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"LIBERTAD CONDICIONAL. UN ESTUDIO EMPIRICO" . Autor: GARCIA CAMACHO JOSEFINA. Año: 2000. Universidad: EXTREMADURA
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: 92/94.
Resumen: PARTIENDO DE UNA APROXIMACION HISTORICA A LA FIGURA DE LA LIBERTAD CONDICIONAL Y DEL ESTUDIO DE SU REGULACION LEGAL ACTUAL, SE ANALIZA EL DESARROLLO Y APLICACIÓN PRACTICA DE ESTA INSTITUCION A TRAVES DEL ESTUDIO DE UNA POBLACION DE
LIBERADOS CONDICIONALES (LOS QUE OBTUVIERON EL LICENCIAMIENTO DEFINITIVO ENTRE 1984 A 1994). SE ANALIZA LA REINCIDENCIA EN EL DELITO UNA VEZ CUMPLIDA LA CONDENA. TRAS REALIZACION DE UN ANALISIS DESCRIPTIVO DE DICHA POBLACION, SE INVESTIGAN LOS
FACTORES VARIABLES QUE SE ASOCIAN CON LA REINCIDENCIA EN EL DELITO,(MEDIANTE UN CONTRASTE ESTADISTICO. SE ANALIZAN LOS RESULTADOS OBTENIDOS A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES OBTENIDOS A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES LEGALES DE OTROS ESTUDIOS SOBRE
DELINCUENCIA Y DE LOS CRITERIOS DE LOS DISTINTOS JUZGADOS DE VIGILANCIA PENINTENCIARIA. A LA VISTA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS SE CONFIRMA LA HIPOTESIS DE PARTIDA. LA L.C. CONTRIBUYE AL FIN PREVENTIVO-ESPECIAL QUE LA PENA PERSIGUE, EN SU VERTIENTE
DE REINSERCION, Y DETERMINADOS FACTORES (EDAD,TOXICOMANIAS, CONDUCTA EN PRISION, ANTECEDENTES FAMILIARES,ETC) PRESENTAN ASOCIACION CON LA REINCIDENCIA EN EL DELITO. EL CONVENIO SOBRE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA: LA PARTICIPACION JUSTA Y EQUITATIVA EN LOS BENEFICIOS
DERIVADOS DE LA UTILIZACION DE LOS RECURSOS GENETICOS. Autor: PEREZ SALOM JOSE ROBERTO
. Año: 2000. Universidad: VALENCIA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: El objetivo que se persigue es el estudio del CDB en tanto que marco juridico-internacional para la participacion justa y equitativa de los Estados en desarrollo en los beneficios que se deriven de los recursos genéticos. Para
ello, el presente trabajo esta organizado en cuatro capitulos. El capitulo primero tiene un carácter preliminar y pretende realizar una aproximacion cientifica a la diversidad biologica, con especial consideración a los beneficios que se derivan de
los recursos geneticos.
El Capitulo segundo aborda los aspectos generales del CDB. En especial, la consagración en el CDB de unos objetivos que traducen la filosofia del desarrollo sostenible en la esfera de la diversidad biológica. En la ultima seccion de este
Capitulo, tambien se aborda el alcance del CDB mediante la delimitacion de su ambito de aplicación.
El Capitulo tercero analiza los mecanismos de aplicación del CDB, centrandose en la estructura institucional, los mecanismos de garantia del cumplimiento del CDB, y las disposiciones que regulan sus relaciones con otros convenios
internacionales.
Por ultimo, en el Capitulo cuarto se examina los medios que el propio CDB considera como los mecanismos fundamentales para la participacion justa y equitativa de los Estados en desarrollo en los beneficios derivados de los recursos geneticos, en
particular, el acceso adecuado a los recursos geneticos y la transferencia apropiada de las tecnologias pertinentes.
EL PODER PRESUPUESTARIO DEL PARLAMENTO EUROPEO . Autor: CERVERA VALLTERRA MARIA. Año: 2000. Universidad: VALENCIA
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD
DE DERECHO.
Resumen: El Parlamento Europeo es la primera asamblea de una organización internacional que ha dejado de presentar los esquemas propios de la mayoria de las organizaciones internacionales, que funcionan como mera camaras de discusion sin
demasiada influencia politica y, ha sido pionera en detentar un poder presupuestario efectivo.
La situacion se ha desarrollado en momentos y de forma diferencia en las tres Comunidades Europeas dependiendo del contexto politico y economico en el que estas surgieron. Ello ha determinado que, mientras que la CECA ha disfrutado de autonomia
financiera constitutiva, la CEE y la Euratom no la alcanzaron hasta los años setenta: cuando se aceleró la realizacion del mercado común y se puso en marcha la Politica Agricola Común. Sólo entonces, se planteó la necesidad de dar paso a un sistema
de recursos propios.
Como resultado de estas transformaciones, en la actualidad, además de un poder de control politico indiscutible y una gran influencia en el ámbito normativo, el Parlamento Europeo cuenta con un poder presupuestario notable, pero limitado
únicamente a determinado tipo de gastos: los llamados "Gastos No Obligatorios".
La tesis esta estructurada en 4 capitulos. El primero de ellos alude al proceso de evolucion del poder presupuestario del Parlamento Europeo desde una perspectiva historica. Los capitulos segundo y tercero incluyen una analisis sobre la
participacion del Parlamento Europeo a lo largo de todo el ciclo presupuestario: durante el procedimiento de elaboracion y aprobacion anual del Presupuesto de la Union y, en las fases de ejecucion y de control presupuestarios. Finalmente, en el
cuarto capitulo, se indican algunos de los actores que han condiconado o condicionaran en el futuro el ejercicio del poder presupuestario por parte del Parlamento Europeo. LA PRUEBA EN EL JUICIO POR JURADOS . Autor: LÓPEZ JIMÉNEZ RAQUEL. Año: 2000. Universidad: CARLOS III DE MADRID
. Centro de lectura: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Resumen: La
Tesis se encamina a estudiar la L.O. 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado en todo lo relacionado a la prueba. La Ley del Jurado ha implantado el enjuiciamiento por jueces legos y ha introducido un nuevo tipo de procedimientos común por
delitos, al abreviado y al juicio de faltas.
Entre los diversos temas que ofrece al estudio del derecho procesal el proceso instaurado por la L.O. 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado hemos considerado que presentaba especial interés toda la actividad probatoria por dos razones
fundamentalmente; por un lado, por las dificultades que entraña dicha actividad ante personas legas en Derecho y,por otro, por la escasa regulación llevada a cabo por la Ley del Jurado. En este sentido,la Ley del Jurado en lo referente a la práctica
de la prueba ha cocretado unas cuantas especialidades probatorias pero no ha tratado espcíficamente la práctica de la prueba en el procedimiento con el Jurado sino que se ha remitido a la regulación que de la misma lleva a cabo la LECRIM.
El sentido y la finalidad de este estudio no es otro que el de acercarnos,por tanto, a las peculiaridades procesales que presenta la realización de la actividad probatoria ante personas sin conocimientos en Derecho. Para ello, hemos dividido la
tesis en cinco capítulos que abarcan: la proposición y adminisón de la prueba, las especialidades en la práctica de la prueba, las instrucciónes del Magistrado-Presidente, la apreciación de la prueba y por último, la motivación de la prueba ante el
Tribunal del Jurado. LA DILIGENCIA DEL RECONOCIMIENTO EN RUEDA . Autor: SOLIS MARTIN ALFONSO MANUEL. Año: 2000. Universidad: CORDOBA
. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: La diligencia de reconocimiento en rueda han merecido escaso interés legal, doctrinal y jurisprudencial, donde es tratada desde una óptica poco progresista.
Al descansar esta diligencia exclusivamente en el testimonio humano es fundamental observancia de las garantías legales y psicológicas que debe presidir su práctica.
Es una diligencia de carácter judicial diligencia sumarial, típica, mixta (testifical, a cargo de terceros y con intervención del imputado), aunque a veces sea considerada de naturaleza documental razón por la cual viene siendo considerada como
prueba anticipada y preconstituida.
Los elementos subjetivos intervinientes en la diligencia son el testigo (o testigo) recognoscente, juez de instrucción policía, sospechoso, inculpado o procesado, cebos, Ministerio Fiscal, procedimiento abreviado, el secretario y el abogado.
En cuanto al objeto de esta diligencia de reconocimiento, decir que el mismo recae sobre la persona física sujeto pasivo de la investigación.
Especial problemática plante el lugar en el que se puede llevara efecto la diligencia, pues aunque sea práctica ya habitual la identificación de sospechosos llevados a cabo en Comisaría, consideramos que la única prevista legalmente es la
desarrollada ante el juez de instrucción.
En cuanto al tiempo en el que deban practicarse los distintos tipos de reconocimiento, dependerá de la sede en la que se lleven a efecto, diferenciando en cuanto a su forma, entre la de su adopción y la de su ejecución.
En lo referente al procedimiento del acto de reconocimiento para evitar errores hemos teniendo en cuenta una serie de mediadores existentes entre la conducta de elección del testigo y los procesos cognitivos que la sustentan, clasificándolos en
dos grandes grupos: Circunstancias a estimar y el modus
de la identificación, descomponiendo desde el campo de la investigación objetiva todo el proceso de las ruedas y haciendo un análisis pormenorizado de las posibles negligencias que cometen los testigos.
El momento procesal oportuno para su realización con carácter general será la fase sumarial; la eficacia jurídica que despliega la diligencia una vez practicada dependerá entre otros factores del lugar, tiempo y forma de su materialización.
Con este trabajo pretendemos primoridalmente contribuir a evitar la identificación de un sospechoso inocente facilitando la identificación del sospechoso culpable.
REGIMEN JURIDICO-CONSTITUCIONAL DE LA RESPONSABILIDAD JUDICIAL. Autor: DELGADO DEL RINCON LUIS ESTEBAN. Año: 2000. Universidad: BURGOS. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Esta tesis doctoral pretende analizar el régimen juridico de una institución, la responsabilidad de los jueces, desde una perspectiva constitucioinal, aunque, por su carácter complejo y pluridisciplinar, se
hayan utilizado tambien las aportaciones provenientes de otras ramas del Derecho que tradicionalmente se han ocupado del tema: el Derecho procesal, respecto de la responsabilidad judicial personal como aspecto integrante del estatuto personal del
juez y el Derecho Administrativo, respecto de la doctrina general de la responsabilidad patrimonial del Estado, que se aplicará al ambito de la Administración de justicia.
En la primera parte del trabajo se ofrece un estudio de la regulación de la responsabilidad judicial en los textos jurídicos que integran nuestro Derecho histórico, particularmente, de las normas constitucionales y legales que se elaboraron a
partir de la implantacion en España del Estado liberal, complementado tambien con un análisis de la normativa reguladora de la institución en el Derecho extranjero y del examen pormenorizado de la jurisprudencia del tribunal Supremo, en este caso,
con el objeto de verificar la aplicación que efectivamente tuvo en la práctica la institución referida.
En la segunda parte de esta investigación se acomete el estudio detallado del regimen juridico de la responsabiliad judicial en el Derecho español vigente. Asi, se aborda, en primer lugar, la posible existencia en nuestro ordenamiento juridico
de una responsabilidad politica y social del Poder Judicial y los mecanismos para hacerla efectica. En segundo lugar, se examina de forma pormenorizada la responsabilidad de los jueces, de conformidad con las normas previstas en la LOPJ y de la
doctrina jurisprudencial que sobre las mismas ha elaborado el Consejo General del Poder Judicial y la Sala 3ª del Tribunal Supremo. Finalmente, el tercer lugar, se ofrece un tratamiento exhaustivo del regimen juridico de la responsabilidad judicial
civil: la personal y la objetiva del Estado, esta ultima, en los supuestos de error judicial, funcionamiento anormal de la Administración de Justicia y prisión preventiva injusta o indebida, todo ello, de acuerdo con la normativa prevista en las LEC
y LOPJ y de la amplia jurisprudencia que sobre distintas cuestiones vinculadas al tema ha sido elaborada por el Tribunal Supremo y el Tribunal constitucional. LA DELINCUENCIA ORGANIZADA. REPERCUSIONES EN LA AUTORIA Y PARTICIPACIÓN. PROBLEMAS DE
TIPIFICACIÓN. REGULACIÓN EN EL SISTEMA PENAL MEXICANO. Autor: GUERRERO AGRIPINO LUIS FELIPE
. Año: 2000. Universidad: SALAMANCA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Se aborda el tema de la delincuencia organizada a partir de un análisis criminológico, político-criminal y dogmático. Se delimita el tratamiento a dos problemas específicos: primeramente, la controversia que
se suscita en la determinación de la responsabilidad de los sujetos que son los dirigentes de las organizaciones criminales. Dicho análisis se elabora esencialmente dentro del marco conceptual de la teoría del delito, específicamente por lo que
respecta a los lineamientos de la autoría y participación. Por otra parte, el análisis crítico a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada mexicana, específicamente por lo que respecta a la tipificación de la delincuencia organizada.
Previamente, se contiene un análisis fenomenológico de organizaciones criminales representativas y se propone una tipología con base en la precisión de dos principales manifestaciones: una, cuyo fin y sustento es la búsqueda de un poderío
económico, y el terrorismo (de Estado y subversivo). LA JUSTICIA DE MENORES . Autor: SANZ HERMIDA AGATA M.. Año: 2000. Universidad: SALAMANCA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE SALAMANCA.
Resumen: El objeto del
estudio del trabajo de tesis es el desarrollo del sistema de la justicia de menores, entendido este como un sistema jurídico.
Especializado y autónomo de tratamiento sustantivo, orgánico y procedimental de la justicia de menores. Con este objetivo el estudio se ha dividido en dos partes, la primera dedicada al desarrollo de las circunstancias y principios que
históricamente dieron lugar a su nacimiento y la evolución de los mismos, y la segunda, al análisis comparativo de la normativa española, tanto de la L.O. 4/1992, de 5 de Junio, como de la L.O. 5/2000 de 12 de Enero, reguladora de la responsabilidad
penal de los menores, centrado en los aspectos procesales, tanto orgánicos como procedimentales sin obviar el estudio de algunos aspectos sustantivos. El trabajo de investigación finaliza con la elaboración de unas conclusiones que afectan a todos
los aspectos tratados en la tesis. LA PARTICIPACION EN EL CAPITAL SOCIAL COMO MODALIDAD DE AYUDA PUBLICA A LAS EMPRESAS
. Autor: RODRIGUEZ MIGUEZ JOSE ANTONIO. Año: 2000. Universidad: A CORUÑA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: LA TESIS SE ESTRUCTURA EN DOS PARTES EN LA
PRIMERA, DIVIDIDA EN TRES CAPITULOS. SE EXAMINAN LAS CUESTIONES CONCEPTUALES Y LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO ABORDANDO LA REGULACION DE LAS AYUDAS PUBLICAS EN EL CAMPO DEL COMERCIO INTERNACIONAL. EL DERECHO COMUNITARIO Y EL DERECHO INTERNO ESPAÑOL.
DESDE ESTA TRIPLE VERTIENTE SE DEFINEN LOS CONCEPTOS DE AYUDA Y SUBVENCIONY SE DELIMITAN LOS POSIBLES SUPUESTOS DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LAS EMPRESAS. DESDE UNA PERSPECTIVA JURIDICO-FINANCIERA Y SE EXPONEN LAS REGLAS DE PROCEDIMIENTO.
EN LA SEGNDA PARTE, DIVIDIDA EN CUATRO CAPITULOS, SE ESTUDIAN LAS DISTINTAS FASES DEL ANALISIS QUE LLEVA A CABO LA COMISION EUROPEA PARA PODER CALIFICAR UNA APORTACION DE CAPITAL COMO AYUDA ESTATAL Y DETERMINAR SU EVENTUAL AUTORIZACION A TITULO
EXCEPCIONAL. LA TUTELA PROVICIONAL EN EL PROCESO CIVIL: ESPECIAL REFERENCIA AL DERECHO CHILENO
. Autor: MARÍN GONZÁLEZ JUAN CARLOS. Año: 2000. Universidad: CARLOS III DE MADRID. Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
. Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Resumen: Se pretende responder
principalmente la siguiente interrogante referida al Derecho chileno y español: ¿Dónde estamos en materia de tutela provisional, dónde deberíamos estar, y hacia dónde queremos ir?.
La presente investigación mostrará para Chile muchas sombras y pocas luces, puesto que, por un lado, la actual concepción de la tutela cautelar se encuentra peligrosamente aferrada en la mente de jueces y autores chilenos en los siglos XVIII y
XIX, sin que sobre el particular se avizore algún significativo cambio. Por lo que se refiere a España, el análisis se centrará en demostrar que la fuerte dependencia que el proceso cautelar ha tenido respecto de la ejecución forzosa, con las
enormes limitaciones que ellos ha significado para el desarrollo de esta tutela, encuentra un fundamento determinante en la provisionales, concretamente el embargo preventivo, en las diferentes leyes procesales que al efecto se dictaron. Esta
situación tampoco mejoró durante el siglo XX en el cual la doctrina procesal, hasta hace unos pocos lustros, limitó el estudio de la tutela cautelar sólo a las sentencias que contenían una pretensión de condena.
El panorama actual en España nos sorprende a caballo entre la antigua Ley de enjuiciamiento civil de 1881 y la nueva Ley de enjuiciamiento civil 1/2000. Respecto de esta última, tendremos que esperar aun algún tiempo para saber cuál será la
reacción que la nueva regulación de las medidas cautelares tendrá en el foro español. La tutela cautelar progresa en la nueva ley, principalmente si tenemos como punto de referencia la regulación de la Ley de enjuiciamiento civil de 1881, pero no
tanto como era de esperarse, manteniendo, por lo demás, su histórica dependencia de la ejecucción forzosa. GENESIS Y ESENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA . Autor: GARCÍA SACCONE CARLOS ALBERTO. Año: 2000. Universidad: ALCALA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Destaco que en la misma analiza a través de la variable investigativa que denomina -universalismo político- el curso histórico institucional recorrido por la idea integracionista europea desde sus orígenes greco-romanos hasta
desembocar en el primer acto fundacional con la firma del Tratado C.E.C.A. (París 1950), el interregno conocido "del relanzamiento" y concluir con los que hacen nacer la C.E.E., y la C.E.E.A., (Roma 1957).
En ese camino contemporáneamente examina la esencia que esa idea integracionista posée apoyándose fundamentalmente en el pensamiento y obra de dos de sus principalísimos artífices, Schuman y Monet; luego, procede a señalar la naturaleza "prima
facie" supraestatal que emana de la conjunción de aquellos tres tratados configurantes de la Comunidad Económica Europea, la forma a adoptar presupondría una firme tendencia federalista europea, la cual con el transcurso del tiempo podría
materializarse en una formación estatal a la que califica como -Continentalismo-. LA RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS MIEMBROS FRENTE A LOS PARTICULARES POR INCUMPLIMIENTO DE
NORMATIVA COMUNITARIA . Autor: RAMOS OCAÑA IRENE. Año: 2000. Universidad: ALCALA. Centro de lectura: DERECHO
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Resumen: La idea de la presente tesis doctoral nace a partir de la publicación, por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de la ya clásica sentencia Francovich y Bonifaci (19.11.1991). El desarrollo que en el plano político tuvo "La
Europa de los Ciudadanos" fue determinante en el modo en que finalmente se orientó el trabajo de investigación, cuyo objeto quedó delimitado por el estudio de responsabilidad interno (Estado frente a los particulares), consagrado como vía de presión
a los Estados miembros a los efectos del correcto cumplimiento de las obligaciones que les impone el ordenamiento jurídico comunitario. La práctica ha venido a demostrar la efectividad de dicho sistema como vía correctora de las instrucciones del
Derecho Comunitario por los Estados miembros.
El trabajo se estructura en torno a cinco capítulos: los dos primeros, dedicados al análisis de los elementos estructurales (pirales normativos para la cimentación del principio, tipología de las intracciones a la normativa comunitaria en
función del carácter de la norma incumplida, y procedimientos de detección de dichas intracciones, destacando el papel activo que desempeña el ciudadano en el control de la legalidad comunitaria).
El capítulo central, sin duda el más importante, dedicado al análisis jurisprudencial de más de una veintena de sentencias que, desde 1960 ( sentencia HUMBLOT) hasta la actualidad, han sido precisando los elementos determinantes de este
principio intrados del ordenamiento jurídico comunitario. Los dos últimos capítulos están dedicados a la efectividad aplicación del principio de responsabilidad en los Estados miembros. Partiendo del reenvío a los sistemas internos, presidida por
la interacción de una serie de principios que articulan su aplicación, se analiza la necesidad de una teoría común de responsabilidad, dedicando especial interés al papel del juez nacional como juez comunitario de Derecho Común. Finalmente, el
último capítulo está dedicado al análisis de la efectiva aplicación del principio en el ámbito de la contratación pública. "LA ACCIÓN POPULAR EN EL PROCESO PENAL ESPAÑOL" . Autor: RIOS CABRERA ANA M.. Año: 1999. Universidad: CADIZ
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO DE JEREZ DE LA FRONTERA.
Resumen: En los tiempos actuales, podría afirmarse que "hay […] diversas especies de ciudadanos, y sólo es plenamente el que tiene participación en los poderes públicos" (libro 3º. Cap. III, La Política); el acusador popular es, sin duda, uno de
aquellos individuos que otorgan con su actuación solidaria verdadero sentido al estatuto de la ciudadanía, al constituirse en espontáneo defensor de los intereses sociales vulnerados por la comisión de un hecho punible y cooperar de forma activa en
el cumplimiento de una de las primordiales funciones públicas, a saber, la realización de la justicia penal. Ciertamente, la relevancia jurídica de la acción popular sólo puede comprenderse desde la concepción de dicha figura como una vía
demócratica de participación directa del pueblo español en la esfera judicial que, no obstante haber estado tradicionalmente vinculada al estricto ámbito de la represión punitiva del Estado, se ha convertido hoy día en una garantía constitucional
predicable de todos aquellos órdenes jurisdiccionales en los que la efectiva protección del interés de la sociedad reclame la colaboración de los singulares miembros del colectivo ciudadano; el carácter genérico de la declaración del constituyente
acogida por el artículo 125 de la Norma Suprema así lo confirma, junto con la abierta admisión de la iniciativa procesal popular en nuevos e insospechados ámbitos judiciales estrechamente conectados con la satisfacción de los intereses públicos
(v.gr. Jurisdicción contecioso administrativa y contable). Pese a la aludida significación constitucional de la acción publica de los ciudadanos, un determinado sector de la doctrina científica ha emprendido una particular cruzada a favor de la
definitiva eliminación del querellante popular de nuestro sistema. La eventualidad de una utilización abusiva e interesada de este derecho cívico, así como la pretendida innecesariedad de un elemento que se estima redundante e incluso perturbador de
la defensa judicial de los intereses sociales por aquel funcionario (Ministerio Fiscal) a quien se encuentra atribuida por la Constitución la representanción oficial de los mismos(art. 124.1 CE), son los principales argumentos esgrimidos por
aquellos autores. Precisamente han sido las referidas críticas a la iniciativa procesal popular las que han motivado la elaboración de este trabajo, sobre todo después de verificar, tras un riguroso análisis de las principales objeciones formuladas
a dicha figura, que todas ellas se reconducen al reconocimiento de un monopolio estatal en el ejercicio de la acción penal pública, so pretexto de la mayor imparcialidad y objetividad que ello implica en beneficio del justiciable, permitiéndose así
un fortalecimiento del principio de oficialidad de la persecución delictiva y, con éste, de las facultades discrecionales insistentemente reclamadas para el Fiscal. "LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LOS PODERES PÚBLICOS NACIONALES POR INFRACCIÓN DEL DERECHO
COMUNITARIO Y LA TUTELA DE LOS DERECHOS SUBJETIVOS DE LOS PARTICULARES" . Autor: JANER TORRENS
JOAN DAVID. Año: 1999. Universidad: ISLAS BALEARES. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNIVERSIDAD DE LAS ISLAS, FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: El objetivo de esta tesis doctoral es analizar el papel que juega el principio de responsabilidad patrimonial de los poderes públicos nacionales por infracción del Derecho comunitario en el ámbito de la tutela afectiva de los derechos
subjetivos de naturaleza comunitaria. De hecho, dicho principio surgió como una vía para garantizar el pleno ejercicio de los derechos subjetivos que el ordenamiento comunitario atribuía a los particulares, pero lo cierto es que, la configuración
que de dicho principio ha hecho el Tribunal de Justicia, no está en consonancia con dicho objetivo. En este contexto, la tesis analiza los antecedentes jurisprudenciales del principio de responsabilidad, su fundamento jurídico, el conjunto de
condiciones sustantivas definidas por el Tribunal de Justicia y la concreta aplicación que han hecho los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros, y , en particular, los tribunales alemanes, ingleses y españoles ANTICIPACION DE LA TUTELA PENAL A TRAVES DE DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO: CUESTIONES DOGMATICAS Y
PROBLEMAS DE LEGITIMIDAD. Autor: MENDOZA BUERGO BLANCA. Año: 1999. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: Se aborda la cuestión de la anticipación de la
tutela penal específicamente a través de delitos de peligro abstracto, tanto en sus aspectos estrictamente dogmáticos como político-criminales y de legitimidad. Se muestra una pormenorización panorámica y análisis crítico de los modelos de
interpretación doctrinal de la figura del delito de peligro abstracto, en la que trasluce el hilo conductor que guía la investigación, esto es, poner de relieve los problemas de fundamentación dogmática y de legitimidad de los delitos de peligro
abstracto. Se recoge también la más reciente discusión sobre el tema desde la perspectiva político-criminal, que inserta la controversia sobre las cuestiones planteadas en el trabajo en el seno de un interesante debate de más amplio alcance,
desarrollado inicialmente en Alemania, referido a la evolución presente y futura del Derecho penal en una sociedad del riesgo y a su discutida y discutible expansión cualitativa y cuantitativa, especialmente palpable en nuevos ámbitos de actividad,
ligados a las nuevas condiciones de la sociedad actual. Finalmente en el último Capítulo, partiendo de la necesidad de consolidar un modelo de Derecho penal de pleno respeto a los principios que fundamentan, limitan y legitiman la intervención
penal, se propone una interpretación de los delitos de peligro abstracto compatible con un concepto material de injusto que supone entender que es presupuesto de la relevancia típica y de la antinormatividad de la conducta concreta, la propia
imputación objetiva de la conducta, fundada en la creación de un peligro ex ante no permitido incluido dentro del fin de protección o del alcance del tipo. LA FORMA EN EL SISTEMA MATRIMONIAL ESPAÑOL . Autor: ODRIOZOLA IGUAL CRISTINA. Año: 1999. Universidad: PAIS VASCO
. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE
DERECHO.
Resumen: El trabajod e
investigación tiene como objeto el análisis de las normas que recogen el reconocimiento de efectos civiles de la forma de celebración confesional. Se plantea la adecuación de los Acuerdos entre el Estado español y las confesiones religiosas al marco
constitucional, y en concreto, a los principios de igualdad y de laicidad.
Ante la posible vulneración del principio de laicidad que se detecta en el sistema matrimonial vigente, se proponen dos posibles vías de solución. La primera es sustituir el actual sistema matrimonial por un sistema de tipo único con una única
forma de celebración: la forma civil; y la segunda vía consiste en una propuesta de interpretación de la normatiava bigente por la que el reconocimiento de las normas confesionales se limite a aquellos preceptos que coincidan o se ajusten a los
requisitos esenciales para la forma de celebración del matrimonio civil. REGULACIÓNY DESREGULACIÓN. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA INTERVENCIÓN ADMINSITRATIVA EN LA BANCA
PRIVADA EN ESPAÑA . Autor: FAUS MOMPART ESTEBÁN M.. Año: 1999. Universidad: AUTONOMA DE BARCELONA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA.
Resumen: La tesis postula que las repercusiones de la desregulación bancaria traen origen de las disfunciones que provoca la internción adminsitrativa en la
actividad bancaria en aspectos que alteran las reglas de libre competencia, especialmente si se mantinen a lo largo de un periodo prolongado.
Para ello se ha anlizado la intervención adminsitrativa en la banca privada española partiendo de unas bases histórica que permiten abarcar la creacióny evolución del sistema bancario español. Especialmente en el periodo 1921/1947 para el que se
incluyen listados de los bancos inscritos en el primer Tegistro de Bancos y Banqueros y en el de autorizados para usar tal nombre, hasta ahora no pulbicados.
En cuanto a la regulación en sí, se estudia la incidencia de la LOB de 1921 en la estructuración del sistema y la implantación de ratios técnicos, y la evolución del propio sistema a partir de 1938 desde tres puntos de vista:
- Reglamentación corportativa
- Reglamentación de la competencia
- Reglamentacion monetaria
Analizando en cada caso tanto las repercusiones de la propia regulación como su posterior desactivación y los problemas derivados de la misma, que culminaron en la crisis sistémica de 1977/1982.
Finalmente el trabajo profundiza en la normativa inspirada en el Comité de Basilea, las directivas de la Union Europea y su recepción en la legislación española, y también en los problemas de adaptación de la normativa española a las necesidades
de una intervención preventiva eficaz a través de la potenciación de las facultades de control del Banco de España. PRISIÓN PROVISIONAL Y DERECHOS FUNDAMENTALES . Autor: SANGUINÉ ODONE. Año: 1999. Universidad: AUTONOMA DE
BARCELONA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: ESCOLA
DE DOCTORADO.
Resumen: La tesis plantea la cuestión de
la prisión provisional y derechos fundamentales en el sistema constitucional Español.
Desde una metodología interdisciplina analiza el instituto de la prisión preventiva a partir de su genealogía histórica hasta su actual crisis de legitimación en la época contemporánea. Contiene un estudio respecto de sus justificación
constitucional y, a la vez, los límites señalados por los derechos fundamentales y principios y garantías constitucionales:
El derecho a la ilbertad personal, la tutela judicial efectiva, la presunción de inocencia el proceso debido y los principios de legalidad y proporcionalidad.
Por último, hace un análisis dogmático del nuevo régimen jurídico introducido por la Ley Orgáncia del tribunal del jurado (Lo nº 5/1995), que supone novedosas modificaciones respecto a la incidencia del principio acusatorio sobre la prisión
provisional. LA EXPULSION DE EXTRANJERIA DEL TERRITORIO NACIONAL, SU REGIMEN EN LA LEY ORGANICA 7/1985 DEL 1 DE
JULIO . Autor: BLANCO LOPEZ JORGE. Año: 1999. Universidad: DEUSTO. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: El trabajo presentado
con el titulo "La expulsion de extranjeros del territorio nacional: su regimen en la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio", tiene por objeto realizar una analisis sobre cuál es el tratamiento jurídico de la expulsión de extranjeros del territorio
nacional a la luz de nuestra legislación interna, en concreto de la Ley Organica 7/1985, de 1 de julio, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. Dado que se trata de analizar la normativa sobre la materia, se hace inevitable partir
de los conceptos y sistemática legislativa. Comenzamos tratando los aspectos generales de la expulsión de extranjeros(su concepto y notas características, naturaleza juridica, fundamento y clases), todo ello, precedido de una reseña histórica sobre
el tratamiento legislativo de la expulsión, y de una precisión sobre la importancia que reviste para los extranjeros el derecho fundamental a la libre circulación , lo que conlleva la interpretación del precepto constitucional que lo anuncia
(capitulo I). A continuación exponemos separadamente cada una de las modalidades de expulsión: la expulsión gubernativa, su concepto y causas que la justifican (capitulo II), el procedimiento administrativo para acordarla y hacerla efectiva
(capitulo III), las medidas cautelares que pueden acordarse durante la tramitación del expediente (capitulo IV); y la expulsión judicial (capitulo V). Seguidamente, examinamos otras formas de salida forzosa del territorio nacional-devolución, salida
obligatoria, el rechazo en la frontera y la prohibición de entrada-,bajo la rúbrica de "otras formas encubiertas de expulsión", en cuanto en todos estos casos, existe también una obligación de abandonar el territorio nacional, en su caso, ejecutada
por la fuerza (capitulo VI). Finalmente, se hace referencia a los medios juridicos de control, deteniendonos en los recursos jurisdiccionales contra las resoluciones administrativas en esta materia, y haciendo una breve referencia al procedimiento
de habeas corpus, como medio especifico de control de las privaciones de libertad, que normalmente acompañan a los expulsiones, y a la importante labor desarrollada por el Defensor del Pueblo en este ambito (capitulo VII). A todo ello se unen una
serie de conclusiones que reflejan una síntesis desde una óptica diferente a la seguida en la exposición, que nos sirve para destacar las lineas generales del sistema. "EL VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS ILICITAMENTE OBTENIDAS. LA DOCTRINA ESTADOUNIDENSE DE "THE
FRUIT OF THE POISONOUS TREE" NI APLICACION EN EL SISTEMA ESPAÑOL" . Autor: ALVAREZ DE NEYRA
KAPPLER SUSANA ISABEL. Año: 1999. Universidad: PONTIFICIA COMILLAS. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS-I.CA.DE
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Resumen: PARA EL ANALISIS DEL TEMA DE LA ILICITUD
PROBATORIA EN EL SISTEMA PROCESAL ESPAÑOL ES REFERENCIA OBLIGADA LA TEORIA DEL DERECHO NORTEAMERICANO DE "THE FRUIT OF THE POISONOUS TREE", QUE TRADUCIDO, SERIA DEL "FRUTO DEL ARBOL ENVENENADO", POR LO QUE AB INITIO DECIDIMOS INVESTIGAR EL DERECHO
NORTEAMERICANO, AUTENTICA CUNA DE LA DOCTRINA DE REFERENCIA.
SU FUNDAMENTO ES PILAR BASICO PARA COMPRENDER SU EFECTIVIDAD Y APLICACIÓN PRACTICAS PUES NO ES LA EXCLUSION DE LA PRUEBA ILICITA (DIRECTA O DERIVADA) CONSECUENCIA DE UNA ESPECIAL PROTECCION DE LOS DERECHOS DEL CIUDADANO (INTIMIDAD O DEBIDO
PROCESO LEGAL). FUNDAMENTALMENTE, LA RAZON DE SER ES LA "DETERRENCE": LA DISUASIÓN POLICIAL, Y SOLO CUANDO SE CUMPLA ESTE FIN, TENDRA SENTIDO LA APLICACIÓN DE LA TEORIA EXCLUSIONISTA.
ELLO EXPLICA LOS REQUISITOS Y LAS NUMEROSAS EXCEPCIONES A LA VIRTUALIDAD DE LA REGLA, QUE SE ANALIZA A TRAVES DE LOS MAS RELEVANTES PRONUNCIAMIENTOS JURISPRUDENCIALES SOBRE LA MATERIA.
CONCLUIDA ESTA PRIMERA PARTE, SE PASA AL ESTUDIO DE ESTA MATERIA EN NUESTRO SISTEMA, PARTIENDO DEL PROCESO PENAL INSITU EN EL MARCO DE UN ESTADO DE DERECHO, AL SOSTENER QUE EL FIN DEL PROCESO PENAL NO ES LA SIMPLE BUSQUEDA DE LA VERDAD REAL,
SINO LO VERDADERO SOLO EN CUANTO SEA PARTE DE LO JUSTO.
DESDE ESTA IDEA, SE VAN DEGRANANDO UNA SERIE DE PROBLEMAS PREVIOS (CONCEPTUALES, CLASIFICATORIOS, ETC.), SIEMPRE DESDE LA PERSPECTIVA QUE OFRECE NUESTRA CARTA MAGNA POR CIUDADANO, PUES SOLO A LA LUZ DE LA SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS
FUNDAMENTALES Y LIBERTADES PUBLICAS ES POSIBLE ENCONTRAR UNA SOLUCION A LA ILICITUD PROBATORIA, ACORDE CON EL DEBIDO PROCESO LEGAL, DISTINGUIENDOSE DIVERSAS ETAPAS HISTORICAS.
ES DE DESTACAR QUE LA LOPJ DE 1985 RECOGERIA EN SU ART. 11.1 POR VEZ PRIMERA EN NUESTRO PAIS, Y POR VIA DE DERECHO NORMATIVO, UNA NORMA PROHIBIENDO LA UTILIZACION DE AQUELLAS PRUEBAS OBTENIDAS CON VULNERACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES. SIN
EMBARGO, SU FALTA DE CLARIDAD Y PRECISION HACIAN -Y HACEN-NECESARIA UNA ULTERIOR INTERPRETACION, ASI COMO LA ACOMODACION -LEGE FERENDA- DE NUESTROS TEXTOS ADJETIVOS A ESA, PREVISION DEL ART. 11 LOPJ Y AL ESPIRITU CONSTITUCIONAL.
EN TODO CASO, NOS RESULTA INCUESTIONABLE QUE, EN LA ENCRUCIJADA DE INTERESES ENTRE LA OBTENCION DE LA VERDAD REAL EN EL PROCESO Y EL RESPETO A LAS PREVISIONES CONSTITUCIONALES, SIEMPRE SE DEBE OPTAR POR ESTO ULTIMO, PUES EL PRINCIPIO DE
INVESTIGACION DE LA VERDAD, Y EL DERECHO A LA PRUEBA, CON TODA SU IMPORTANCIA, NO SON DERECHOS ABSOLUTOS, NO CONSTITUYENDO LA IDONEIDAD DE UNA PRUEBA PARA LA INVESTIGACION DE LA VERDAD EL PARAMETRO DE SU ADMISIBILIDAD.
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