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LA LIBRE FORMACION DE LA CONCIENCIA DEL MENOR . Autor: PUENTE ALCUBILLA VERONICA. Año: 1999. Universidad: CARLOS III DE
MADRID. Centro de lectura: CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS. Centro de realización: UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Resumen: El objetivo de este trabajo es el de hacer un
estudio de la libre formación de la conciencia del menor en clave de conflicto entre sujetos interesados, para poder ofrecer, desde el punto de vista de Derecho Eclesiastico y de los derechos del niño, vias de solución a los problemas que se
plantean en el momento formativo de la conciencia de los menores.
En primer lugar se trata de fijar que se entiende por libre formación de la conciencia. En segundo lugar se establece el marco jurídico del reconocimiento de los derechos del niño y concretamente de la libertad de opción en materia de
convicciones en el Ordenamiento Juridico Español. En tercer lugar se trata la perspectiva histórica de la formación de la conciencia historica del menor en España y como se configura la libre formación de la conciencia para el caso de los menores en
el ordenamiento juridica vigente en España, teniendo en cuenta que es anterior en el tiempo a la elección por parte del menor de sus convicciones,pero que no puede perder de vista ese derecho. Finalmente se observan los ámbitos en los que se
garantiza la libre formación de la conciencia, ya sea de modo negativo, esto es, con una ausencia de injerencia, como de modo positivo, con una actuación positiva o promocional.
Se establecen a lo largo de todo el trabajo,comparaciones con las soluciones que se han dado en la legislación y práctica administrativa y jurisprudencial de otros paises, fundamentalmente de la Union Europea. EL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD Y EL DERCHO COMUNITARIO EUROPEO. Autor: CHICHARRO LAZARO ALICIA. Año: 1999. Universidad: PUBLICA DE NAVARRA. Centro de lectura: CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES. Centro de realización: UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA.
Resumen: La función del principio de subsidiariedad se resume jradicionalmente en la regulación de las
relaciones entre la esfera pública y la privada y, dentro de cada una de estas, las de los distintos grupos o niveles de poder que las integran.
Este principio establece de forma general, que lo que en una sociedad puede ser adecuadamente realizado por los responsables del escalón más próximo al ciudadano no debe transferirse a otro más alejado, salvo que la acción del primero no sea
suficiente para lograr los fines pretendidos y la intervención del segundo aporte un plus de eficacia.
El principio de subsidiariedad aparece en la escena comunitaria con la adopción del tratado de maastricht y se manteiene, aunque con distinta numeración, tras la revisión operada en Amsterdam.
En la unión europea, la subsidiariedad viene a jugar un doble papel. Por un lado, como principio político (Preambulo y el artículo 1 tve), presidirá los repartos constitucionales de competencias. Por otro, como principio jurídico (Art. 5 TCE),
funciona como pauta de instrucción del ejercicio de competencias compartidas.
EL DERECHO DE ACCESO A LOS ARACHIVOS Y REGISTROS ADMINISTRATIVOS Y EL RÉGIMEN DE LOS SECRETOS DE
ESTADO. SITUACIÓN EN ESPAÑA Y VENEZUELA . Autor: CÁRDENAS PERDOMO ORLANDO. Año: 1999. Universidad: CARLOS III DE MADRID. Centro de lectura: ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR. Centro de realización: UNVIERSIDAD CARLOS III DE MADRID.
Resumen: Se analizan las polaridades de la transparencia y el secreto de los archivos y registros administrativos. Se recorren las distintas etapas evolutivas del Estado desde el Absoluto al Social de Derecho. Se explican los factores que
influyen en la imposición del principio de transparencia sobre la regla general del Secreto y el derecho de acceso a los archivos.
Se ponen en comparación el modelo español y el venezolano por ser el primero modelo del segundo.
Por último, se trata el tema de los secretos de Estado siguiendo un procedimiento basado en el Derecho Comparado y espcíficamente en el caso español. Se aporta propuestas para la adecuada regulación legal de la institución del Derecho de
Estado. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANTEAMIENTO MUNICIPAL . Autor: GARCÍA-MORENO RODRÍGUEZ FERNANDO. Año: 1999. Universidad: BURGOS. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La
presente tesis doctoral tiene por objeto analizar las normas Subsidiarias de Planteamiento Municipal desde su surgimiento a la actualidad, tanto en la legislación estatal como en la legislación de las diversas comunidades Autónoma, señalando en cada
una de sus etapas la concreta y específica regulación legislativa,jurisprudencial y doctrinal de que las mismas son objeto. En dicho estudio se va hacer especial hincapié en el análisis profundo y sistemático tanto de su concreta naturaleza jurídica
como del procedimiento requerido para llevar a cabo la aprobación de dicho instrumento de planeamiento urbanístico.
Todo este estudio y análisis teórico de las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal va a sar, por último, puesto a la luz y contrastado con la aplicación práctica que realmente y cotidianamente se lleva a cabo de las normas Subsidiarias
de Planeamiento Municipal.
La simbiosis de ambos estudios, teórico y práctico, va a ser al fin y a la postre el que nos va a posibilitar sacar las conclusiones y en definitiva la tesis del presente trabajo que no es otra que la consistente en sostener que las Normas
Subsidiarias de Planeamiento Municipal tienen en la actualidad, y pese a haber surgido inicialmente con otra finalidad, la misma jeraquía, naturaleza jurídica (normativa), procedimiento de elaboración y tramitación que el Plan General de Ordenación
Urbana, siendo dicha igualdad a la vez que su mal uso y aprovechamiento lo que ha conminado a que en la actualidad estén las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal en franca decadencia y con grave peligro, caso de no cambiar su planteamiento,
de desaparecer y extinguirse como tal instrumento de planteamiento urbanístico que son. LA DISTRIBUCION COMPETENCIAL EN MATERIA DE DERECHOS Y DEBERES CONSTITUCIONALES Y LA INCIDENCIA DEL
DERECHO COMUNITARIO . Autor: CABELLOS ESPIERREZ MIGUEL ANGEL. Año: 1999. Universidad: BARCELONA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: Uno de los principales objetos de estudio en el Derecho Constitucional actual es la estructura territorial del Estado, cuestion que nuestra
Constitucion deja abierta. Precisamente ese carácter abierto se manifiesta claramente si se plantea la cuestión de hasta que punto los derechos y deberes que la constitucion reconoce a los ciudadanos han de ser o no iguales a lo largo del
territorio, dada la pluralidad de ordenamientos existente y la posibilidad real de que desde cada uno se incida de una manera u otra en su regulacion. Al mismo tiempo, la pertenecia de nuestro pais a la Union europea obliga a considerar esta
cuestion no solo desde el punto de vista meramente nacional, sino tambien desde el estudio de las posibilidades del legislador comunitario de influir en (o incluso sustituir) las normativas nacionales en una materia tan relevante en la estructura
constitucional de cada pais como es la relativa a los derechos y deberes de los ciudadanos, lo que obliga al mismo tiempo a analizar los posibles conflictos que pueden darse entre la normativa comunitaria y las previsiones constitucionales en
materia de derechos fundamentales, y las hipoteticas vias de solucion. El objeto de la tesis, en consecuencia, se centra en cada una de las anteriores cuestiones, y a partir de ellas se dirige a estudiar la distribucion competencial de la
regulacion de los derechos y deberes constitucionales en nuestro Estado, en tanto, ademas, que miembro de la UE, la igualdad o diversidad que de esa distribucion resulta para los ciudadanos de las diversas partes del territorio, y las cuestiones
problematicas que provoca la concurrencia de legisldores competentes en una materia que consituye uno de los nucleos de toda Constitucion.
EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS OBRAS HIDRÁULICAS . Autor: EZQUERRA HUERVA ANTONIO. Año: 1999. Universidad: LLEIDA
. Centro de lectura: DERECHO Y ECONOMÍA. Centro de realización: FACULTAD DE
DERECHO Y ECONOMÍA.
Resumen: En la tesis doctoral se lleva a cabo un estudio del régimen jurídico de las obras hidráulicas en España. A tal efecto se desarrolla en primer lugar la evolución histórica de la regulación sobre la materia. El segundo capítulo se centra
en la delimitación conceptual de la obra hidráulica. El tercer capítulo tiene por objeto el estudio de reparto de competencias entre el Estado y las comunidades Autónomas, a partir de los múltiples títulos competenciales implicados. El cuarto
capítulo gira en torno a las atribuciones que las Coporaciones locales tienen en la materia, en particular en la prestación de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas, con referencia tanto a la legislación estatal como a las
diversas previsiones contenidas en las legislaciones autonómicas. En el capítulo quinto se aborda el estudio de la relación entre las obras hidráulicas y los dos intrumentos que integran la planificación hidrológica (Plan Hidrológico Nacional y
Planes Hidrológicos de Cuenca). El capítulo sexto se centra el el análisis, evidentemente desde un punto de vista jurídico, de la trascendencia ambiental de las obras hidráulicas, con especial énfasis en los mecanismos de control de los efectos
amibentales (evaluación de impacto ambiental y estudios de impacto ambiental). El capítulo séptimo se estudian los diversos mecanismos de ejecución de las obras hidráulicas, desde la ejecución directa por la Administración, hasta las fórmulas
contractuales aplicables a tal efecto, pasando por la ejecución de las obras por los particulares. Por último, la tesis termina con el estudio del régimen de financiación de las obras hidráulicas. Al respecto se hacen algunas consideraciones acerca
de la controversia planteada en relación a la preferencia de la finaciación pública o la financiación privada, para conluir con el estuido de las diferentes figuras tributarias contempladas tanto por la legislación estatal como por las normativas
autonómicas. LA TEORÍA DE LA IMPUTACIÓN OBJETIVA DEL RESULTADO EN EL DELITO DOLOSO DE ACCIÓN (UNA INVESTIGACIÓN,
A LA VEZ, SOBRE LOS LÍMITES ONTOLÓGICOS DE LAS VALORACIONES JURÍDICO-PENALES EN EL ÁMBITO DE LO INJUSTO) . Autor: RUEDA MARTÍN M. ÁNGELES. Año: 1999. Universidad: ZARAGOZA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: En esta Tesis Doctoral se ha puesto de
manifiesto que la moderna teoría de la imputación objetiva no es, verdaderamente, ni una teoría en el sentido de que configure un cuerpo armónico de proposiciones teóricas homogéneas, ni tampoco lo es de la imputación objetiva. En la teoría general
del derecho se ha manejado desde antiguo el concepto de la imputación como fundamento de la responsabilidad penal que arranca desde aristoteles. Este concepto tradicional de imputación ya en Aristoteles, Pufendorf y pasando por Hegel y los
Hegelianos hasta Larenz y Honig, tenía como denominador común la dependencia de la imputación de la existencia de una voluntad concreta mediante la que quedaba constituido el concepto de acción y su principal objetivo es, en cualquier época
histórica, comprobar si un hecho es atribuible a una persona como su propia obra. Sin embargo este concepto de imputación toma otros rumbos a partir de Larenz y de Honig ya que que aunque se tiene presente el papel de la voluntad como factor causal,
se prescinde por completo del contenido de la voluntad concreta del autor en el proceso de la imputación (objetiva) y en el proceso de la constitución de la acción. La moderna teoría de la imputación objetiva, considerando las indicaciones de Larenz
y Honig lo que hace es a tribuirle un determinado sentido social mediante unos parámetros objetivos, de modo que trasciende el concepto tradicional de imputación porque pretende suministrar un sentido social a una acción.
El sistema finalista, sin embargo, hace resurgir nuevamente la teoría de la imputación basada en estructuras materiales como las planteadas ya por Pufendorf y Aristoteles, como requisito necesario para constituir el concepto de acción y
distingue clarmente la función de la imputación a través de una estructura ontológica, la finalidad y la atribución de sentido de una acción.
La doctrina de la imputación objetiva como teoría de la valoración -externa- de la conducta, es aceptable si se respeta la estructura ontológica de la acción (finalista) como una unidad final-causal, como una unidad de sentido configurada por
elementos objetivos y subjetivos -como desde el principio ha defendido el finalismo-. Desde este punto de vista todos los criterios de imputación objetiva que se quieran invocar -particularmente el de la creación o incremento del riesgo -constituyen
límites externos o criterios externos de valoración de la acción finalista, o sea de la acción en la que en principio concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo. LA FINANCIACIÓN PÚBLICA DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN ESPAÑA: ANÁLISIS JURÍDICO Y PARLAMENTARIO
. Autor: CORTES BURETA PILAR. Año: 1999. Universidad: ZARAGOZA. Centro de lectura: DERECHO. Centro de realización: FACULTAD DE DERECHO.
Resumen: La tesis hace un estudio de la regulación vigente sobre la financiación pública en España.
Para ello hace un estudio teórico sobre el papel de los partidos políticos y de sus funciones en los modernos sistemas democráticos y un análisis histórico de la evolución legislativa en la materia.
Centra su atención en la regulación de las subvenciones públicas en la Ley 3/87 de financiación de partidos, así como en su sistema de control y fiscalización.
Finalmente, hace un análisis del estado actual de la cuestión a nivel parlamentario y doctrinal, y hace una propuesta de revisión de la L 3/87.ey CONVENIOS, PACTOS Y ACUERDOS ENTRE LA ADMINISTRACION Y LOS PARTICULARES EN EL DERECHO PUBLICO
ESPAÑOL: LOS CONVENIOS DE NATURALEZA CONTRACTUAL. CONCEPTO, DELIMITACION Y REGIMEN JURIDICO. Autor: BUSTILLO BOLADO ROBERTO O.. Año: 1998. Universidad: CANTABRIA. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: Tradicionalmente se ha
caracterizado el acto administrativo en sentido estricto, la decisión unilateral y ejecutiva como la más genuina forma de actuación administrativa. Y así es, pero cada vez es más frecuente observar Administraciones Públicas negociando el contenido
de tales actos con sus destinatarios, e incluso negociando el contenido de normas jurídicas (como sucede con los instrumentos de planificación urbanística).
El objetivo de la Tesis es estudiar todos esos ámbitos en los que la negociación y el convenio complementan, condicionan o desplazan a la mera imposición coactiva de la voluntad unilateral de la Administración.
Los convenios, es decir, los acuerdos de voluntades entre dos o más partes, pueden adoptar múltiples formas jurídicas o extrajurídicas: contratos, actos administrativos necesitados de aceptación, acuerdos políticos, normas jurídicas
paccionadas... Por lo que resulta un esfuerzo estéril tratar de ofrecer una explicación de conjunto, pues se trata de figuras de muy dispar naturaleza jurídica. Esta Tesis Doctoral se ha centrado en estudiar los convenios de naturaleza contractual,
y dentro de ellos, muy especialmente, aquellos que cumplen un función componedora transacciones, convenios arbitrales y terminación convencional del procedimiento del art. 88 de la Ley 30/1992).
Sistemáticamente la Tesis se estructura en tres partes. En la primera se elaboran los criterios y conceptos que van a servir de base al resto de la Tesis. En la segunda, se delimita entre convenios contractuales y no contractuales. Y en la
tercera se explican algunos aspectos de régimen jurídico de los convenios contractuales a la lu de las líneas previamente expuestas. LA DOCTRINA POLITICA DEL NACIONALISMO. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES Y NORMATIVAS.
Autor: RODRIGUEZ ABASCAL LUIS. Año: 1998. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: El objetivo de esta tesis es presentar una descripción de los postulados del nacionalismo, estudiarlos desde el plano formal o metateórico y, por último, entablar una discusión normativa con ellos. Entre otras conclusiones de la primera
parte, se sostiene que en el lenguaje del nacionalismo la palabra "nación" tiene un significado normativo, y no un referente empírico. Por otro lado, el nacionalismo queda definido como la doctrina política que utiliza a las naciones con razones
para actuar en el terreno político. Sus posibilidades argumentales, delimitadas por el uso del concepto de nación, presentan problemas lógicos graves e irresolubles.
En la segunda parte se entabla una discusión normativa que tiene como puntos de referencia a los principales autores contemporáneos que han escrito a favor de esta doctrina política. La discusión busca establecer si el nacionalismo es
compatible o contradictorio con dos grandes principios morales, el de libertad y el de igualdad. La principal conclusión dice que algunos tipos de nacionalismo son compatibles con los distintos modos de entender la libertad, mientras que todo
nacionalismo vulnera el principio de igualdad formal o no discriminación. En conjunto, se trata de un estudio crítico sobre el nacionalismo. LA TRIBUTACION EN LOS BLOQUES DE INTEGRACION ECONOMICA. UN ESTUDIO DE CASO DE DERECHO COMUNITARIO
FISCAL: LA IMPOSICION INDIRECTA EN BRASIL TENIENDO EN CUENTA LA EVOLUCION DEL MERCOSUR. Autor: COSTA SILVA ADONIS. Año: 1998. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: El trabajo de investigación
está estructurado en cinco amplias partes, además de una Introducción, las Conclusiones Generales, un Anexo y la Bibliografía.
La Introducción trata de un planteamiento jurídico distinto para el proceso de integración económica y el razonamiento jurídico adecuado a los procesos de integración.
La Primera Parte trata de las consideraciones Metodológicas.
La Segunda Parte trata de los bloques de integración económica y el caso de Mercosur teniendo en cuenta la evolución del proceso de integración económica de las Comunidades Europeas.
La Tercera Parte trata de la tributación en los bloques de integración económica y la armonización fiscal como eje del proceso de integración económica desde un punto de vista jurídico-tributario.
La Cuarta Parte trata de Brasil en el contexto de los bloques de integración económica y el sistema tributario brasileño como modelo de integración tributaria a ser tenido en cuenta en el desarrollo del Mercosur.
La Quinta Parte de un estudio de caso de Derecho comunitario fiscal.
Y las Conclusiones Generales contestan a cuatro interrogantes que han servido asimismo como hilo conductor del trabajo de investigación. LA POTESTAD DISCRECIONAL DE LA ADMINISTRACION Y EL CONTROL JUDICIAL. ESTUDIO COMPARADO ENTRE LOS
DERECHOS ESPAÑOL Y JORDANO. Autor: AL BOURINI OMAR ABDEL R.M.D.. Año: 1998. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: Esta tesis constituye un tratamiento del tema de la potestad discrecional de la Administración y su control judicial a través de comprender las peculiaridades del Derecho español tomándolo como
base del trabajo y comparándole con el Derecho jordano. En base a esto pretende analizar y estudiar la esencia y el fundamento constitucional y jurídico de la potestad discrecional en el Estado de Derecho, y al mismo tiempo comprender las
circunstancias jurídicas en las que se encuentran los individuos ante una potestad de este tipo a través de analizar y examinar la capacidad del orden contencioso administrativo en cuanto al control de dicha potestad. Además de esto, el análisis de
la capacidad de dicho orden se concnetra sobre el tema del acto político y sobre la discrecionalidad técnica. Esta potestad se concede a la Administración para pareciar lo que conviene al interés general. Es una necesidad normativa para ésta y un
fenómeno inevitable en el Estado de Derecho; está creada por el Derecho y controlada por él. CIUDADANIA EUROPEA. EVOLUCION Y CONCEPTO. Autor: MARTIN COHERMA MERCEDES. Año: 1998. Universidad: PONTIFICIA
COMILLAS. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: En la presente Tesis se trata de buscar el
significado de la persona y su protagonismo en el proceso de integración de la Comunidad Europea, hasta llegar a la firma del tratado de la Unión Europea donde la persona o ciudadano europeo se hace acreedor de un conjunto nuevo de derechos y
libertades añadidas a los que ya posee como nacional de todos y cada uno de los estados miembros integrantes de la Comunidad Europea.
Resultando la ciudadania Europea, como un plus de derechos a los que ya tiene, y que se hacen susceptibles tanto en el interior del territorio propio, del comunitario y en el exterior de este, gracias a lo establecido en los artículos 8 y sus
apendices del tratado de la unión. NATURALEZA JURIDICA Y FUNCION POLITICA DE LA HERMANDAD GENERAL DE LA CORONA DE CASTILLA.
Autor: URUSA SANCHEZ JORGE. Año: 1998. Universidad: BURGOS. Centro de lectura: DERECHO.
REGIMEN JURIDICO-CONSTITUCIONAL DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA. Autor: VIDAL FUEYO CAMINO. Año: 1998. Universidad: BURGOS. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: La tesis tiene por
objeto el análisis del régimen de derechos fundamentales que la Constitución española de 1978 diseña a favor de los extranjeros. Este preciso objeto de conocimiento hace que la mayor parte del trabajo se centre en la interpretación del artículo 13
de la Constitución española y, más concretamente, en la determinación del exacto papel que el primer apartado de dicho precepto otorga a los tratados internacionales y a la ley, en orden al establecimiento de dicho régimen jurídico.
Tras una interpretación sistemática de la Constitución, llegamos a la conclusión de que la titularidad subjetiva de los derechos fundamentales se extrae de cada unode los preceptos constitucionales que los consagra, interpretados no tanto
atendiendo a su tenor literal, como a los valores constitucionales y al contenido de los tratados internacionales realtivos a derechos humanos ratificados por España, tal y como exige el artículo 10.2 de la Constitución española.
De manera que, salvo que se vacíe de contenido el artículo 13.1 CE, sólo podemos entender que se trata de un precepto que faculta a la ley y a los tratados a extender libremente a los extranjeros aquellos derechos constitucionales que nuestra
Norma Fundamental no les reconoce expresamente, pero que tampoco les prohibe. Derechos como el derecho a entrar en territorio español, o el derecho al trabajo, entre otros. EL DERECHO A LA INTIMIDAD, LA VISION IUSINFORMATICA Y EL DELITO DE DATOS PERSONALES.
Autor: RIASCOS GOMEZ LIBARDO ORLANDO. Año: 1998. Universidad: LLEIDA. Centro de lectura: DERECHO Y ECONOMIA
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Resumen: El presente ensayo
jurídico constitucional, tiene como objetivos primordiales, el estudio, análisis y planteamientos teóricos y prácticos, sobre la que llamamos "visión iusinformática" de los derechos y libertades fundamentales, y en particular, la del derecho a la
intimidad, con incidencia en el derecho público administrativo y penal. A tales efectos, tomamos como punto de partida, la interpretación hermenéutica del ensayo escrito en 1890 por Samuel Warren y Louis Brandeis, intitulado "The Right to Privacy",
"La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de Diciembre de 1948"; luego, el análisis comparativo de las normas internacionales (El Pacto de San José, el Pacto de New York y la Resolución de la OCDE de 1980, sobre procesamiento de datos
personales y derecho a la intimidad), las normas comunitarias europeas (El Convenio de Roma sobre Derechos Humanos de 1950, El Convenio de Estrasburgo de 1981, la Directiva 95/46/CE y 97/66/CE, sobre el tratamiento informático, electrónico o
telemáticos por personas jurídicas, naturales, públicas o privadas (principalmente, la Ley Alemana de 1977, la Ley Australiana "The privacy and Data protection Bill de 1994 NSW" y la Ley Orgánica de España, sobre datos personales e intimidad LORTAD
de Octubre 29 de 1992. Y, finalmente, la revisión puntual de las posiciones doctrinales y jurisprudenciales en España, Alemania, Colombia, Italia y Estados Unidos, sobre el llamado "Nuevo Derecho" de la "Libertad informática" o "autodeterminación
informática", "intimidad informática", "Habeas Data". EL MILITAR ANTE LA FUNCION PUBLICA: ESTUDIO DE LA LEY 17/1989, DE 19 DE JULIO, REGULADORA DEL
PERSONAL MILITAR PROFESIONAL. Autor: BAUTISTA SAMANIEGO JOSE M.. Año: 1998. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: A la luz de la constitución de 1978, las Fuerzas Armadas son consideradas Administración Pública, con las regiones que se les asignan en el artículo 8, bajo la dirección del gobierno, cuyos actos
están sometidos a la ley, al derecho y revisión judicial.
El hecho que se hable de funcionarios militares no implica que no puedan reconocerse peculiaridades que reclamen un diferente tratamiento jurídico, si bien dentro de unos principios y normas que son comunes al resto de la administración. Dichas
peculiaridades, como excepciones a la norma, sólo pueden justificar su existencia en relación inmediata al servicio público desempeñado por el militar.
Los derechos fundamentales y las libertades públicas del militar sólo pueden ser limitados o exceptuados por la propia constitución o las leyes orgánicas de desarrollo, en la medida que tengan relación directa con el servicio desempeñado..
EL EJERCICIO DE ACCIONES PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE ANTE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
Autor: GARCIA MATOS IGNACIO. Año: 1998. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: El estudio aborda la
problemática que encierra el art. 45 como principio rector e intenta delimitar el concepto jurídico "ambiente" con apoyo en la teoría general de sistemas y la doctrina constitucional recaida en materia de distribución de competencias, seguidamente,
se hace un análisis de los mecanismos de protección jurídica de la legislación ambiental española, intentando extraer aquellas partes que conectan con la participación ciudadana y el derecho de información. A continuación se realiza un estudio legal
y jurisprudencial de la acción popular en España y se analiza su incostitucionalidad en la legislación autonómica. Por otro lado se estudia la acción asociativa en Alemania y se afronta la problemática de la legitimación ante la jurisdicción
contencioso-administrativa, en este ámbito, y se analizan los recursos resueltos por la sala 3 del T.S. Por último, se ha realizado un análisis de la función que, en materia de protección ambiental, ha realizado un análisis de la función que, en
materia de protección ambiental, ha realizado el ministerio fiscal y se realiza un breve comentario sobre la nueva LJCA en aspectos que inciden sobre el trabajo.. ASPECTOS COMPETENCIALES Y RELACIONES INTERADMINISTRATIVAS ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES
AUTONOMAS EN LA APLICACION DE LOS TRIBUTOS. Autor: GARCIA MARTINEZ ANDRES. Año: 1998. Universidad: AUTONOMA DE MADRID. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: La tesis doctoral parte d ela
idea de que los tributos son una competencia o en sentido constitucional, que debe integrarse con el resto de materias susceptibles de ser objeto de reparto competencial entre el Estado, las Comunidades Autónomas y los entes locales, y
de sus recíprocas relaciones. El estudio se centra en el análisis de la distribución de competencias tributarias entre el estado y las comunidades autónomas y, fundamentalmente, en la sistematización y análisis de las relaciones entre las
administraciones tributarias estatal y autonómicas, tanto en sentido vertical como horizontal, que, basadas en los principios de coordinación y colaboración. Inciden en la aplicación de los tributos. En este sentido se profundiza en la virtualidad
del principio de coordinación entre la hacienda estatal y autonómica en este ámbito de la actividad financiera de los entes públicos, como árbitro del equilibrio entre Autonomía y Unidad en el Estado Autonómico y se realizan importantes aportaciones
para la mejora y eficacia de la gestión tributaria.. LA DEMOCRACIA INTERNA EN LOS PARTIDOS POLITICOS. Autor: NAVARRO MENDEZ JOSE IGNACIO. Año: 1998. Universidad: EXTREMADURA
. Centro de lectura: DERECHO.
Resumen: El objetivo de la tesis es triple: 1) Determinar el alcance de la exigencia que el art. 6 de la constitución española impone a los partidos politicos. En relación con la obligación de dotarse de una
organización interna democrática; 2) averiguar el grado de adecuación de los partidos españoles a esa exigencia; y 3) buscar mecanismos jurídicos eficaces para darle cumplimiento.
Para el logro de esos objetivos, se realiza una aproximación tanto sociológica como jurídica al fenómeno de oligarquización de los partidos políticos y de crisis como instrumentos de interconexión estado-sociedad. Al mismo tiempo, se efectiva la
elaboración de un concepto mínimo de democracia interna en los partidos políticos y se aplica como referencia a cuatro partidos seleccionados, analizándose varias variables (organizativa, funcional ,estatuto de la afiliación, mecanismos de control
del liderazgo). Finalmente, se hacen propuestas acerca del papel que el derecho puede desempeñar para dar cumplimiento a la exigencia de democracia interna en los partidos políticos españoles.
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