEL SEGURO DE VIDA . Autor: GONZÁLEZ VARELA LILIANA. Año: 2002. Universidad: SALAMANCA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNIV. DE SALAMANCA.
Resumen: Uno de los objetivos centrales de esta obra estriba en revisar los movimientos económicos que se presenten en el contrato de seguro de vida, para poder confrontarlos con su tratamiento fiscal.
En la dinámica de este trabajo, se ponde de manifiesto el irregular tratamiento fiscal que el legislador le concede al seguro de vida, traducido en problemas de dobel tributación, distinta regulación a movimientos económicos que poseen la misma
esencia, falta de estímulo fiscal al ahorro a largo plazo en los contratos de seguro y elementos que generan distorsiones en las decisiones de los agentes económicos.
Este trabajo de investigación se divide en tres partes: la primera tiene por objetivo esclarecer la naturaleza del contrato de seguro; la segunda se refiere al a tributación de los contratos de seguro de vida cuando originen una transmisión
lucrativa; y la tercera, y última parte, se refiere a los contratos de seguros cuyo efecto constituya una transmisión onerosa.
A su vez, las tres partes de esta obra se subdividen en capítulos: la primera parte, integrada por el capítulo primero, pretende fincar las bases sobre la tributación del seguro de vida.
La segunda parte de esta obra, esta conformada por los capítulos segundo y tercero; el segundo, se ocupa del análisis de la tributación del seguro de vida para el caso de fallecimiento, mismo que representa la típica transmisión lucrativa; por
su parte, el capítulo tercero analiza la tributación del seguro de vida para caso de supervivencia, cuando tenga su origen en una transmisión lucrativa.
La tercera y última parte, conformada por el capítulo cuarto, aborda el tratamiento de los seguros de vida para el caso de supervivencia, también conocidos como seguros de ahorro. Dentro de este capítulo, cobra importancia el análisis del
impacto de la entrada en vigor de la Ley 40/1998, misma que incorporó el concepto de renta discrecional, en la tributación del seguro de vida. EL DERECHO DE ASILO EN LA COMUNIDAD EUROPEA. LA ARMONIZACION DE LOS PROCEDIMIENTOS DE ASILO Y SU
IMPACTO EN LA POSICION JURIDICA DE LOS SOLICITANTES DE ASILO . Autor: MENENDEZ SEBASTIAN EVA
. Año: 2002. Universidad: SAN PABLO CEU. Centro de lectura: FACULTAD DE CC. JURIDICAS Y DE LA ADMINISTRACION. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU.
Resumen: La presente tesis doctoral pretende analizar la
influencia que ha generado la dinámica del proceso de integración europea en el surgimiento de una política de asilo, que todavía se encuentra en una fase incipiente pero que camina hacia su profundización a partir del Tratado de Ámsterdam de 1997.
No obstante, dada la amplitud del tema, dicha tesis doctoral se ha enfocado en el estudio de las medidas que afectan a la configuración de los procedimientos de asilo, con el objetivo de examinar sus efectos en la posición jurídica de las
personas que solicitan asilo en el territorio de los Estados miembros teniendo en cuenta las obligaciones internacionales en la materia.
Es decir, este trabajo de investigación se ha centrado en identificar y valorar qué impacto están teniendo las medidas adoptadas en el ámbito de la armonización de los procedimientos de asilo desde la perspectiva del derecho de toda persona a
buscar asilo en caso de persecución y que se traduce en el derecho de acceso a un procedimiento de asilo justo y eficaz LOS VERTIDOS EN AGUAS CONTINENTALES: RÉGIMEN JURÍDICO-ADMINISTRATIVO . Autor: CASADO CASADO LUCÍA. Año: 2002. Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: ESCUELA DE DOCTORADO Y DE FORMACIÓN CONTINUADA.
Resumen: Esta Tesis, incardinada
en el Derecho ambiental administrativo, aborda el régimen jurídico de los vertidos en aguas continentales en el ordenamiento español, desde una óptica fundamentalmente jurídico-administrativa.
Este trabajo aporta algunas reflexiones respecto del actual macro regulador de los vertidos, a partir de un análisis crítico de las normas vigentes -sin olvidar sus raíces históricas- y de su interpretación jurisprudencial, atendiendo también a
la doctrina científica, con el fin último de poner de relieve sus virtualidades y carencias, al tiempo que se realizan algunas sugerencias y propuestas de mejora. Para alcanzar este objetivo, la Tesis se divide en tres partes diferenciadas.
En la primera, integrada por dos capítulos, se efectúa un tratamiento preliminar que justifica cuáles son las bases fácticas que reclaman el tratamiento jurídico de esta materia y fija las fronteras del propio concepto de "vertido".
La segunda, que consta de tres capítulos, se centra en el análisis del marco jurídico aplicable a los vertidos, previo análisis de la distribución de competencias entre los diferetnes poderes públicos implicados. Su finalidad es realizar una
aproximación al ordenamiento jurídico español en esta materia, fruto de la confluencia de una pluralidad ordinamental procedente de diversos escalones normativos (internacional, comunitario, estatal, autonómico y local).
La tercera parte, formada por trece capítulos, se dedica específicamente al análisis individualizado de las principales técnicas de intervención administrativa sobre los vertidos. Tras efectuar algunas consideraciones en torno al papel que
corresponde desempeñar a la Administración Pública, a los límites y a los principios a que se sujeta su actuación en esta materia, se entra de lleno en el análisis de los principales mecanismos de intervención. Esta labor se inicia con el examen de
las técnicas de carácter preventivo. Allí se analizan la planificación hidrológica; la prohibición de contaminar y la autorización de vertido, tema fundamental, ya que en nuestro ordenamiento se configura como eje central y el control previo de los
vertidos contaminantes la prohibición general con reserva de autorización:la autorización ambiental integrada; las técnicas se incentivo económico; y los instrumentos de verificación y control.
Este trabajo concluye con el examen de las técnicas represivas y reparadoras. Se analizan, en particular, el régimen de infracciones y sanciones administrativas en materia de vertidos y la obligación de reparar el daño causado, con especial
referencia a la potestad administrativa de determinación y exigencia de responsabilidad por los daños causados al dominio público hidráulico.
A partir de este análisis, este estudio, destaca la existencia en nuestro ordenamiento de una vasta normativa reguladora de los vertidos en la que se recoge un amplio catálogo de instrumentos de intervención administrativa.
Estos mecanismos, utilizados complementariamente, con clara preeminencia de los preventivos, presentan una enorme virtualidad como medio de prevención y control de la contaminación originada por vertidos. Asimismo, pone de manifiesto la
existencia de importantes deficiencias técnicas y de configuración jurídica de estos instrumentos que exigen una rápida mejora, en aras de su mayor eficacia, y se hace eco de la decepcionante aplicación de este instrumentario, fruto del escaso rigor
y de la falta de una actitud enérgica de las Administraciones Públicas en su aplicación y de la escasez de medios. En definitiva, se pone de relieve que el reto más importante que se plantea en esta materia no es tanto la adopción de nuevas normas
e instrumentos de control de los vertidos -sin perjuicio de los ajustes y mejoras necesarios-, como garantizar la operatividad real del sistema. Sólo así podrá conseguirse el objetivo medioambiental mínimo del buen estado de todas las aguas
superficiales, subterráneas y costeras con el horizonte temporal del año 2015, exigido en el ámbito de la Comunidad Europea. PROTECCIÓN DE LA IMPARCIALIDAD JUDICIAL (ABSTENCIÓN Y RECUSACIÓN) . Autor: GALÁN GONZÁLEZ CANDELA. Año: 2002. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La
tesis ofrece una nueva perspectiva de los mecanismos tuitivos de la imparcialidad judicial. Como premisa previa al análisis de las instituciones procesales que posibilitan la separación del juez competente fue necesario delimitar el concepto de
imparcialidad cuya garantía se pretende. Una vez precisado éste, la delimitación del alcance y contenido de la abstención y recusación se efectuó de conformidad con las exigencias que vienen impuestas por nuestra constitución, la cual hace expresa
remisión a la jurisprudencia del tribunal europeo de derechos humanos creada en torno al derecho fundamental al juez imparcial, que complementa la insuficiencia de nuestro régimen local. "La apariencia de imparcialidad" constituye un nuevo criterio
hermeneutico, que se infiere de la jurisprudencia de esta instancia jurisdiccional supranacional, y permite abordar diversas cuestiones que tradicionalmente se ha planteado la doctrina con un diverso enfoque: la interpretación teleológica de las
causas legales de abstención y recusación, la configuración del derecho al juez imparcial como un derecho de configuración legal, y la idoneidad de nuestro sistema de separación judicial para dar adecuada tutela a la imparcialidad judicial.
EL REGISTRO DE BUQUES . Autor: DOMÍNGUEZ CABRERA M. PINO. Año: 2002. Universidad: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
. Centro de lectura: CIENCIAS JURÍDICAS. Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS.
Resumen: El estudio del Registro de Buques en el Derecho positivo español actual es la materia objeto de esta Tesis. Su examen ofrece una gran complejidad, motivada por la propia normativa que la regula y
las características mismas del sistema español de Registro de Buques, máxime, si se tiene en cuenta que esta materia no ha sido objeto de un estudio exhaustivo y detallado. La tesis parte de un análisis del concepto de buque como objeto registral,
teniendo presentes las definiciones ofrecidas en las disposiciones aún hoy subsistentes del Reglamento del Registro Mercantil de 1956, del R.D., sobre Abanderamiento, Matriculación de buques y Registro marítimo y de la Ley de Puertos del Estado y de
la Marina mercante. Una vez delimitada la noción del objeto registral, el Capítulo segundo aborda la identificación registral del buque a través del nombre, número OMI, domicilio y nacionalidad. Esta última, que precisa de una autorización
administrativa para arbolar el pabellón nacional, está estrechamente conectada con los procedimientos de matriculación y abanderamiento en el Registro Marítimo, de ahí que en ese mismo Capítulo hayamos procedido a estudiar detalladamente el
abanderamiento por construcción, el abanderamiento por importanción y el abanderamiento provisional. Finalmente, en el Capítulo tercero nos hemos ocupado -tras una presentación de los sistemas registrales de tres países de Europa occidental (Italia,
Francia y Reino Unido)- del modelo registral establecido en España y que merece el calificativo de doble sistema registral, articulado de una parte, en el Registro Marítimo de buques (Registro Marítimo Central, Registros de Martrícula y Registro
Especial de buques de Canarias), de naturaleza administrativa y efectos jurídicos-públicos. Y, de la otra, mediante la inscripción de los buques en un segundo Registro (el Registro de Bienes Muebles), que tiene efectos jurídico-privados y que se
presente básicamente como un Registro de titularidades y gravámenes que afectan al buque. EL ESTATU JURÍDICO DEL TIBET EN EL DERECHO INTERNACIONAL . Autor: ESTEVE MOLTO JOSE ELIAS. Año: 2002. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Este trabajo es un intento de reflexión crítica sobre alguna de las cuestiones más relevantes que desde la perspectiva del Derecho Internacional atañen a la situación del Tíbet.
Los intentos de abordar la cuestión del Tíbet desde un simple plantamiento de violaciones de los derechos de una minoría, ni obedecen a la realidad de los hechos, ni respetan el Derecho. Cualquier búsqueda de solución jurídica al conflicto debe
tener en cuenta invariablemente dos elementos de base: primero, que el Tíbet en la fecha crítica de 1950 reunía todos los requisitos propios de un Estado según el Derecho Internacional; y segundo, que el territorio y el pueblo tibetano se encuentran
bajo dominación extranjera, sometidos a una administración colonial, situación que amenaza seriamente la paz y seguridad internacionales.
Por todo ello, se concluye que el ejercicio efectivo del derecho de autodeterminación del pueblo tibetano es la única salida a un conflicto enquistado. LA ASOCIACIÓN INTERREGIONAL ENTRE EL MERCOSUR Y LA UNIÓN EUROPEA: BALANCE Y PERSPECTIVAS
. Autor: ALMEIDA LUQUINI ROBERTO DE. Año: 2002. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La tesis trata de las relaciones entre el MERCOSUR y la Unión Europea, con vistas a la futura creación de una asociación interregional entre ambos bloques.
Primeramente se hace un abordaje del escenario económico internaiconal, tratando temas relacionados a la globalización, al GATT y a la OMC, al regionalismo y al multilateralismo.
Después se analiza la evolución de las relaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR a partir de las relaciones entre la Unión Europea y América Latina, tratando cuestiones vinculadas a laintegración latinoamericana, con especial referencia la
MERCOSUR. A partir de ahí, se hace un abordaje de las relaciones entre la Unión Europea y el MERCOSUR desde de la creación del bloque iberoamericano, pasando por la firma del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional de 1992 hasta el Acuerdo Marco
Interregional de Cooperación, de 1995, del cual se hace un detallado análisis con sus objetivos, su contenido y sus principales características.
Considerando el principal objetivo del Acuerdo Marco de 1995, que es el establecimiento de una asociación interregional entre el MERCOSUR y la Unión Europea, la tesis trata de todo el proceso negociador cuya finalidad es llegar a un Acuerdo más
amplio entre ambos bloques, que instituya una zona de libre comercio transatlántica, con base en el proyecto común de asociación interregional.
En el análisis de este proceso son analizadas las principales dificultades que enfrentan las negociaciones, como la necesidad del fortalecimiento institucional del MERCOSUR, la crisis económica en Argentina, la ampliación hacia el Este de la
Unión Europea, la reforma de la Política Agrícola Común, los atentados del 11 de septiembre de 2001, las negociaciones de la Ronda del Milenio de la OMC, lanzada en Doha y la creación del ALCA (Area de Libre Comercio de las Américas).
LAS CONVALIDACIONES LEGISLATIVAS DE ACTOS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS ILEGALES
. Autor: BOIX PALOP ANDRÉS. Año: 2002. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: El derecho español contempla cada vez con más frecuencia la aprobación de leyes que convalidan actuaciones adminsitrativas ilegales. Este tipo de normas, de carácter en muchos casos constitucionalmente liminar, encuentran un importante
límite en la reserva de jurisdicción que nuestro ordenamiento garantiza a través del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Las convalidaciones legislativas, por ello, no pueden incidir en situaciones jurídicas individualizardas
reconocidas por sentencia definitiva, lo que viene a delimitar su ámbito de actuación junto a otros factores comunes a cualquier ley (retroactividad constitucionalmente vedada, interdicción de la arbitrariedad legislativa). LA PARTICIPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN LAS RELACIONES DIPLOMÁTICAS. ESPECIAL
REFERENCIA A LA UNIÓN EUROPEA . Autor: SÁNCHEZ RAMOS M. BELEN. Año: 2002. Universidad: A CORUÑA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNIVERSIDAD DE A CORUÑA.
Resumen: La aparición y posterior proliferación de las organizaciones internacionales en la escena internacional llevó aparejada su participación en el marco de las relaciones diplomáticas y consecuentemente, la evoluicón de este Derecho que tuvo
que adaptarse a la aparición de este nuevo sujeto en el ámbito diplomático. Las Organizaciones Internacionales, titulares del Derecho de legación, han propiciado así la evolución del Derecho Diplomático, placiendo surgir además una nueva forma de
Diplomacia: la Diplomacia Multilateral.
Al lado de las paricularidades que conlleva el ejercicio del Derecho de legación por parte de las Organizaciones Internacionales, una Organización en concreto, la Comunidad Europea, se singulariza respeto de estos desarrollando una práctica que
no encuentra para-- -- otra Organización Internacional ejerciendo intensamente el -- de legación tanto en su manifestación pasiva como, principalmente activa. LAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DE DOMINIO PÚBLICO . Autor: FERNÁNDEZ ACEVEDO RAFAEL. Año: 2002. Universidad: VIGO
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO.
Resumen: La
investigación comienza acercando el nacimiento y la decantación histórica de la concesión demanial. A continuación se aborda su concepto enmarcado en lo que de modo paradójico he denominado tráfico jurídico de los bienes de dominio público, toda vez
que es justamente este aspecto el que explica la propia funcionalidad de la concesión como válvula de escape del principio de inalienabilidad de aquellos bienes. Directamente conectado con el concepto se encuentra la naturaleza jurídica de la
figura, centrándose la cuestión en la alternativa acto administrativo-contrato administrativo, así como en la delimitación de la concesión demanial respecto de la autorizaicón. En el segundo capítulo se aborda el análisis de los distintos elementos
que conforman el concepto de concesión, dedicándose especial atención al juego del interés público, largo tiempo relegado a una consideración menor, poco menos que irrelevante, cuando se trata de concesiones de base real. El estudio del derecho
concesional, de la eficacia de la concesión y de uno de sus elementos principales, el plazo constituye el cuerpo del tercer capítulo. La calificación de la concesión como acto que otorga un derecho administrativo patrimonial de naturaleza real, va a
jugar un papel de primera magnitud para el examen de dos aspectos fundamentales que se abordan seguidamente: por un lado, la pretendida precariedad del título frente a la Administración, es decir, la supuesta falta de firmeza ante el interés público
que postularía al sacrificio anticipado del derecho del concesionario sin compensación alguna que se niega; por el otro, en el aspecto dinámico de la concesión que abarca tanto las posibilidades de juego de nuestra figura en el tráfico
jurídico-privado, tráfico para el que aparece especialmente dotada, como las diversas formas de extinción concesional de entre las que destaca la caducidad por incumplimiento. Sobre este último aspecto, se afirma su carácter no sancionador, debiendo
ser considerada como una medida extintiva del título y de la relación jurídica causada por un incumplimiento del concesionario. LA ESCUELA CATÓLICA. UN ANÁLISIS JURÍDICO DESDE LA TUTELA DEL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA
. Autor: MIRA DE ORDUÑA GIL JOSÉ M.. Año: 2002. Universidad: JAUME I DE CASTELLON. Centro de lectura: CIENCIAS JURÍDICAS Y
ECONÓMICAS. Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS.
Resumen: La presente
tesis tiene por objeto el análisis del régimen de tutela de los centros docentes con carácter propio, como son los confesionales, desde la perspectiva de promoción de los derechos fundamentales, como es el de libertad religiosa, por los poderes
públicos. Para ello se parte del marco constitucional de la educación, fundado en los artículos 1.1, 9.2 y 10.1, en relación con el 16 y el 27, y de la importancia del factor religioso para el desarrollo de la personalidad; se examina el objeto del
derecho a la educación en nuestro ordenamiento, e incluso en el canónico, para descubrir las implicaciones de recibir una educación católica.
En tercer lugar, se analiza la educación católica con el objeto principal de exponer que cada materia de estudio fijada por la legislación educativa española, puede tener un desarrollo científico orientado desde la libertad religiosa. En
consecuencia, el ideario educativo supone recibir una educación cualitativamente distinta a cualquier otra. Por último se examina el estatuto juríridico de la escuela católica en España, centrándose en la escuela concertada y en los requisitos de
acceso a las mismas. LA DISTRIBUCIÓN DE COMPETENCIAS DEPORTIVAS EN ESPAÑA: ESTADO, COMUNIDADES AUTONOMAS Y ENTES
LOCALES . Autor: CUCHI DENIA JAVIER MANUEL. Año: 2002. Universidad: LLEIDA. Centro de lectura: DERECHO Y
ECONOMÍA. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO Y ECONOMÍA.
Resumen: La tesis doctoral
lleva a cabo el examen de la articulación del reparto de competencias que sobre el deporte se realiza entre los entes territoriales existentes en España como son el Estado, las Comunidades Autónomas y los Entes Locales.
El estudio se divide en dos bloques principales. El primero tiene su punto de partida en reconocer y señalar las principales características de la intervención de los poderes públicos sobre las actividades físico-deportivas en virtud del
mandato sobre el fomento en este sector social establecido en el artículo 43.3 de la Constitución. A continuación, se examina, desde una perspectiva genérica, los caracteres de los entes citados anteriormente y el sistema de distribución
competencial dispuesto en la Carta Magna de 1978 y la interpretación que ha ofrecido el Tribunal Constitucional y la doctrina. Con esta base, el capítulo cuarto se centra en describir como se define el específico reparto respecto a la materia
"deporte" dentro de la dialéctica Estado-Comunidades Autónomas, de acuerdo a los parámetros que ofrece el Bloqueo de la Constitucionalidad, y en especial el artículo 148.1.19 de la ley fundamental española. Ello permite apuntar que la competencia
corresponde a los entes autónomicos, aunque la relación del deporte con otros sectores sociales, cuya regulación se establece bajo títulos competenciales diversos, producen zonas de confluencia en las que se entrecruzan las competencias y potestades
estatales con las de los territorios autónomos.
Es el estudio de estos ámbitos de itnersección competencial el epicentro de la segunda parte de la tesis. Se aborda, especialmente desde el horizonte competencial, la ordenación del asociacionismo deportivo (capítulo quinto); las competiciones
y sus participantes (capítulo sexto); la salud de los deportistas (capítulo séptimo); la proyección internacional de los eventos deportivos y (capítulo octavo); la vertiente eductiva del deporte (capítulo noveno); los espectáculos deportivos y la
prevención de la violencia que puede originarse durante su celebración (capítulo décimo); la faceta lúdica del deporte, incluyendo su relación con el medio ambiente (capítulo undécimo); las infraestructuras destinadas a las actividades
físico-deportivas (capítulo duodécimo) y el papel del deporte como elemento de acción social y como objeto de los juegos de azar (capítulo decimotercero), para concluir el capítulo decimocuarto con la exposición de cómo se desarrolla el encaje de
los Entes Locales dentro del sistema competencial deportivo.
La tesis termina con unas conclusiones, a modo de síntesis, en las que se plantean los principales intems que se extren del complejo marco en que se estructura el reparto competencial del deporte y sus diversas vertientes.
LIBERTAD DE CONCIENCIA, LAICIDAD Y ACUERDOS CON CONFESIONES RELIGIOSAS EN EL DERECHO ESPAÑOL
. Autor: PARDO PRIETO PAULINO CÉSAR. Año: 2002. Universidad: REY JUAN CARLOS. Centro de lectura: CIENCIAS JURÍDICAS Y
SOCIALES. Centro de realización: UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS.
Resumen: La memoria adopta cinco
cuestiones como centrales:
1,- Los objetivos que Estado y confesiones se fijan en los acuerdos.
2,- Los principios que presiden los acuerdos del Estado con las confesiones.
3,- Las técnicas jurídicas de conexión que en los acuerdos facilitan la relación entre el ordenamiento estatal y los confesionales.
4,- Las consecuencias que derivan de los acuerdos para el ejercicio individual y colectivo de las creencias.
5,- La relación entre acuerdos con confesiones religiosas y el Derecho estatal común general, especial y singular de libertad de conciencia.
Sobre esa base, a lo largo de seis capítulos es analizado el concordato en España como instrumento para la resolución de la dialéctia Estado - Iglesia y, más concretamente, como instrumento para la óptima distribución del poder económico y
político entre las clases que dominan los resortes del Estado y aquellas que dominan los resortes de la Iglesia romana.
El capítulo I, viene dedicado a las bases históricas del comienzo piramidal del principio de utilidad en las relaciones Estado-Iglesia, estudiando el proceso que da lugar al Memorial de Chumacero y Pimentel a la Concordia Facchinetti.
El capítulo II, a un proceso concordatorio, el del siglo XVIII, que establece la base piramidal en la concordia entre las dos instituciones, Estado e Iglesia, estudiándose el Convenio de 1717, el Tratado de 1737 y la Concordia de 1753.
El capítulo III, al sistema concordatorio de defensa desenvuelto durante el S.XIX (Concordato de 1851 y Convenio de 1859) y sus implicaciones para el avance de la Ilustración, la secularización, la tolerancia y el reconocimiento de los derechos
individuales relacionados con la libertad de conciencia. El capitulo IV al sistema concordatorio en el régimen franquista (Convenio de 1941; Convenio de 16 de julio de 1946; Convento de 8 de diciembre de 1946; Convenio de 1950; Concordato de 1953;
Convenio de 1962).
En el capítulo V, se estudia el sistema concordatatrio en el marco jurídico español vigente (tanto los suscritos con la Iglesia católica en 1976 y 1979, como los de 1992 con las confesiones minoritarias). La consolidación en 1978 de un modelo de
Estado social, democrático y de Derecho, que incluye entre sus principios superiores del personalismo, la participación o la neutralidad -corolario de la igual libertad de conciencia- da lugar, a la inversión de esa pirámide que a lo largo de la
historia determinó la sobreposición de los intereses de las instituciones a los intereses y derechos individuales.
En el capítulo VI, finalmente, viene a demostrarse que la contradicción que en ello hay respecto al sentido original del concordato y la obligación que constitucionalmente los poderes públicos asumen de garantizar por vía unilateral los derechos
fundamentales ha de forzar, hasta hacerla inevitale, la decadencia de este instrumento. EL PROCESO PENAL DE MENORES: NECESIDAD DE SUS ESPECIALIDADES PROCESALES BÁSICAS
. Autor: MINGO BASAÍL MARÍA LUISA. Año: 2002. Universidad: SAN PABLO CEU. Centro de lectura: F. CIENCIAS JURÍDICAS Y DE LA
ADMINISTRACIÓN. Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN.
Resumen: En un momento en que muchas de las especialidades del proceso penal de menores son reclamadas por cierto sector de la doctrina para su implantación en todos los procesos penales (tales como la atribución de la instrucción al
Ministerio Fiscal, la exclusión de acusadores particulares, o las amplias posibilidades de archivo discrecional de los procesos), la tesis estudia cada una de las especialidades de dicho proceso en relación con las normas procesales comunes al
objeto de dilucidar si cada una de ellas resulta necesaria por razón de lo que constituye la razón de ser de la especialidad de este proceso, esto es, atender a las necesidades propias de los menores imputados. Las conclusiones se deducen
fundamentalmente del estudio de los antecedentes y regulación actual de cada especialidad - con los problemas teóricos y prácticos que suscitan -, de su fundamento y relación con el principio del superior interés del menor, de las normas
internacionales sobre menores y de un amplio estudio de Derecho comparado. Se obtienen conclusiones reveladoras sobre las peculiaridades de este proceso, algunas de las cuales no se justifican razonablemente en las exigencias de la justicia de
menores, siendo prescindibles en un proceso de este tipo y problemáticas e incoherentes hoy en día con nuestro sistema procesal penal.
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