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NORMAS TECNICAS Y ORDENAMIENTO JURIDICO . Autor: TARRES VIVES MARC. Año: 2001. Universidad: GIRONA
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La normalizacion o
creacion de normas tecnicas por sujetos privados es un fenomeno de creciente interes. Asi, la relevancia adquiridas por estas normas, en por ejemplo, la definicion de especificaciones tecnicas de seguridad demuestra las limitaciones del Estado y del
Derecho como instrumento de regulacion de la tecnica. El tratamiento de la relacion entre las normas tecnicas y ordenamiento se realiza a partir del examen de los conceptos de norma y regla tecnica y la viabilidad de su inclusion dentro de las
fuentes del derecho. Se estudia tambien la tecnica de la remision como mecanismo, no exento los problemas, que permite adquirir relevancia juridica a la norma tecnica.
El analisis de la normalizacion se completa atendiendo a las importantes previsiones que en este tema se contienen en el Derecho comunitario y al destacado papel que desempeñan los organismos europeos de normalizacion. Son tambien objeto de
tratamiento aspectos relativos a la publicacion referencial de la norma tecnica europea y la consideracion juridica del mandato hecho a los organismos europeos de normalizacion.
Se examina, finalmente, el regimen juridico de la normalizacion en España a partir del deslinde que la legislacion industrial realiza entre seguridad y calidad. EL EJERCICIO POR PARTICULARES DE FUNCIONES DE AUTORIDAD (CONTROL, INSPECCION Y CERTIFICACION)
. Autor: CANALS AMETLLER DOLORS. Año: 2001. Universidad: GIRONA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La tesis tiene por
objeto el ejercicio por particulares de funciones de autoridad, en concreto, de funciones de control, inspeccion y certificacion en sectores directamente afectados por los avances de la tecnica y su complejidad. Es este un fenomeno en clara
expansión que, en los años venideros, se asentará como tema clavede la disciplina juridico-administrativa.
En el Capitulo Primero se describe el modelo tradicional de intervención directa de la Administracion publica en el control de la tecnica. Este es un modelo nucleado en torno a la Administración y sus Cuerpos Especiales de Funcionarios. Este
modelo, sin embargo, no es universal. En otros paises centroeuropeos existen distintos sistemas de control tecnico, en los cuales participan, desde mediados del siglo XIX, asociaciones privadas ajenas a la organización administrativa.
En el Capitulo segundo se describen los elementos y causas se han configurado, en nuestro ordenamiento juridico, el nuevo sistema de control de la tecnica y sus riesgos. Entre estos elementos, sobresale la incorporacion de España a las
Comunidades Econocimicas Europeas. Es, precisamente, el Derecho comunitario el que impulsa este nuevo sistema, influenciado considerablemente por otras experiencias comparadas.
En el capitulo tercero se describen los nuevos agentes para el ejercicio de las funciones de inspeccion control y certificacion, asi como los rasgos caracteristicos de su regimen juridico. Son principalmente Entidades juridico-privadas,las
denominadas en terminos generales "Entidades colaboradoras de la administracion", las que ejercen dichas funciones de indiscutible naturaleza publica.
La naturaleza juridica de estas funciones, es justamente, el objeto de estudio del Capitulo Cuarto, en el que se esboza una teoria actual de la autoridad administrativa. Se presta especial atención a las expresiones legales que remiten a la
nocion de autoridad entre ellas "condicion de autoridad", "agente de la autoridad"y, "ejercicio de la autoridad inherente a los poderes publicos".
Finalmente, en el capitulo Quinto se abordan los mecanismos juridicos adecuados, en un estado de Derecho, para trasladar a particulares funciones publicas que implican el ejercicio de la autoridad. Tambien son objeto de investigación las
formulas juridico-formales en las que enmarcan este fenomeno y las cuestiones mas relevantes para el Derecho Administrativo que se presentan ante el ejercicio privado de la autoridad.
LA REGULACIÓN PREVENTIVA INTERNACIONAL DE LA CONTAMINACIÓN RESULTANTE DE LA EXPLORACIÓN Y DE LA
EXPLOTACIÓN DE LOSHIDROCARBUROS EN LOS FONDOS MARINOS BAJO SOBERANIA O JURISCICCION NACIONAL: ESPECIAL REFERENCIA AL ATLANTICO NORDESTE . Autor: RODRÍGUEZ LUCAS M. LUISA. Año: 2001. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Esta Tesis Doctoral responde a dos objetivos:
1,- Definir la contaminación resultante de la exploración y de la explotación de los hidrocarburos en los fondos marinos bajo soberanía o jurisdicción nacional.
2,- Analizar la normativa internacional adoptada con carácter preventivo sobre dicha forma de contaminación.
Conforme a los objetivos señalados, la Tesis Doctoral se articula entre capítulos. El primero está consagrado a analizar las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos y sus efectos sobre el medio mariono. El capítulo segundo se
encuentra dedicado a la normativa adoptada en el plano mundial sobre la fuente de contaminación objeto de estudio. Finalmente, el tercer capítulo analiza los instrumentos jurídicos concebidos en el Atlántico Nordeste para prevenir y controlar la
contaminación resultante de la exploración y de la explotación de los fondos marinos bajo soberanía o jurisdicción nacional.
Los tres capítulos se cierran con las conclusiones en las que se señala el contraste entre la respuesta mundial y regional frente a esta fuente de contaminación, cuyo principal impacto sobre el medio marino resulta de:
1,- Las descargas de fluidos y detritus de perforación.
2,- Las descargas de agua de producción.
3,- La eliminación de instalaciones mar adentro. EL ARANCEL DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS: UN ESTUDIO DE DERECHO TRIBUTARIO . Autor: NAVARRO GÓMEZ RICARDO. Año: 2001. Universidad: ISLAS BALEARES. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAT
DE DRET.
Resumen: La tesis defendida sostiene la
naturaleza jurídico-tributaria del llamado arancel de los funcionarios públicos, previsto en la Disposición Adicional Tercera de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos y que en la actualidad tiene como únicas manifestaciones la
retribución por arancel del registrador de la propiedad y mercantil y del notario, con la salvedad, en este último, de que también existe un arancel diferenciado para los notarios que provienen del extinto cuerpo de corredores de comercio
colegiados. El planteamiento que nos lleva a dicha conclusión se basa metodológicamente en el análisis del régimen jurídico del arancel. De él deducimos que, bajo una apariencia de modo de retribución peculiar de unos funcionarios púlicos,
justificado en la singularidad de su híbrido estatuto jurídico entre funcionarios y profesionales, el nomen iuris "arancel" alberga en realidad un instrumento de financiación de un gasto público, como el sostenimiento de la prestación de la dación
de fe pública, de forma que el arancel sería el ingreso que deben satisfacer los particulares con ocasión de la realización de esta actividad por los sujetos que requieren los servicios de estos fedatarios públicos.
Concebido en estos términos, el arancel es suceptible de su calificación como tributo en dos fases. La primera, comparándolo e integrándolo en el concepto de prestación patrimonial de carácter público (art. 31.3 Constitución), porque se trata
de una prestación coactiva para los particulares destinada a satisfacer una finalidad de carácter público. La segunda, como corolario de lo anterior, emplazándola en el concepto material de tributo que alberga implícitamente nuestra Constitución en
sur art. 31 (concepto constitucional de tributo), en la medida en que comparte las características de éste que permiten entenderlo como una contribución al sostenimiento de un gasto público. Afirmada su naturaleza sustantiva de tributo desde la
perspectiva constitucional, su examen a la luza de las categorías tributarias, previstas en el art. 26 de la Ley General Tributaria, fundamentan, en nuestra opinión, su calificación como tasa, por establecerse con ocasión de una actividad que puede
considerarse como "administrativa" o, al menos, de Derecho Público. Y, por extensión, como una tasa parafiscal, en la medida en que participando materialmente de esa naturaleza, formalmente se regula al margen del ordenamiento tributario.
En suma, el arancel es una manifestación del fenómeno de la parafiscalidad y, como tal, controvertida por cuanto plantea problemas que requieren una actuación del legislador en orden a dotarle de una ordenación jurídica si no más coherente con
su naturaleza, sí, al menos, más racional y respetuosa con los derechos y garantías de quienes deben sufragarla. En particular, los dos aspectos más notorios y relevantes que deberían subsanarse son, por un lado, su inadecuación a los principios
constitucionales en material tributaria (sobre todo, el de reserva de ley) y, por otro lado, su incompatibilidad con el ordenamiento comunitario, en relación con el concepto de "derecho de carácter remunerativo", en la interpretación de la Directiva
69/335/CEE, de 17 de julio de 1969 que a estos efectos sustenta el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. EL REGIMEN JURIDICO COMUNITARIO EN EL SECTOR AUDIOVISUAL Y EN EL DE LAS TELECOMUNICACIONES: EL
DISEÑO DE SU FUTURA CONVERGENCIA . Autor: PÉREZ CHULIA BEGOÑA. Año: 2001. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: El trabajo de tesis está dividido en tres partes, en las dos primeras se analizan de forma minuciosa la legislación y la jurisprudencia que sobre el sector del Audiovisual y de las Telecomunicaciones se ha ido generando en la U.E. En la
tercera parte la autora se plantea la realidad d ela convergencia tecnológica desde el punto de vista de la aparición de nuevos servicios, nuevas maneras de difundirlos, nuevas formas de acceso de los usuarios a los mismos, nuevas cadenas de valor y
en consecuencia nuevos agentes operadores, y como la U.E. Se está planteando la estructuración de este nuevo entorno socioeconómico. En la tesis se identifican los objetivos y se apunta la manera de alcanzarlo.
EL SALARIO EN ESPECIE . Autor: FERNÁNDEZ PROI FRANCISCA. Año: 2001. Universidad: VIGO. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE OURENSE.
Resumen: El objeto de la presente tesis, como se deduce
de su mismo título, no es otro que el salario en especie.
Fundamentalmente, conforman los objetivos perseguidos por la investigación la definición y delimitación de la categoría juridica laboral "salario en especie" por un lado, y el análisis de las cuestiones por este suscitadas por otro.
Por lo que componen la Tesis glosada siete capítulos dedicados al análisis de la evolución histórica del concepto y regulación del salario in natura (Capítulo I), a la definición de la categoría juridica laboral "salario en especie" y a su
deslinde de partidas afines tales como liberalidades empresariales y prestaciones asistenciales (Capítulo III), al análisis del comportamiento de la especie ante determinadas vicisitudes experimentadas por la relación laboral -en particular ante la
extinción del contrato de trabajo- (Capítulos IV y V) y, finalmente, a la determinación del regimen de tributación (Capítulo VI) y de cotización a la Seguridad Social del salario en especie (Capítulo VII). ADMINISTRACIÓN ÚNICA Y CONSTITUCIÓN. "PLURALIDAD DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DISTRIBUCIÓN DE
COMPETENCIAS" . Autor: FERNÁNDEZ ALLES JOSÉ JOAQUÍN. Año: 2001. Universidad: CADIZ. Centro de lectura: DERECHO
. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La tesis doctoral aborda un problema jurídico-constitucional, muy relevante en el debate sobre la organización territorial española y de inevitable consecuencia prácticas: el derivado de las duplicidades entre Administraciones
públicas, solapamientos competenciales y descoordinación entre políticas territoriales. Estas disfunciones tienen su causa en el régimen constitucional de distribución de competencias ejecutivas, que es casuístico, confuso, problemático y carece de
un principio general de atribución: ni a favor del Estado, ni a favor de las Comunidades Autónomas; tampoco contempla un sistema de relaciones intergubernamentales. Como consecuencia de todo ello quedan conculcados concretos principios
constitucionales de los artículos 31.2 y 103.1 CE: coordinación, descentralización, eficacia … En las dos últimas décadas, junto a la esencial contribución del Tribunal Constitucional, diversas aportaciones doctrinales han intentado resolver el
problema constitucional descrito: el Informe de la Comisión de Expertos sobre Autonomías (1981), los Informes sobre Autonomías (Aja, Tornos el al.), y los manuales, monográficos y artículos de los profesores Tomás y Valiente, López Guerra, Muñoz
Machado, Solozábal Echavarría, Jiménez Asensio, etc. Entre todas ellas, esta tesis doctoral sigue el hilo conductor de la propuesta de Administración única (Fraga, 1992), que justifica su elección como objeto de esta tesis doctoral en las siguientes
razones:
1,- Trata de resolver el citado problema consitucional.
2,- Por sí misma plantea cuestiones constitucionales, contribuyendo al debate sobre los límites de la organización territorial española.
3,- Se ha constituido, ya en sede parlamentaria, ya la exposición de motivos, ya en el articulado, en el fundamento de las importantes reformas aprobadas en España desde el a ño 1996, en los niveles de gobierno y Administración: LOFAGE 6/1997;
Ley 50/1997, de Gobierno; Ley 4/1999, reformadora de la ley 30/1992; Leyes de 21 de abril de 1999 que modifican entre otras la LOTC y la LRBRL; Bases del Pacto Local en los niveles estatal y autonómicos y legislación autonómica sobre régimen local.
4,- Desde sus tres niveles de Administración única (niveles relacionales estatal periférico, autonómico y Pactos Locales), representa un punto de partida para construir una teoría constitucional española sobre relaciones intergubernamentales.
Ahora bien, la Administración única ha debido ser objeto de un proceso de depuración conceptual (subsidiariedad, federalismo ejecutivo, naturaleza, objeto material y funcional de la delegación) y acomodación constitucional que ha atendido a sus
tachas de insoctitucionalidad (Dictamen de Peces-Barba, Parejo y Aguiar de Luque), a los límites constitucionales y a la reserva de pluralidad de Administraciones públicas, implíicta en la Constitución (137, 140, 141, 152, 154); se define como la
doctrina que estudia el conjunto de relaciones entre niveles de gobierno, así la delegación, la encomienda de gestión y el convenio, desde una interpretación sistemática de los títulos IV y VIII de la CE (tesis de las nociones intrínsecas), y adapta
el régimen de distribución de competencias a los principios constitucionales, sin merma de la titularidad de las competencias. EL DERECHO DE LAS AYUDAS PÚBLICAS EN LA MUNDIALIZACIÓN ECONÓMICA . Autor: RIVA IGNACIO M. DE LA. Año: 2001. Universidad: VALLADOLID. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La tesis encara un
estudio jurídico de la problemática que plantean las ayudas públicas en un contexto económico mundial caracterizado por una fuerte interdependencia de las economías nacionales. El trabajo se estructura en tres partes.
La primera aborda, desde una perspectiva dogmática, las dificultades inherentes a la necesidad de sujetar las ayudas públicas al Derecho. A partir de allí, la segunda y tercera parte se dedican a precisar los términos en que se plantea el
problema de la regulación de las ayudas en un escenario de pluralidad de Poderes públicos, deteniéndose particularmente en el análisis del régimen del Acuerdo sobre Subenciones y Medidas Compensatorioas del GATT, en el marco de la Organización
Mundial del Comercio, echándose mano del sistema de ayudas de Estado de la Comunidad europea como punto de contraste. LAS GARANTÍAS REALES DEL CRÉDITO TRIBUTARIO . Autor: ARRANZ DE ANDRES M. CONSOLACIÓN. Año: 2001. Universidad: CANTABRIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La tesis doctoral se centra en
el estudio de los derechos de naturaleza real que, bien por directa disposición legal, o bien como consecuencia de un expreso acto de constitución por el particular, existen en aras de procurar la satisfacción del crédito tributario.
Tras concretar cuáles, de las garantías o privilegios existentes actualmente en nuestro sistema tributario, merecen ser efectivamente calificadas como derechos reales de garantía, se procede al estudio de los diferentes aspectos que presenta su
régimen jurídico; tributos a los que resultan de aplicación, formas de constitución, sujetos activos beneficiados por la garantía, eficacia frente a terceros, ámbito objetivo de aplicación.
Posteriormente, la atención se ha detenido en el análisis de los aspectos procedimentales planteados al hilo de la ejecución de las garantías reales del crédito tributario. Desde la concreción de los caracteres que deben reunir los créditos
para poderse emprender la ejecucción de las garantías, hasta la determinación de la especial situación que se produce como consecuencia de la adjudicación de bienes afectos por el Estado, pasando por una atenta mirada a los trámites de ejecución
procedentes, son muchas y muy variadas las cuestiones analizadas en este punto. Especial relevancia presenta igualmente todo lo relativo al procedimiento de derivación de la acción contra el tercer poseedor del bien afecto, la eficacia de las
tercerías de dominio o mejor derecho que en este ámbito pueden plantearse o las consecuencias derivadas de la participación de la Hacienda pública, en cuanto sujeto activo de los créditos garantizados, en los procesos concursales.
ORGANIZACIÓN Y REGIMEN JURÍDICO DE LOS PUERTOS ESTATALES . Autor: ACERO IGLESIAS PABLO. Año: 2001. Universidad: CANTABRIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Las materias tratadas
en la Tesis con las siguientes:
* La evolución de la organización portuaria. Desde sus orígenes, a mediados del S.XIX, pasando por la constitución de las Juntas de Obras de Puertos, hasta la organización establecida en la actualidad por la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y
de la Marina Mercante y la creación de los nuevos Entes Públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
* La segunda parte trata del Régimen Jurídico aplicable al ámbito espacial de los puertos. Se hace un excurso histórico acerca de la evolución de los conflictos de competencias habidos entre las distintas administraciones con competencias en la
ordenación del territorio, en especial en materia urbanística, con una referencia concreta al Puerto de Santander. A continuación se tratan los mecanismos de coordinación de competencias establecidos por la Ley 27/1992 y, por último, los aspectos
relativos a la ocupación del dominio público portuario mediante concesiones administrativas.
* La tercera parte se refiere a los servicios portuarios, de acuerdo con las novedades introducidas por la Ley 27/1992 al regularlos, sometiéndolos a un régimen de derecho privado y atribuyendo a las Autoridades Portuarias competencias de
gestión y regulación sobre servicios que, anteriormente, eran competencia de la Administración Marítima (Practicaje, Remolque y Señalización Marítima). JURISDICCIÓN MILITAR E INDEPENDENCIA JUDICIAL . Autor: DOIG DÍAZ M. YOLANDA. Año: 2001. Universidad: ALICANTE
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Esta tesis aborda en su primer capítulo la historia contemporánea de los tribunales castrenses en España, con especial referencia a su estructura orgánica y su competencia.
En el segundo capítulo, diseña el marco de garantías de la jurisdicción y comprueba su vigencia en la justicia militar, analizando en el tercer y cuarto capítulo los órganos judiciales militares y los órganos de gobierno.
El trabajo constituye un análisis crítico de la configuración actual de la justicia militar, al que se agregan propuestas y alternativas, algunas de las cuales provienen del derecho comparado. EL DERECHO DE RECTIFICACIÓN . Autor: FARRÉ LÓPEZ PEDRO. Año: 2001. Universidad: CORDOBA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Análisis comparado del régimen jurídico del derecho de rectificación, como instrumento de protección del derecho al honor frente a los medios de comunicación, en los distintos países de la Unión Europea y en los Estados Unidos.
A la luz del análisis comparado y de las conclusiones obtenidas del mismo se realizan algunas propuestas de modificación del régimen español. DERECHO, TURISMO Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. LA ORDENACIÓN DEL TURISMO EN CASTILLA Y LEÓN
. Autor: MELGOSA ARCOS FRANCISCO JAVIER. Año: 2001. Universidad: SALAMANCA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNED.
Resumen: La Tesis Doctoral, estructurada en tres bloques, analiza la organización de la Administración y el régimen jurídico administrativo del turismo, con una especial referencia a la Comunidad de Castilla y León.
En el primero se profundiza en la evolución histórica y manifestaciones de la administrativización del fenómeno turístico.
En el segundo, la distribución competencial tran la Constitución de 1978, organización y política turística en el ámbito estatal, autonómico, local y europeo.
En el tercero, la ordenación del turismo en Castilla y León, con un detallado análisis de la organización y de las distintas manifestaciones de intervención administrativa sobre la actividad turística en esta Comunidad. Finalmente, junto a sus
conclusiones incorpora un anexo jurisprudencial ordenado por materias. MENORES INFRACTORES ANTE EL DERECHO PENAL. ESPECIAL REFERENCIA A LA MINORÍA DE EDAD (ART. 19 CPE) Y
MODELOS DE RESPONSABILIDAD DEL MENOR . Autor: HALL GARCÍA ANA PAOLA. Año: 2001. Universidad: SALAMANCA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Esta trabajo está
constituido por dos grandes partes.
La primera, básicamente es un intento de sentar las bases de conceptos como el tratamiento histórico que se ha dado al menor en diversas ciencias, su condición y características propias que le han hecho acreedor de un status jurídico especial.
Pero, sobre todo, se trata en esta primera parte de analizar las principales teorías que han intentado explicar la "discutida" inimputabilidad del menor, tomando como punto de partida los conceptos de culpabilidad, imputabilidad y relacionándolos
con la minoría de edad, desde los aportes de las Escuelas Clásica y Positivista, hasta legar al estado actual de la discusión en la dogmática española de más reciente data.
En la segunda parte del trabajo, el objetivo es decribir, a grandes rasgos, los principales modelos de Justicia que han sido aplicados al menor infractor; lo anterior, para poder valorar con más fundamento asuntos controvertidos en esta materia,
tales como la eterna pugna entre educación y sanción, defensa social e interés del menor, de aplicación de la tercera vía, los movimientos abolicionistas, la opción por sistema meramente educativos y la defensa del Derecho penal de menores. Todo
ello, a la luz de la vigente Ley Orgánica 5/2000, y tomando como punto de referencia la doctrina española e internacional más importantes sobre el tema. LAS CONDICIONES DE INFORMACIÓN EN LA PRÁCTICA MÉDICA. DERECHO A LA INFORMACIÓN . Autor: UIROS APARISI CRISTINA. Año: 2001. Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: ESCUELA DE DOCTORADO Y DE FORMACIÓN CONTINUADA.
Resumen: El análisis que presento en torno a las condiciones de información en la práctica médica se sitúa principalmente en el campo de la organización.
Este ámbito ofrece un medio adecuado para aproximarse a los procesos de cambio en sectores sociales complejos. Por tanto, desde la pespectiva de la organización es posible conectar el estudio de una organización individual con los procesos sociales
relacionados.
Esta aproximación concluyó a resultados diferentes en el análisis de campo de dos -- de una organización sanitaria: la oficina de atención al cliente y el servicio de urgencias hospitalarias. Sin embargo, en los dos espacios se operaba sobre la
base de mecanismos de codificación de información que la nueva organización sanitaria -- por la Administración ha de incorporar en su práctica; protocolo, informes de alta, tarjeta sanitaria, historias médicas. Derechos, codificación de las
reclamaciones o quejas. LAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE DEL TRABAJO PERSONAL EN EL IRPF . Autor: GARCÍA-ARANDA SOTO EVA. Año: 2001. Universidad: REY JUAN CARLOS. Centro de lectura: CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES. Centro de realización: FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
Resumen: Análisis de las retribuciones
en especie reguladas en los arts. 43 y 44 de la ley 40/98, de 9 de diciembre, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, definidas como la utilización, conjunto u obtención para fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma
gratuita o por precio inferior al normal del mercado, aún cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. LA ACCION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN CASOS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS
FUNDAMENTALES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA EN EUROPA. Autor: SANCHEZ PATRON JOSE MANUEL
. Año: 2000. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen:
EL PRESENTE TRABAJO DE INVESTIGACION TIENE POR OBJETO ANALIZAR LA ACCION DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN CASOS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES EN
SITUACIONES DE VIOLENCIA EN EUROPA. A TRAVES DE UN ESTUDIO PRINCIPALMENTE CASUISTICO, SE ANALIZA LA NORMATIVA INTERNACIONAL Y SU TOMA EN CONSIDERACION POR LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES EN RELACION CON LOS TRES ASPECTOS EN LOS QUE PUEDE
DISOCIARSE EL CONTENIDO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION. EN PRIMER LUGAR, LA DEFINICION DE LA NATURALEZA ESPECIFICA DE LAS SITUACIONES DE VIOLENCIA EXAMINADAS(CONFLICTOS ARMADOS INTERNACIONALES, CONFLICTOS ARMADOS INTERNOS, DISTURBIOS INTERNOS Y
TENSIONES INTERNAS); EN SEGUNDO TERMINO, EL ESTUDIO DE LOS DERECHOS HUMANOS HUMANOS GARANTIZADOS Y SUS VIOLACIONES EN ESTAS SITUACIONES DE VIOLENCIA; Y POR ULTIMO, LA RESPUESTA DE LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES CONTEMPLADAS (NACIONES UNIDAS,
CONSEJO DE EUROPA, ORGANIZACIÓN PARA LA SEGURIDAD Y COOPERACION EN EUROPA, UNION EUROPEA, ORGANIZACIÓN PARA EL TRATADO DEL ATLANTICO NORTE) ANTE DICHAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL BANCO CENTRAL EUROPEO Y EL SISTEMA EUROPEO DE BANCOS CENTRALES. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA AUTORIDAD
MONETARIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA. Autor: ORRIOLS SALLÉS M. ANGELS. Año: 2000. Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: ESCUELA DE DOCTORADO Y DE FORMACIÓN CONTINUADA.
Resumen: El objetivo de la tesis es el régimen jurídico del Banco Central Europeo (BCE) y el sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC), en el marco de la unión Económica y Monetaria (UEM). Como cuestión preliminar y después de poner
de manifiesto los orígenes y los modelos de Banca central independiente, se analiza el modelo alternativo de Autoridad monetaria autónoma del Banco cenral de Nueva Zelanda.
En la primera prte de la tesis se abordan algunos de los principales elementos de la UEM; génesis, obstáculos, y condicionantes, así como los principios resctores que la articulan. Se comparanlos problemas de adecuación constitucional de la UEM
en los casos de Francia, Alemania. Asismismo, se expone el reparto de competencias monetarias entre los niveles comunitario y estatal. Por último, es objeto de estudio la institucionalización de la comunidad "a la carta" y "a dos velocidades",
incluidos los problemas que suscrita el nuevo mecanismo de tipos de cambio II.
La segunda parte de la tesis está centrada en el SEBC y el BCE. Se aborda la noción de estabilidad de precios y su configuración jurídica (inalterabilidad, relación con otros objetivos, límites y natrualeza de la obligación). Se exponen los dos
principios estructurales del SEBC: la descentralización y organización compuesta, y su independencia, basada en razones económicas, políticas y de racionalidad técnica. Seguidamente se analiza:
A- Lo naturaleza del BCE y sus estatuto en el sistema institucional.
B- La convergencia jurídica de los Bancos Centrales Nacionales.
C- El sistema de gobierno dual y colegiado del BCE, y el régimen de sus órganos rectores.
D- Los aspectos presupuestarios y financieros de lo Autoridad monetaria, incluido el control de cuentos.
E- Las funciones básicas y complementarias del SEBC
F- El sistema de realciones entre el BCE y los Bancos centrales Nacionales
G- Los mecanimos de colaboración del BCE conlas instituciones comunitarias.
H- La rendición de cuentas y responsabilidad del BCE
I- Los actos jurídicos del BCE y el control jurisdiccional de sus actividades. EL TRANSFUGUISMO POLÍTICO EN EL SISTEMA PARLAMENTARIO ESPAÑOL . Autor: TOMÁS MALLÉN BEATRIZ SUSANA. Año: 2000. Universidad: JAUME I DE CASTELLON. Centro de lectura: CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS
. Centro de realización:
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y ECONÓMICAS.
Resumen: Se trata de un estudio incardinado en el Derecho Constitucional y, concretamente, en el Derecho Parlamentario. En este sentido, la metodología y el enfoque empleados son eminentemente jurídicos,
pero no sólo jurídicos,pues el complejo carácter del fenómeno del transfuguismo político aconseja no desconocer las implicaciones políticas, sociológicas y aun éticas del mismo. En primer lugar, se establece un marco conceptual que permita analizar
su problemática jurídica. Sucesivamente, se aborda el ambiguo contexto jurídico-consitucional que le sirve de escenario bajo el ángulo de la teoría de la representación política; la realidad transfugista y su regulación jurídica en el Derecho
Comparado, en concreto, en Italia, Francia y Portugal; la concreta experiencia parlamentaria española, incidiendo especialmente en el estudio del fenómeno en las legislaturas democráticas; los efectos del transfuguismo sobre el entero sistema
político-constitucional español y los grupos y órganos parlamentarios. Por último, se analizan distintas vías de solución como el denominado Pacto contra el transfuguismo (firmado por el Gobierno y la mayoría de partidos políticos en 1998) yl a
prevista reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados, y se realizan propuestas alternativas o complementarias. LAS EXCEPCIONES MATERIALES EN ELPROCESO CIVIL ESPAÑOL . Autor: MIRANDA VAZQUEZ CARLOS DE. Año: 2000. Universidad: NAVARRA
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO
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Resumen:
Análisis de las excepciones materiales como institución defensiva en el proceso civil español. Indagación histórica de sus orígenes romanos, estudio de su evolución y acompañamiento del impacto que sobre la figura supusieron las influencias de los
derechos italiano y alemán contemporáneos.
Propuesta de uan definición categórica, de un catálogo de las excepciones existentes en el ordenamiento español y exposición de las principales consecuencias de la institución tanto a nivel sustantivo como a nivel procesal.
Conclusión del trabajo con una visión integradora y delimitadora de la figura con respecto a otras herramientas defensivas y de contraataque procesal limítrofes (objeciones y reconvención).
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